Содержание
Введение……………………………………………………………………………. 3
Глава 1. Общее характеристика содержания праванаследования………… 9
1.1. История развития наследственного права…………………………… 1.2. Право наследования как часть гражданского права иконституционная гарантия………………………………..…………… 13
1.3. Основные понятия наследственногоправа……………………… 16
Глава 2. Наследование по завещанию………………………………………20
2.1. Понятиезавещания………………………………………………….
2.2. Формазавещания………………………………………………… 27
2.3. Условноезавещание……………………………………………… 40 2.4. Завещательный отказ и возложение…………………………….42 2.5. Изменение и отмена завещания………………………………….47 2.6. Обязательная доля и порядок ееисчисления…………………… 51
2.7. Лишениенаследства……………………………………………… 56
2.8. Недействительностьзавещания………………………………… 58
2.9. Тайназавещания…………………………………………………. 63
2.10. Исполнителизавещания………………………………………… 65
2.11. Завещание с иностраннымэлементом………………………… 68
Заключение…………………………………………………………………… 70
Библиография………………………………………………………………… 73
Нормативные акты……………………………………………………
Научная и специальнаялитература…………………………………. 75
Введение
Большинству из нас хотя бы раз в жизниприходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Вреальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким.Развитие института права собственности и появление у значительного числаграждан новых прав и обязанностей должно сформировать новое отношение квопросу передачи своей собственности в случае смерти.
К числу оснований наследования издавна относятся закон и завещание. Этидва основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу.Встречаются пограничные случаи, когда часть наследования переходит кнаследникам по завещанию, а другая – к наследникам по закону, также нужнопомнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает.
Тем не менее нельзя забывать, что в современной законодательной практикеза наследованием по завещанию закреплена первостепенная роль. В данной работебудет рассмотрено именно наследование по завещанию.
К сожалению, недостаточная правоваякультура приводит к большим затруднениям при реализации права завещать инаследовать. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственноеимущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникаетнаибольшее количество споров между наследниками, а родственники частостановятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта,необходимо знать основные положения наследственного права.
Урегулировать все вопросы передачиимущества наследникам, конечно же, предпочтительнее до смерти наследодателя.Для этого и составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретаетформу «юридически оформленной воли наследодателя» после смерти.
Появление у многих граждандорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этогоимущества после их смерти, что приводит к увеличению случаев оформлениязавещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные инекоторые личные неимущественные права и обязанности между наследниками.
Желание передать нажитое имущество своим родственникам или близким людямявляется совершенно естественным желанием каждого человека. Для этой целисоставляются завещания, в которых указывается круг наследников, а также самонаследуемое имущество. Именно путем составления завещания человек можетопределить лиц, которым хотел бы завещать свое имущество, самостоятельно. Приотсутствии завещания происходит наследование по закону, и какие-то пожеланияуже не могут быть учтены.
С принятием и вступлением в силу части 3 ГК РФ наследование по завещаниюприобрело новое значение – теперь наследники по завещанию получаютпреимущественные права. Наследование по закону, в соответствии со статьей 1111ГК РФ имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иныхслучаях, установленных ГК РФ.
Все это подчеркивает актуальность, современность и практическуюзначимость выбранной нами темы.
Целью работы является изучение правового регулирования РФ наследования позавещанию. Задачи следующие:
1) дать общую характеристику ключевым понятиям по вопросам праванаследования в целом;
2) охарактеризовать основные понятия наследования по завещанию: понятиезавещания, его формы, видов, понятие обязательной доли, отказа и возложения ипр.;
3) сравнить ч. III нового ГК РФ с предыдущим законодательством и определитьхарактер новелл в отношении наследования по завещанию.
Говоря об источниках права, заметим, что отношения в области наследственного права регламентируются нормамигражданского законодательства РФ, а также другими нормативными правовыми актамиРФ, касающимися данных вопросов.
Одной из особенностей указанныхправоотношений является то, что вопросы возникновения гражданских прав иобязанностей регламентируются частью I Гражданского кодекса РФ,введенной в действие с 1 января 1995 года; вопросы, определяющие возникновениеи исполнение отдельных видов обязательств, регулируются частью II Гражданского кодекса РФ, введенной в действие с 1 марта 1996 года; аобласть наследственного права должна регулироваться частью III Гражданского кодекса РФ, которая согласно норме статьи 1 Федеральногозакона от 26 ноября 2001 года №147-ФЗ «О введении в действие части третьейГражданского кодекса Российской Федерации» вступает в действие с 1 марта 2002года. Таким образом, после указанного срока действующие ранее нормы раздела VII «Наследственное право» Гражданского кодекса РСФСР на территорииРоссийской Федерации не применяются.
Однако, в соответствии со статьей 4Федерального закона от 26 ноября 2001 года №147-ФЗ, впредь до приведениязаконов и иных правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие счастью третьей Гражданского кодекса РФ законы и иные правовые акты РФ, а такжеакты законодательства Союза ССР, действующие на территории РФ в пределах ипорядке, которые предусмотрены законодательством РФ, применяются постольку,поскольку они не противоречат части третьей Гражданского кодекса РФ. Погражданским правоотношениям, которые возникли до 1 марта 2002 года, нормыраздела V «Наследственное право» Гражданского кодекса РФприменяются к тем правам и обязанностям, которые возникают после введения вдействие норм указанного раздела V.
К завещаниям, совершенным до 1 марта2002 года, применяются правила об основаниях недействительности завещания,действовавшие на день совершения завещания, а установленные указанным разделом V правила об обязательной доле в наследстве применяются только к темзавещаниям, которые совершены после 1 марта 2002 года.
Нормы раздела V «Наследственное право» четко систематизированы в пяти главах: «Общиеположения», «Наследование по завещанию», «Наследование по закону»,«Приобретение наследства», «Наследование отдельных видов имущества».
В сравнении с соответствующимразделом VII «Наследственное право» Гражданского кодексаРСФСР 1964 года раздел ГК РФ увеличился по количеству статей (соответственно 35и 76) и изменился по содержанию.
В новом наследственномзаконодательстве, как и в нормах частей первой и второй ГК РФ, сохраненапреемственность принципов регулирования и конкретных норм ранее действовавшегозаконодательства, подняты на законодательный уровень определенные положения,сформулированные судебной и нотариальной практикой. И, наконец, в немсодержатся абсолютно новые нормы. Все это обеспечивает такой уровеньрегулирования наследственных отношений, который будет соответствовать новымсоциально-экономическим условиям, сложившимся в России.
Кроме этого новое законодательствоотличается более подробным и детальным регулированием. Такой подход объясняетсянеобходимостью, во-первых, сосредоточить регулирование наследственных отношенийна уровне закона, отказавшись от множества ранее принимавшихся на различномуровне, а чаще всего на уровне ведомств правовых актов; во-вторых, обеспечитьединообразие и стабильность нотариальной и судебной практики применения норм,регулирующих наследственные отношения.
Кроме того, вопросы наследственного права регулируются многими иныминормативными актами: Конституцией РФ, Основами гражданского законодательства,Основами законодательства о нотариате, различными инструкциями ипостановлениями.
В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ прямо указано «Право наследования гарантируется законом».
Конституция РФ в отношениинаследования ограничивается этим предельно кратким положением, подчеркиваягосударственную гарантию права наследования. Это положение закреплено в норме,закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, чтоподчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частнойсобственности граждан (та же ст. 35 Конституции РФ). Приведенное выше положениеКонституции РФ о праве наследования не является нормой прямого действия. Егоконкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первуюочередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядокнаследования.
В данной работе был использован такжеГражданский кодекс РСФСР 1964 года, поскольку вплоть до принятия ч. III нового ГК РФ он регулировал институт наследования, и поэтому было бынебезынтересно сравнить положения ГК РСФСР и ГК РФ в области наследования позавещанию. Несомненно ясно, что после 1991 года, когда произошел распад бывшегоСССР и появились новые формы собственности – различные хозяйственные общества итоварищества, образовался целый ряд проблем, связанных с наследованием, которыетребуют скорейшего разрешения на законодательном уровне. В связи с наличиемподобных пробелов и был разработан проект части III Гражданского кодекса РФ,который в основных моментах, тем не менее, базируется на ГК РСФСР от 1964 года.
Также регламентируют праванаследования нормы Основ гражданского законодательства, Семейного кодекса РФ, атакже различных инструкций и постановлений. Возникающие в практике применениянорм наследственного права коллизионные вопросы проходят рассмотрение вВерховном Суде РФ, Конституционном Суде РФ и отражаются в издаваемых ими постановлениях.Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых актов немаловажное значение имеетКонвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным иуголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 года и ратифицированная4 августа 1994 года. Некоторые коллизионные вопросы отражаютсяв Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и Конвенции о правовой помощи иправовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.Нормативная база, касающаяся вопросовнаследственного права, достаточно обширна и порой достаточно устаревшая поотношению к сегодняшнему времени. Поэтому основной упор в данной работе сделанна изучение новелл ч. III ГК РФ.
Глава 1. Общее характеристика содержания праванаследования
1.1.История развития наследственного права
По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различныхучений, школ, концепций и т. п. Наследственное право развивалось в зависимостиот экономических, политических и других условий жизни общества.
Первобытный строй – первая в истории человечества общественно –экономическая формация. Он со временем переродилась в матриархат, который дошелдо развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай недопускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершемуимущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследствоближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметыиндивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина,ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).
Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это периодцарствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания надопустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путемдарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долейдругих сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог “отвергнуть”своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапипредусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались ихсыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случаенаследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. Приотсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойногонаследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала исвое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае,если их отец не дожил до открытия наследства.[1]
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается взаконодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены.Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужскогопола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.
Наиболее полное регулирование наследственных отношенийрабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своемразвитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.
Римское право является настолько классическим юридическим выражениемжизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частнаясобственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в негоникаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние изначение для наследственного права в целом.[2]
Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должнысоответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал,что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании,что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическими гражданским законам своей страны. Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам,Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное человеческое установление.Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы,должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкийфилософ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имуществобессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должныбыть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи.Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членовсемьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте.Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит запределы семьи.
По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологивысказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений.Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, иникто из них не затрагивал социальной сущности наследования.
В истории советского периода у института наследования были подъемы ипадения. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал декрет «Оботмене наследования». Этот декрет и специальное постановление Народногокомиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути, уничтожили наследованиечастной собственности и заложили основы для дальнейшего развитиянаследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнегоправа наследования. Институт наследования был вновь введен в России декретом«Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых еезаконами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. Институтнаследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г.[3]
По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получилдостаточно разработанную систему права. Но после 1991 года, когда СССРразвалился и появились новые формы собственности, появились различныехозяйственные общества и товарищества, то образовался целый ряд проблемсвязанный с наследованием, в результате чего и потребовалась разработка ирассмотрение части третей нового Гражданского Кодекса, где наследованиюпосвящена целая глава.
1.2. Право наследованиякак часть гражданского права и конституционная гарантия
Имущественные и некоторые личныенеимущественные права лица, не прекращаются и с его смертью. Они переходят кновому лицу, и, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возниклиили должны были возникнуть у умершего лица. Все права и обязанности,переходящие к новому лицу, переходят, как правило, одновременно полностью, всейсвоей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считаетсяобщим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этогоправопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходитнепосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо отнаследодателя, а не от других лиц.
Все равны перед законом и имеютравные права в области наследственного права независимо от пола, расы,национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественнымобъединениям, а также другим обстоятельствам. Каждому члену обществадолжна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, чтопосле его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных идуховных благах перейдет согласно его воли, т.е. по завещанию, а если его нет,то согласно закону, к близким ему людям.
В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ прямо указано «Право наследования гарантируется законом».
Конституция РФ в отношениинаследования ограничивается этим предельно кратким положением, подчеркиваягосударственную гарантию права наследования. Это положение закреплено в норме,закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, чтоподчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частнойсобственности граждан (та же ст. 35 Конституции РФ). Приведенное выше положениеКонституции РФ о праве наследования не является нормой прямого действия. Егоконкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первуюочередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядокнаследования.
Заметим, что «право наследованиятесно связано с развитием и укреплением права частной собственности граждан;оно усиливает материальную заинтересованность граждан в результатах своеготруда, что способствует повышению производительности труда и эффективностипроизводства. Наследственное право России допускает известную свободузавещания, позволяющую гражданину по своему усмотрению распорядиться имуществомна случай смерти, в пределах, предусмотренных законом. В то же времянаследственное право призвано способствовать укреплению семьи, поскольку законотносит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством,отношениями супружества, усыновления. Оно оберегает в первую очередь интересынесовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных наследников».
Институт наследственного праваимеет и воспитательное значение. Закон лишает права наследования тех граждан,которые своими противоправными действиями способствовали призванию их кнаследованию, а также граждан, лишенных родительских прав или злостноуклонявшихся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержаниюнаследодателя.
Наследственное право обеспечиваетинтересы не только граждан, но и государства, закрепляя возможность перехода кнему имущества умерших по праву наследования. Закон, в частности, предоставляетгражданину право завещать свое имущество государству. Кроме того, имуществоумершего по праву наследования переходит к государству при отсутствиинаследников по закону и по завещанию, при непринятии наследства всеминаследниками либо при лишении всех их завещателем права наследства.
Следовательно, можно заключить, чтоправо наследования является неотъемлемой частью гражданского права, регулирующейотношения возникновения и перехода права собственности в данной области права.
1.3. Основные понятия наследственного права
Наследственное право представляетсобой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав иобязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения.Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себенаследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования,то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания,либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества,относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметом любого праваявляются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сферавлияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственныхотношений, так как наследственные правоотношения являются частьюнаследственного права.
Содержанием права наследованияявляется переход после смерти гражданина принадлежащего ему по праву частнойсобственности имущества, а также имущественных и некоторых личныхнеимущественных прав и обязанностей к другим лицам — наследникам. Лицо,оставившее после смерти имущество, называется наследодателем. Лица, к которым переходитимущество наследодателя в установленном законом порядке, называютсянаследниками.
Наследодателем может быть толькогражданин. Наследодателем признается лицо, после смерти которого,осуществляется наследственное правопреемство.
Наследование, согласно ст. 1110 ГКРФ, – это переход имущества умершего гражданина к другим лицам. Наследованиюпридается исключительный и универсальный характер. Исключительностьнаследования состоит в том, что это единственное основание (единственнаявозможность) такого перехода. Не допускается заключение любой сделки поотчуждению имущества на случай смерти. Поскольку наиболее близким кнаследованию по содержанию является дарение (безвозмездная передача), в ст. 572ГК РФ специально установлено: «договор, предусматривающий передачу дараодаряемому после смерти дарителя, ничтожен».
Граждане, которые могут бытьнаследниками: при наследовании по закону — граждане, находящиеся в живых кмоменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после егосмерти; при наследовании по завещанию — граждане, находящиеся в живых к моментусмерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после егосмерти.
Юридические лица, в том числе ииностранные, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридическоголица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо надень открытия наследства.
Наследство или наследственноеимущество понимается как единство прав (актива) и долгов (пассива),принадлежащих наследодателю на день открытия наследства.
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — этоимущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанностинаследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целоепереходят к наследникам на основании норм наследственного права. В новомзаконодательстве конкретизирован состав наследственного имущества: указаныправа и обязанности, которые не могут переходить по наследству. Речь идет оличных имущественных правах (праве на алименты, праве на возмещение вреда,причиненного жизни или здоровью гражданина, и др.), а также о правах иобязанностях, наследование которых не допускается гражданским кодексом илииными законами (ст. 1112). Примером такого иного регулирования могут служитьст. 581 (правопреемство при обещании дарения), ст. 589 (получатель постояннойренты), ст. 1185 (наследование государственных наград, почетных и памятныхзнаков).
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другиенематериальные блага (в том числе, например, право н защиту чести идостоинства, право на членство в хозяйственных обществах, товариществах,производственных кооперативах[4]).Также в состав наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда,причиненного здоровью наследодателя. В наследственную массу может входитьтолько то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.
Главное место среди имущественныхправ занимает право личной собственности наследодателя. К наследникампереходят права на имущество, собственником которого был умерший. Именноимущество обычно составляет главную часть наследства (жилой дом, квартира,автомобиль, предметы домашнего обихода и т.д.).
Помимо общих положений о наследовании, ГК РФ регламентирует наследованиеотдельных видов имущества. К таким видам имущества относятся права, связанные сучастием в хозяйственных товариществах и обществах, права, связанные с участиемв потребительских кооперативах, предприятия, имущество члена крестьянского(фермерского) хозяйства, вещи, ограниченно оборотоспособные, земельные участки,невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств ксуществованию, имущество, предоставленное государством или муниципальнымобразованием на льготных условиях, государственные награды, почетные и памятныезнаки (ст. 1176-1185 ГК РФ). Практически все эти виды имущества (кромегосударственных наград, на которые распространяется законодательство огосударственных наградах РФ) входят в состав наследства.
При наследовании переход прав иобязанностей к наследникам происходит в порядке правопреемства. К наследникампереходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые непереходят по наследству в силу прямого указания закона, либо в силу самой ихюридической природы. По наследству переходят лишь те права и обязанности,которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всемиспособами их обеспечения и лежащими на них обременениями.
Основанием наследования являютсязавещание и закон. Для наследования по любому из этих оснований необходим наборпредусмотренных законом юридических фактов. Например, должно произойти открытиенаследства; лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследниковпо закону, либо в завещании должно быть указано именно это лицо и др.
Глава 2. Наследование по завещанию
2.1. Понятие завещания
Закон предоставляет гражданину правоназначить наследников путем составления завещания и распределить наследственноеимущество по своему усмотрению, но с соблюдением требований, установленныхзаконом. В структуре посвященного наследованию раздела нормы, регулирующиенаследование по завещанию, включены в главу 62, предшествующую главе 63 «Наследованиепо закону». Причиной к этому послужило то, что в современных условиях всобственности граждан может находиться имущество практически не ограниченное нипо составу, ни по количеству, ни по стоимости. В результате приватизациигосударственного и муниципального жилья, признания за гражданами, полностьювыплатившими пай, права собственности на кооперативные квартиры, дачи, гаражи идругое имущество, перехода к гражданам права собственности или наделенияграждан правом пожизненного наследуемого владения земельными участками всобственности граждан оказалось весьма ценное имущество. Граждане, становясьучредителями (участниками) хозяйственных обществ и товариществ, членамипроизводственных и потребительских кооперативов, приобретают право на паи и вкладыв имуществе соответствующих юридических лиц. В их собственности могутнаходиться предприятия, акции и другие ценные бумаги. Гражданам принадлежитправо на деньги, внесенные во вклады в банки и другие кредитные учреждения.Только в Сберегательном банке России вклады граждан составляют свыше 185 млрд.рублей и 1,8 млрд. долларов США.
Все это говорит о том, что в первуюочередь именно сами граждане заинтересованы решать судьбу принадлежащего имимущества. Законодательство отдает предпочтение наследованию по завещанию,устанавливая, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно неизменено завещанием. Наследованию по закону отведена восполнительная функция:соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда сам гражданин не определилсудьбу своего имущества на случай своей смерти. В ГК РФ специально подчеркнуто,что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершениязавещания (ст. 1118).
Итак, завещание – распоряжение наследодателя (завещателя) относительно принадлежащего ему имущества наслучай его смерти, составленное в установленной законом форме.
В соответствии с нормами действующего законодательства каждый гражданинможет оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая ипредметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или несколькимгражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, атакже юридическим лицам или государству. Заметим, что в силу этой же нормынаследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, несколькихили даже всех наследников по закону.
Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование позавещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия “завещание”. Внашей цивилистической литературе наиболее распространено определение завещаниякак односторонней сделки, направленной, прежде всего на распределение имуществамежду лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, которыйустанавливает завещатель.
В соответствующей норме действующего законодательства определена правоваяприрода завещания: указано, что завещание является односторонней сделкой, нотакой, которая создает права и обязанности только после открытия наследства, тоесть после смерти завещателя. При жизни завещателя завещание не имеет никакойюридической силы, оно не ограничивает собственника в праве распоряжатьсязавещанным имуществом, не может быть оспорено заинтересованными лицами.Определение завещания как односторонней сделки также означает, что нормы,устанавливающие общие условия действительности и основания признания сделокнедействительными (ст. 166 – 181 ГК РФ), распространяются и на завещания в тоймере, в какой они могут быть применены к этому виду сделок.
Таким образом, завещание является сделкой, совершаемой одним лицом,выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно,завещание – односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этомважно отметить, что завещание является, по выражению П.С. Никитюка[5],единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного лица.Если же завещание содержит волеизъявление или более лиц, то оно может бытьпризнано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерстваюстиции РФ “государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание отимени нескольких лиц”. Надо отметить, что завещать можно только свое имущество.Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребоватьдокументы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь.Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытиянаследства. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что завещать можно толькосвое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражатьтолько его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было “встречнымиусловиями”. Завещание порождает юридические последствия только после смертизавещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.
Гражданинупредоставляется право лишить одного, нескольких или даже всех наследников позакону права на наследство. Существует два способа. Во-первых, можно прямо втексте завещания указать: наследник такой-то лишается права на наследство.Во-вторых, можно, составляя текст завещания, просто умолчать о том или иномнаследнике. Надо отметить, что между этими двумя способами есть существеннаяразница. В первом случае гражданин, лишенный права на наследство, не может претендоватьне только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иноенаследственное имущество, оставшееся незавещанным и потому распределяемое поправилам наследования по закону. Во втором же случае ситуация иная: напоименованное в завещании имущество “забытый” наследник претендовать не может,а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он – полноправныйнаследник. Правда, если о каком-либо наследнике по закону наследодатель умолчалв завещании, упоминающем: “завещаю все мое имущество, которое ко дню смертиокажется мне принадлежащим”, то это лицо, казалось бы, фактически попадает вположение того наследника, который прямо лишен права на наследство.
Содержание завещания составляютраспоряжения завещателя о назначении наследника или наследников, распределениимежду ними своего имущества в ином порядке, чем это предусмотрено правилами онаследовании по закону, и о выполнении наследниками других действий всоответствии с волей завещателя.
Наследодатель может распорядитьсяимуществом лишь в пределах действительно принадлежащих ему прав. По своейюридической природе завещание — это односторонняя сделка. Завещание носитстрого личный характер, его нельзя составить и удостоверить черезпредставителя. Не допускается также совместное завещание нескольких лиц.
Завещание может включать разнообразные распоряжения наследодателя.
Гражданин вправе завещать все свое имущество или часть его любому: одномуили нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников позакону; РФ; иным субъектам Федерации – республикам в составе РФ, краям,областям, городам федерального значения, автономной области, округам,муниципальным образованиям; отдельным юридическим лицам (государственным имуниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам и товариществам,кооперативным и общественным организациям и др.).
Завещатель может распорядиться всем имуществом, либо отдельными егочастями (в этом последнем случае незавещанное имущество перейдет к наследникампо закону); может по своему усмотрению распорядиться и предметами домашнейобстановки и обихода и тем самым изменить установленный законом порядокнаследования этих предметов[6].
Имущество, которое можно отнести к предметам обычной домашней обстановкии обихода, нормативными актами не определено. Сложившаяся судебная инотариальная практика не относит к их числу жилой дом, автомашину, произведенияискусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем дляпрофессиональной деятельности и др. Споры о составе предметов домашнейобстановки и обихода решаются в судебном порядке[7].
Завещатель может изменить в завещании принцип равенства долей,распределив имущество по своему усмотрению. Он вправе завещанием лишить одногоили нескольких законных наследников права наследования (за исключением технаследников, которые имеют право на «обязательную долю»)[8].
Если наследодатель желает лишить кого-либо из наследников по законунаследственных прав, он должен прямо указать это в завещании. Если же имяпросто не упоминается в завещании, право наследовать незавещанную частьимущества у наследника по закону сохраняется, как и право получить по наследствузавещанное имущество, если к моменту открытия наследства не окажется в живыхнаследников по завещанию либо все они откажутся от наследства[9].
Статья 1128 ГК РФ содержит положения о завещании денежных средств,находящихся в банках. Для осуществления завещательного распоряжения денежнымисредствами в банках может быть использован обычный способ – совершенозавещание, а может быть совершено завещательное распоряжение в письменной формев том филиале банка, в котором находится счет. Такое распоряжение имеет силунотариально удостоверенного завещания в отношении средств на счете. Этораспоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием датыего составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать кисполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.
Наконец, важно подчеркнуть, что в новом законодательстве не толькопровозглашен принцип свободы завещания, но и раскрыто его содержание, причемпределы этой свободы значительно расширены. Руководствуясь принципом свободызавещания, граждане вправе:
1) завещать свое имущество любым лицам: гражданам РФ, иностранцам,лицам без гражданства, юридическим лицам, как государственным, так и основаннымна частной форме собственности, в том числе религиозным организациям, фондам идр., российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям,иностранным государствам, международным организациям (ст. 1116);
2) указать в завещании не только одного или нескольких наследников но иподназначить наследника;
3) завещать любое имущество (в новом ГК РФ специально подчеркнуто,что имеется в виду не только имущество, которое принадлежит завещателю на правесобственности в момент совершения завещания, но и то, которое он приобретет вбудущем; состав наследственного имущества определяется на момент открытиянаследства (ст. 1120));
4) распорядиться всем своим имуществом, какой-либо его частью, указавконкретно, о каких вещах либо правах идет речь, составить одно или несколькозавещаний;
5) лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников позакону, не указывая причин такого лишения.
2.2. Форма завещания
Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависитдействительность завещания. В соответствии со ст. 540 – 541 ГК РСФСР завещаниедолжно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления,собственноручно подписано завещателем и надлежаще удостоверено. Не допускаетсясоставление устных завещаний. Принято считать, что при удостоверении завещаниянотариус (должностное лицо) проверяет дееспособность, самоличность иподлинность подписи обратившегося гражданина.
В соответствии с Основами законодательства РФ “О нотариате” завещаниеможет быть удостоверено: а) в государственной нотариальной конторе (ст. 36); б)нотариусами, занимающимися частной практикой (ст. 35); в) должностными лицамиорганов исполнительной власти (ст. 37); г) должностными лицами консульскихучреждений Российской Федерации (ст. 38). Законпредает форме завещания особое значение — от ее соблюдения зависитдействительность завещания. В соответствии со ст. 540 ГК РСФСР завещание должнобыть составлено письменно с указанием места и времени его составления,собственноручно подписано завещателем и надлежаще заверено. Собственноручнаяподпись завещателя должна быть совершена в присутствии нотариуса или другого должностного лица, удостоверяющего завещание. Домашнее или устноезавещание является недействительным.
Если завещатель в силу физическихнедостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписатьзавещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса илидругого должностного лица, уполномоченного законом на удостоверение завещания,другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не можетподписать его собственноручно”.
Не допускается составление устныхзавещаний, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, еслизавещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей.
Завещатель должен обладать дееспособностью в момент составления завещания. Утрата дееспособностивпоследствии (например, в результате душевной болезни) не влияет на силузавещания, оно остается действительным. Завещание, составленное недееспособнымлицом, не будет действительным, даже если завещатель позже станет дееспособным.Большое значение имеют указанные в завещании место и время его составления.Так, в практике бывают случаи, когда возникает вопрос о недееспособностизавещателя в момент составления завещания или если имеются два или болеезавещаний, требуется установить, какое из них, как более позднее, имеет силу,либо оспаривается подлинность завещания на основании доказательств того, чтозавещатель не мог его составить в указанное время.
Еще одним обязательным условием удостоверения завещания является то,чтобы завещатель являлся дееспособным[10]лицом. Дееспособность четко оговорена в законодательстве, судебной инотариальной практиках. В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который “вследствиепсихического расстройства не может понимать значения своих действий илируководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке,установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над нимустанавливается опека”. Лица, признанные недееспособными, не могут совершатьникаких сделок, в том числе и составлять завещания. Исходя из строго личногохарактера сделки – завещания, не может быть удостоверено завещание от именинедееспособного, даже с согласия опекуна. Что касается ограниченнодееспособных, то многие авторы отстаивают точку зрения, согласно которой лица,в судебном порядке признанные ограниченно дееспособными, не имеют правазавещать. На этой же позиции стоит и нотариальная практика. Однако существуют идругие точки зрения. Так, согласно мнению Т.Д. Чепиги, этой категории лицдолжно быть предоставлено право завещать[11] и исходитьпри этом надо из следующего:
1) лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическимивеществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишьограничивается в ней;
2) цель назначения попечительства над указанным лицом заключается в том,чтобы не допустить такого использования гражданином своего имущества(заработной платы, предметов домашнего обихода, денежных сбережений, другихобъектов личной собственности), которые идет во вред ему самому, его семье икоторые, наконец, по своим целям является антиобщественным использованиемимущества;
3) завещание осуществляется после смерти наследодателя и при жизнипоследнего не может быть средством использования имущества в целяхзлоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами.
П. С. Никитюк придерживается той же точки зрения и при этом указывает нато, что ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределыбытовых, только с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласие насовершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки ипопечительства[12].Он отмечает, что двусторонность сделки определяется не количеством лиц,причастных к ее совершению, а наличием согласованных воле изъявлений двух иболее лиц, что при составлении завещания, даже с согласия попечителя, не имеетместа. Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либодать согласие на удостоверение завещания, либо отказать в этом, причем отказдолжен быть мотивирован.
Наиболее остро в юридической литературе дискутируется вопрос озавещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Большинствоавторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о томчто частично дееспособные правом завещать не обладают. Указанная позицияполностью соответствует законодательству. Действительно, завещать принадлежащееим имущество несовершеннолетние, по общему правилу, не могут. Однако из анализап. 2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжатьсясвоим заработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что, так какпонятие «право завещать» входит в понятие «распоряжаться»,то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательнойправоспособностью. При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почемунесовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться наработу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своемуусмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти.В этом вопросе я хотел бы согласится с мнением М. Ю. Баршевского. Он считает,что «можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещатьденежные средства и имущество, источником накопления которых являются еголичные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения илирационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. Вместе стем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетнимииным путем (наследование, дарение и т.п.), несовершеннолетние в возрасте от 14до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения»[13].
Таким образом, данный вопрос до сих пор недостаточно ясно разработан вотечественном законодательстве.
Отметим также нововведения ГК РФотносительно формы завещания. Статьей 1170 Проекта определены общие правила оформе завещания. Нововведением является признание законным завещания,заключенного в простой письменной или устной форме в чрезвычайныхобстоятельствах и при обязательном присутствии двух свидетелей, если завещательсобственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует,что он представляет собой завещание (при простой письменной форме) или еслизавещатель заявил, что это устное волеизъявление представляет собой егозавещание (при устной форме). Тем не менее, если гражданин, сделавший завещаниев чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии возможность сделать безсерьезных затруднений завещание в письменной форме и удостоверенное нотариусомили завещание, приравненное к нотариально удостоверенным и в течение месяца невоспользуется этой возможностью, завещание, сделанное в чрезвычайныхобстоятельствах, не считается совершенным.
Также нововведением являетсяприсутствие свидетеля (по желанию завещателя, либо при его неграмотности или вдругих, оговоренных в статьях Проекта, случаях) при нотариальном (приравненномк нотариальному) удостоверении завещания (ст. 1171 Проекта).
Статьей 1172 Проекта предусмотренавозможность совершения завещания, не предоставляя при этом никому, включая инотариуса возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).Закрытое завещание, собственноручно написанное и подписанное завещателем,передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двухсвидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанныйсвидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, накотором нотариус учиняет надпись, содержащую сведения о лице, от которогонотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия и о фамилии,имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. По представлениинотариусу свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание,нотариус не позднее чем в течение пятнадцати дней вскрывает конверт сзавещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших присутствоватьзаинтересованных лиц. По вскрытии конверта текст содержащегося в нем документасразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и подписываетвместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта и содержащийполный текст завещания (ст. 1172 Проекта). Наконец, новый ГК РФ предусмотрелправо граждан совершать завещания и в других формах, помимо указанных выше, аименно: в виде закрытого завещания (ст. 1126) и завещания в чрезвычайныхобстоятельствах (ст. 1129).
Порядок совершения закрытых завещанийподробно регламентирован: такое завещание под страхом недействительности должнобыть завещателем не только собственноручно подписано, но и собственноручнонаписано, оно передается нотариусу в заклеенном конверте и обязательно вприсутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Нотариусзапечатывает этот конверт в другой в присутствии завещателя и тех жесвидетелей, делает на конверте надпись, содержащую сведения о завещателе, местеи времени принятия закрытого завещания, а также сведения о свидетелях.Завещателю выдается документ о принятии от него закрытого завещания.
По действующему законодательству приудостоверении завещаний нотариус не проверяет принадлежность завещаемогоимущества завещателю, это устанавливается лишь при вводе в права наследства(ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате).
Нотариус обязан глубоко вникать всущество удостоверяемого завещания, с тем, чтобы обеспечить закреплениедействительной воли завещателя, разъяснять завещателю его права и обязанности,стремиться наиболее правильно определить размер и наименование завещаемогоимущества, устранять возможность постороннего влияния на завещателя (завещаниепо общему правилу удостоверяется в отсутствие наследников, свидетелей и другихпосторонних лиц). В случае болезни завещателя нотариус может удостоверитьзавещание на дому.
Речь идет о предоставлении гражданину,жизни которого угрожает явная опасность и который в силу сложившихсячрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в нотариальнойили приравненной к ней форме, права совершить завещание в простой письменнойформе. такое завещание должно быть собственноручно написано и собственноручноподписано завещателем в присутствии двух свидетелей.
Учитывая такой упрощенный порядоксовершения завещания, ему придан исключительный характер и в ГК РФ названыдополнительные условия, при которых такое завещание сохраняет юридическую силуи должно быть исполнено после смерти завещателя.
Во-первых, оно утрачивает юридическуюсилу по истечении одного месяца после отпадения чрезвычайных обстоятельств,если завещатель остался в живых и, следовательно, имел возможность в течениеэтого времени совершить завещание в любой иной предусмотренной законом форме.во-вторых, такое завещание подлежит исполнению, только если суд по требованиюзаинтересованных лиц подтвердит факт его совершения в чрезвычайных обстоятельствах.Заинтересованными лицами в данном случае могут считаться, очевидно, те, ктоназван в завещании.
Понятие чрезвычайных обстоятельств вГУ РФ не раскрыто. Очевидно, этот вопрос отдается на рассмотрение суда в каждомконкретном случае .
Вопрос о недействительности завещанияпо причинам порока воли завещателя либо по причине несоблюдения требуемойзаконом формы решается только в судебном порядке.
Согласно ст. 541 ГК РСФСР кнотариальным приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся наизлечении в больнице, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов,удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части илидежурными врачами этих лечебных учреждений, а также директорами указанных домовдля престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся вовремя плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих подфлагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся вразведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенныеначальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих и другихлиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебныхучреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинскойчасти, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и другихвоенно-лечебных учреждений;
5) завещания военнослужащих, а впунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебныхзаведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающихнотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей ичленов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками)этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6) завещания лиц, находящихся вместах лишения свободы; удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
В местах, где нет нотариальныхконтор, удостоверить завещание могут должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия (местная администрация) (ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате).
Нотариальные действия могутсовершаться должностными лицами консульских учреждений РФ. Они удостоверяютзавещания, принимают меры к охране наследственного имущества, выдаютсвидетельства о праве на наследство (ст. 38 Основ).
Должностные лица, перечисленные в ст.541 ГК РСФСР, обязаны без промедления передать по одному экземпляруудостоверенных ими завещаний на хранение в нотариальную контору по местужительства завещателя.
Так как завещание — односторонняясделка и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица, то действительность завещания ни в коей мере не зависит от согласиянаследников с его содержанием или возражения против него. Не имеетдействительности и то, известно ли наследникам вообще его содержание или нет.Более того, сам факт существования завещания должен сохраняться в тайнедолжностными лицами, оформляющими завещание.
Справки о наличии завещания выдаютсятолько после смерти завещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания,кредиторам наследодателя, отказополучателя, а также по запросам органов суда,прокуратуры, дознания и предварительного следствия в связи с находящимися в ихпроизводстве уголовными и гражданскими делами.
Завещатель может лишить в завещанииправа наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (ст. 534ГК РСФСР). Лишить права наследования можно двояким образом:
1) путем прямого указания в завещаниио лишении наследства определенного лица;
2) путем умолчания о нем в завещаниипри распределении имущества. Тот и другой способы лишения имеют различныеправовые последствия.
Если в завещании прямо указано, чтозавещатель лишает такого-то наследника права наследования, последний полностьюустраняется от наследования. По общему правилу доля наследства лица, лишенногонаследства, переходит к другим наследникам по закону. Однако завещатель можетпредусмотреть в завещании, что доля лишенного наследства присоединяется к долеопределенного наследника (или наследников) по завещанию.
Умолчание в завещании о каком-либо наследнике при распределении имущества также ведет к лишению егонаследства, но только в части имущества, распределяемого в завещании. Унаследодателя может быть еще имущество, не упомянутое в завещании. Этоимущество наследник по закону, не упомянутый в завещании, может наследовать вравных долях с остальными наследниками по закону.
Завещатель не только назначаетнаследников по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другогонаследника на случай, если назначенный им наследник умер до открытия наследстваили не примет его (ст. 536 ГК РСФСР).
Законодателем предусмотрено также то, что завещатель не только назначаетнаследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другогонаследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытиянаследства или не примет его. Это называется «подназначение наследника»(субституция). В новом Кодексе право подназначения наследников расширено. Еслиранее по действовавшему законодательству допускалось подназначение наследникатолько к наследнику по завещанию и лишь на случай, если назначенный наследникумрет до открытия наследства или не примет его, то, согласно новому ГК РФподназначить наследника можно и к наследнику по закону, а также на случай, еслинаследник умрет до открытия наследства, одновременно с завещателем, послеоткрытия наследства, не успев его принять, не примет наследство по другимпричинам, откажется от него, будет отстранен от наследства как недостойный (ст.1121). Завещатель вправе подназначить наследника на любой из этих случаев. Еслиоснования для призвания к наследству подназначенного наследника в завещанииспециально не указаны, он призывается к наследованию, если назначенныйнаследник или наследник по закону не примет наследство по любому основанию.
В соответствии со ст. 552 ГК РСФСР,наследственное имущество по праву наследования переходит к государству:
1) если имущество завещаногосударству;
2) если у наследодателя нетнаследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники лишенызавещателем права наследования;
4) если ни один из наследников непринял наследства.
В случае если кто-либо из наследниковотказался от наследства в пользу государства, к государству переходитпричитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Если приотсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя,остальная часть переходит к государству.
Вкладчикам, вносящим свои сбереженияв государственные сберегательные банки, предоставляется право сделатьзавещательное распоряжение в лицевом счете и на вкладном документе о выдачевклада в случае своей смерти любому лицу или государству. Распоряжение можетбыть сделано и в нотариально удостоверенном и приравненных к нему завещаниях;тогда вкладчик должен известить об этом Сбербанк. В таких случаях вклад невходит в состав наследственного имущества, и на него не распространяютсяправила о наследовании.
После смерти вкладчика его вклад выдаетсялицам, указанным в завещательном распоряжении, независимо от того, входят лиони в число наследников по закону, и от срока, когда эти лица обратятся заполучением вклада. Указанным лицам вклад выдается по представлениисберегательной книжки, свидетельства о смерти вкладчика и паспорта наследникаили заменяющего его документа. Если эти лица умерли после смерти вкладчика, неуспев получить вклад, то суммы, подлежащие выдаче данным лицам, могут бытьвыданы их наследникам только на основании свидетельства нотариального органа.Если смерть указанного в завещательном распоряжении лица наступила до открытиянаследства, право наследования вклада переходит к наследникам вкладчика позакону или по завещанию, поскольку со смертью упомянутого лица прекращается действиев его пользу завещательного распоряжения.
Если относительно вклада имеются дваразличных завещательных распоряжения — одно в Сбербанке, а другое — внотариально удостоверенном завещании или приравненном к нему, но вкладчик несообщил об этом Сбербанку, последний может выполнить завещательное распоряжениеи не несет за это ответственности.
В содержание завещания частовключаются такие распоряжения, как завещательный отказ и возложение. Крометого, завещатель вправе сделать распоряжения, которые касаются порядка похорон,увековечения его памяти.
Таким образом, завещание являетсяволеизъявлением гражданина относительно принадлежащего ему на правесобственности имущества на случай своей смерти, поэтому должно быть составленов установленной законом форме, удостоверено компетентным лицом с соблюдениемвсех необходимых требований. Строгое соблюдение закона необходимо, чтобызакрепить действительную волю наследодателя и исключить действия, направленныепротив осуществления последней воли наследодателя, а также обеспечить тайнузавещательного распоряжения.
По мнению автора настоящей дипломнойработы, такие нововведения, предлагаемые ч. III ГКРФ, как завещание, изложенное в простой письменной или устной форме вчрезвычайных обстоятельствах, и закрытое завещание являются дополнительнымгарантом осуществления воли наследодателя по распоряжению принадлежащим направе собственности имуществом на случай своей смерти.
/>/>/>/>2.3. Условное завещание
Вопросо возможности условных завещаний рассматривался многими учеными-цивилистами, ибольшинство из них сходились в том, что такие завещания не противоречат закону.Однако нужно помнить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекутограничение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан. Например,условия о выборе той или иной профессии, поступлении в институт, проживании вконкретном населенном пункте, исполнении (или наоборот, неисполнении)религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом и т. п. – все этоусловия незаконные.
Крометого, как считает М. Ю. Барщевский, наследник по завещанию, содержащему такиеили подобные условия, может обратиться в суд с иском о признании завещаниянедействительным в части оговоренного условия. В случае удовлетворения егоисковых требований он получит наследственное имущество без выполнения условийзавещания. В том случае, если выполнение условия (имеются в виду правомерныеусловия) стало невозможным по причинам, не зависящим от наследника, приподтверждении этого обстоятельства судебным решением наследственное имуществотакже должно перейти в собственность такого наследника (а в случае его смерти –в собственность его наследников) без всяких условий.[14]
Необходимоотметить, что составление завещания под отлагательным условием в пользугосударства должно считаться неправомерным. Иное решение приведет к нарушениюгосударственного суверенитета.
Характернымипримерами правомерных условий, оговариваемых в завещании, могут служить,например:
1) получение наследственного имущества по достижении определенноговозраста;
2) получение наследственного имущества по прошествии скольких-то лет со днясмерти завещателя;
3) прекращение ведения паразитического образа жизни;
4) прекращение злоупотребления алкоголем и т.д.
Разумеется,что предусмотреть все возможные правомерные или же, наоборот, неправомерныеусловия весьма трудно. Поэтому в случае возникновения спора вопрос долженрешаться в судебном порядке[15].
2.4. Завещательный отказ и возложение
Распространенным видом завещательного распоряжения является завещательныйотказ. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнениекакого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц(отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнение (ст.1137 ГК РФ).
Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всейсовокупности отношений по наследованию конкретному лицу или лицам передаетсялишь определенное право. Отказополучатель – не наследник и поэтому не несетответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину.Предметом завещательного отказа может быть передача вещи, имущественного права,приобретение и передача отказополучателю иного имущества, выполнение для негоработы или оказание услуги, осуществление платежей и др. Между наследником иотказополучателем устанавливаются обязательственные правоотношения, в которыхнаследник выступает в качестве должника, а отказополучатель – кредитора. Всоответствии со ст. 1140 ГК РФ в случае смерти до открытия наследства лица, накоторое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случаенепринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходитна других наследников. Наследник, на которого возложено завещателем исполнениезавещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительнойстоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом приходящихсяна него долгов наследодателя (ч. 1 ст. 1138 ГК РФ).
Обязанность исполнения отказа длянаследника наступает лишь в случае принятия им наследства. Если наследник, накоторого возложено исполнение отказа, умирает до открытия наследства или откажетсяот наследства, обязанность, вытекающая из завещательного отказа, перейдет к темнаследникам, к которым поступит его доля.
Завещательный отказ подлежитисполнению после того, как из наследственного имущества будет удовлетворенаобязательная доля и погашены долги наследодателя.
Новое в законодательстве заключаетсяв том, что теперь завещательный отказ может быть возложен не только нанаследника по завещанию, но и на наследника по закону. В последнем случаесодержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Кроме того,допускается подназначение другого отказополучателя на случай, если основнойотказополучатель умрет до открытия наследства, одновременно с наследодателем,откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правомна получение завещательного отказа в установленный срок либо будет лишен правана завещательный отказ по мотивам недостойности (то есть в соответствии с п. 5.ст. 1117).
Новеллой является и то, чтоустановлен срок, в течение которого отказополучатель может потребовать отнаследника исполнения завещательного отказа. Этот срок равен трем годам со дняоткрытия наследства и является пресекательным, то есть по его истеченииотказополучатель лишается права требовать исполнения и наследник тем самымосвобождается от соответствующей обязанности. Подчеркнуто, что право наполучение завещательного отказа – личное право, оно не может перейти к другимлицам. Поэтому если отказополучатель умер, не воспользовавшись своим правом,его наследники не вправе потребовать исполнения завещательного отказа (ст.1137, 1138).
Завещательные отказы бываютразличного содержания. В силу завещательного отказа на наследника возлагаетсяобязанность выплатить какую-либо сумму отказополучателю, погасить его долг илипередать ему вещь в собственность или пожизненное пользование, а равносовершить другие действия в пользу отказополучателя.
Так, на наследника, к которомупереходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязанность предоставить другому лицу (отказополучателю) пожизненное пользование домом(частью дома). Право пожизненного пользования сохраняется и в случаепоследующего перехода права собственности на дом или его часть.
Завещатель может предусмотреть в завещании и такое распоряжение, которое обязывает наследников совершитькакое-либо определенное действие, направленное к общеполезной цели, например,разрешить пользоваться своей библиотекой или собранием картин для организациивыставок и другое. Такое распоряжение называется возложением (ст. 1139 –завещательное возложение).
Основное отличие «возложения» от «отказа» заключается в том, что даже приимущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретныйвыгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнениявозложения, значительно шире, нежели в случае неисполнения завещательногоотказа.
Возложение не создаетгражданско-правового обязательства между наследником и конкретным лицом, аобязывает наследника использовать полученное им имущество для достиженияобщеполезной цели. В новом ГК РФ специально подчеркнуто, что как завещательныйотказ, так и завещательное возложение обременяют не самого наследника, а егодолю в наследстве. Это означает, что если наследник, доля которого обременазавещательным отказом или завещательным возложением, по каким-либо причинам непримет наследство, соответствующие обязанности переходят к наследнику(наследникам), который получит долю отпавшего наследника (ст. 1140).Отступление от данного правила возможно, только если завещанием предусмотреноиное, либо если исполнение связано с личностью отпавшего наследника. Обремениенаследственного имущества завещательным отказом в отдельных случаях сохраняетсяи при отчуждении имущества. В соответствии со ст. 1137 при любом отчуждениинаследником полученного по наследству имущества право пользования этимимуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняется.
В отличие от завещательного отказазавещатель может возложить на наследника исполнение действий какимущественного, так и неимущественного характера, в частности о назначенииисполнителя завещания, об определении порядка погребения, о выборе опекунадетям и тому подобное.
Исполнения возложенных на наследникадействий могут требовать прокуратура, заинтересованные в осуществленииобщеполезной цели соответствующие государственные и общественные организации, атакже исполнитель завещания, обязанностью которого является точное исполнениеволи завещателя.
«Исполнение завещанияпредставляет собой ряд действий, совершаемых с целью реализации волизавещателя, выраженной в завещании. Исполнение завещания возлагается наназначенных в нем наследников или особых лиц, указанных в завещании — исполнителей.
На исполнителе лежит обязанностьраздела и передачи наследникам имущества (в соответствии с завещанием), продажав случае надобности наследственного имущества и раздела денег междунаследниками и тому подобное. Исполнитель завещания может быть истцом илиответчиком по спорам, вытекающим из управления наследственным имуществом. Вслучае несогласия наследников с действиями исполнителя они могут оспорить их всудебном порядке и просить об отстранении исполнителя завещания»._
Если исполнить возложение дляосуществления той цели, которую имел в виду завещатель, было невозможно,имущество может быть использовано с другой, близкой к ней, общеполезной целью.
В случае смерти наследника, которыйпо завещанию должен был выполнить общеполезные действия, обязанность исполнениявозложения переходит к другим наследникам, получающим наследство или егосоответствующую часть.
Таким образом, завещательный отказ ивозложение призваны обеспечивать реализацию воли наследодателя, изложенной в завещательном распоряжении, неисполнение которой влечет защиту нарушенныхправ заинтересованными лицами в судебном порядке.
2.5. Изменение и отмена завещания
В силу общего принципа свободызавещания завещатель может как оставить те или иные распоряжения на случайсмерти, так и пересмотреть их в любой момент, объясняется важное значениеправил об отмене или изменение ранее составленного завещания. Статья 1130 ГК РФпредусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет ранеесоставленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречитзавещанию, составленному позднее.
Как сугубо личное, право сделатьзавещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с другимилицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и оговорка онеотменяемости завещания.
Завещатель всегда будет вправеаннулировать свое завещание, если даже отмена завещания будет кому-либо невыгодна.
Изменение и отмена завещания могутбыть осуществлены только самим завещателем. Изменяется завещание путем подачи соответствующего письменного заявления в нотариальную контору(или частному нотариусу) по месту удостоверения завещания, либо составлениемнового завещания, в котором указывается, какие изменения вносятся впервоначальное завещание.
В том же случае, если последующеезавещание охватывает все имущественные распоряжения первого завещания, первоезавещание оказывается отмененным последним завещанием.
Отмена завещания может бытьпроизведена не только составлением нового завещания, но и путем подачи внотариальную контору, удостоверившую первое завещание, заявления с завереннойнотариусом подписью завещателя о том, что он просит аннулировать его первоезавещание. Такая оговорка об аннулировании первого завещания может содержатьсятакже в его последнем завещании.
Ранее удостоверенное завещаниесохраняет силу, если позднее составленное завещание признано судомнедействительным.
Следует отметить, что завещания,удостоверяемые нотариусом, могут отменяться и завещаниями, приравненными кнотариальным. Завещания, приравненные к нотариальным, поступают на хранение внотариальную контору по постоянному месту жительства завещателя, туда жеподается и заявление о его отмене.
В случае получения заявления оботмене ранее сделанного завещания, либо получения нового завещания, отменяющегоили изменяющего предыдущее, нотариусы делают отметку об этом на экземплярезавещания, хранящегося в нотариальной конторе, и в алфавитной книге завещаний.
В случае утраты удостоверенногозавещания по письменному заявлению заинтересованного лица выдается дубликатутраченного документа. По юридическому значению дубликат приравнен кподлинному завещанию. Копии с завещаний и дубликатов свидетельствуютсятолько по предъявлении копии свидетельства о смерти завещателя. Таким образом,гарантируется обеспечение тайны завещания.
Первый способ отменить или изменить завещание заключается в составлениинового завещания, так или иначе противоречащего ранее составленному. При этомсущественными являются два момента: во-первых, сам по себе факт составлениянового завещания не влияет на юридическую силу предыдущих завещаний. Ранеесделанные завещательные распоряжения отменяются только противоречащими имраспоряжениями нового завещания. Во-вторых, более позднее завещание отменяетранее составленное (при наличии между ними противоречий) во всех случаях и неимеет значения, кем эти завещания были удостоверены. Законодательство не отдаетпреимущество нотариально удостоверенным завещаниям по сравнению с завещаниями,к ним приравненными и удостоверенными в порядке действующего законодательства.В таком же порядке, т.е. путем составления нового завещания, предыдущеезавещание может быть изменено или дополнено.
Второй способ отмены, но не изменения завещания, заключается в подачесоответствующего заявления в государственную нотариальную контору, главеадминистрации поселкового, сельского округа, совершающего нотариальные действия(при отсутствии в данной местности нотариальных контор).
В наследственных правоотношенияхотмена завещания имеет такое же значение, как и совершение завещания, посколькупорождает иные, чем предусмотренные завещанием, правовые последствия. Именно натакой позиции стоит законодатель, предусмотрев в новом ГК РФ, что завещаниеможет быть отменено посредством распоряжения о его отмене. При этомраспоряжение об отмене завещания должно быть совершено в любой форме,установленной Кодексом для совершения завещания (п. 4, ст. 1130). Такимобразом, распоряжение об отмене завещания, как и само завещание, являетсяодносторонней сделкой, к нему соответственно применяются нормы Кодекса,определяющие общие условия действительности сделок и основания признания ихнедействительными.
Таким образом, изменение и отменазавещания не подчиняются ничьим требованиям, кроме волеизъявления самогонаследодателя (при условии его дееспособности), который не может быть ограниченв праве завещать свое имущество, как родственникам, так и посторонним лицам, атакже изменять и отменять завещательное распоряжение по своему усмотрению.
2.6. Обязательная доля и порядок ее исчисления
При всей свободе воли завещательногораспоряжения завещатель не имеет права лишать наследства тех наследников,которых закон обеспечивает обязательной наследственной долей (так называемыенеобходимые наследники).
Одним из основных ограничений свободы завещания является правило обобязательной доле необходимых наследников, сформулированное в ст. 535 ГК РФ,которые вправе получить обязательную долю в наследстве. Согласно ст. ст. 1149ГК РФ, круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве неширок, ихперечень установлен законом и носит исчерпывающий характер, то есть ни прикаких условиях и ни в каких случаях не может быть изменен и тем более расширен.
К необходимым наследникам относится: переживший супруг, родители,иждивенцы и дети наследодателя, если на момент открытия наследства они окажутсянетрудоспособными по возрасту (младше 18 лет и старше: женщины – 55, мужчины –60 лет) или по состоянию здоровья (ими считаются лица, являющиеся инвалидами I,II и III групп).
По действующему законодательствунесовершеннолетние внуки обязательными наследниками не являются, если ихродители (мать или отец) умерли до открытия наследства.
Круг наследников по закону выявляется на момент открытия наследства, всвязи с чем представляется спорным разъяснение отдела нотариата Министерстваюстиции РФ, согласно которому при выдаче свидетельства о праве на наследство наобязательную долю принимаются во внимание все наследники, которые имелись унаследодателя на день его смерти. Исходя из приведенного разъяснения, в случае,когда наследодатель и один из его наследников по закону умирают в течениеодного дня, то при исчислении обязательной доли умерший наследник во вниманиене принимается.
Аналогично следует решать вопрос и о признании лица необходимымнаследником ввиду инвалидности (а, следовательно, нетрудоспособности), еслиинвалидность наступила в день смерти наследодателя. Если инвалидность лица, всилу закон могущего быть необходимым наследником, наступила позже смертизавещателя, пусть даже и в тот же день, то в силу ст. 1149 ГК РФ у него невозникает право на обязательную долю, так как на момент открытия наследства онинвалидом не являлся.
Следует отметить, что при определении размера обязательной доли должныприниматься во внимание все наследники по закону, находившиеся в живых намомент открытия наследства, в том числе и недостойные. Если же необходимыйнаследник в силу ст. 1117 ГК РФ является недостойным, то он лишается права наобязательную долю в наследстве.
При определении размера обязательной доли нужно учитывать всенаследственное имущество, как включенное, так и не включенное в завещание. Приэтом если обязательная доля может быть выделена из незавещанного имущества, тозавещание не должно признаваться частично недействительным, а необходимыйнаследник получает 1/2 его законной доли именно из незавещанной частинаследственного имущества.
Обязательная доля необходимых наследников должна быть не менее 2\3 отдоли, которая причиталась бы таким наследникам при наследовании по закону.Следовательно, для определения обязательной доли наследника нужно прежде всеговыяснить круг наследников по закону и объем наследственной массы.
При удостоверении завещания нотариусобязан разъяснить завещателю это правило и отметить в завещании, что оноразъяснено.
Уменьшить обязательную долюнаследства наследодатель не вправе. По своей инициативе он может завещать лицу,входящему в круг обязательных наследников, более 2/3 долей наследства, нонотариус не вправе выдать указанным наследникам более 2/3 доли даже в томслучае, когда на это есть согласие других наследников.
Правда, новый ГК РФ допускаетвозможность по судебному решению снизить размер обязательной доли или отказатьв ее присуждении, однако это может произойти, во-первых, только если речь идетоб определенном имуществе: предназначенном для проживания (жилой дом, квартира,дача и т. п.) либо для использования в профессиональной деятельности (орудиятруда, творческая мастерская и т. п.), во-вторых, если наследник по завещаниюпри жизни наследодателя пользовался этим имуществом для проживания либо вкачестве основного источника средств к существованию и, в-третьих, еслиобязательный наследник этим имуществом не пользовался. Кроме того, суд долженустановить, повлечет ли выделение обязательной доли невозможность передатьнаследнику по завещанию названное имущество, а также учесть имущественноеположение обязательного наследника (ст. 1140).[16]
Ни в каких других случаях наследникне может быть лишен обязательной доли полностью или частично. В частности,завещатель не может лишить наследника права на обязательную долю (ст. 1119),завещательный отказ и завещательное возложение исполняется за счет стоимостинаследства, которая превышает размер обязательной доли (1138).
Обязательная доля представляет собойчасть всего наследственного, а не только завещательного имущества. Еслизавещатель распорядился своим имуществом, соблюдая норму об обязательной доле внаследстве, то нет оснований выделять обязательную долю из завещанной частиимущества и тем самым ограничивать в большей степени, чем установлено законом,свободу завещания. Поэтому, прежде чем определить границы завещательногораспоряжения, сделанного в отношении части имущества, следует определить стоимость наследственной массы в целом, стоимость завещанногоимущества и проверить возможность выделения обязательной доли из не завещаннойчасти имущества.
В том случае, если при открытиинаследства окажется, что интересы необходимых наследников ущемлены завещателем,каждый из них вправе требовать в установленном порядке 2/3 законной доли отнаследников по завещанию, к которым перешло наследственное имущество. Завещаниев этой части должно быть признано недействительным.
Если завещана часть имущества,обязательная доля исчисляется со стоимости всего наследственного имущества, какзавещанного, так и не завещанного. Эта доля должна быть выплачена обязательномунаследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а еслиданного имущества недостаточно, то недостающие суммы могут быть удержаны иззавещательной части имущества.
Если помимо наследников по завещаниюимеются наследники по закону, в том числе такие, которые имеют право наобязательную долю в наследстве, то, прежде всего, определяется доляобязательного наследника. Она выделяется из имущества, оставшегося внезавещания, а остальная часть имущества делится поровну между наследниками позакону.
На основании вышеизложенного можносделать вывод о том, что при всей свободе волеизъявления завещателязаконодательством защищаются права нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев наследодателя, которымпредусмотрена возможность выдела обязательной доли из завещанного имущества,что является необходимой гарантией обеспечения полноценной жизни необходимыхнаследников.
2.7. Лишениенаследства
В соответствии с ч. 1 ст. 1119 и ст. 1120 ГК РФ каждый гражданин вправепо своему усмотрению завещать любое имущество (в том числе и то, которое онможет приобрести в будущем) любым лицам. В силу статьи 1119 Гражданскогокодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного,нескольких или даже всех наследников по закону, не указывая причин такоголишения.
Существует два способа лишения наследства. Во-первых, можно прямо втексте завещания указать: наследник такой-то лишается права на наследство.Во-вторых, можно, составляя текст завещания, просто умолчать о том или иномнаследнике.
Надо отметить, что между этими двумя способами есть существенная разница.В первом случае гражданин, лишенный права на наследство, не может претендоватьне только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иноенаследственное имущество, оставшееся незавещанным и потому распределяемое поправилам наследования по закону. Во втором же случае ситуация иная: напоименованное в завещании имущество «забытый» наследник претендовать не может,а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он – полноправныйнаследник. Правда, если о каком-либо наследнике по закону наследодатель умолчалв завещании, упоминающем: «завещаю все мое имущество, которое ко дню смертиокажется мне принадлежащим», то это лицо фактически попадает в положение тогонаследника, который прямо лишен права на наследство. [17]
Действительно, любое имущество наследодателя подпадает под формулу «всемое имущество» и распределяется между наследниками, указанными в завещании. Номожет возникнуть ситуация, когда единственный наследник по завещанию (или всенаследники по завещанию) откажется от принятия наследства, будет признаннедостойным наследником. Тогда «забытый» наследник может претендовать нанаследственное имущество, а вот наследник, лишенный права на наследство путемпрямого указания об этом в тексте завещания, и в этом случае ничего получить неможет[18].
/>/>2.8. Недействительность завещания.
В ранее действовавшем законодательстве в разделе,регулирующем наследственные отношения (раздел VI ГКРСФСР), норм об основаниях и порядке признания завещания недействительным небыло. Однако на практике завещания, как и другие сделки, признавалисьнедействительными в соответствии с общими нормами о сделках.
В новом ГК РФ содержатся специальные нормы, которыедостаточно подробно регулируют основания и порядок признания завещаниянедействительным (ст. 1131).
Основанием для признания завещания недействительнымможет быть:
1) противоречие содержаниязавещания закону, т.е. если оно содержит распоряжения, не соответствующиетребованиям закона. Например, завещатель нарушил право нетрудоспособных инесовершеннолетних наследников на обязательную долю;
2) составление завещаниянедееспособным или лицом, находившимся в таком состоянии, когда оно не могло пониматьзначение своих действий или руководить ими (например, в силу болезни);
3) составление наследодателемзавещания под неправомерным воздействием со стороны других лиц (угрозы, обмана,насилия) либо в результате его существенных заблуждений. Во всех этих случаяхзавещание не отражает подлинную волю наследодателя;
4) несоблюдение требуемой закономформы завещания.
Статья 177 ГК РФ содержит следующее правило:«Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в моментее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значениесвоих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительнойпо иску этого гражданина…». Наибольшее количество исков о признании завещаниянедействительным связано именно со ссылкой на требования ст. 177 ГК РФ. Суд втаких случаях при выяснении вопросов действительности завещания должен такжеустановить причину, по которой гражданин в момент составления завещания непонимал значения своих действий или, хотя понимал, но не мог руководить ими.
Для установления психического состояния лица,оставившего спорное завещание, суд обычно в соответствии назначаетсудебно-психиатрическую экспертизу. Выводы экспертизы имеют большое значениедля правильного разрешения спора. Однако несогласие суда с выводами экспертизыдолжно быть мотивировано. Тем более нельзя признать завещание недействительнымпо основаниям ст. 177 ГК РФ, если заключение посмертной судебно-психиатрическойэкспертизы носит предположительный характер и другими доказательствами по делуне подтверждается.
Для правильного разрешения возникающих по основаниямст. 177 ГК РФ споров о недействительности завещания представляетсяцелесообразным изучать данные о личности завещателя, его переписку последнихлет, взаимоотношения с наследниками. Если содержание оспариваемого завещанияпротиворечит имевшим место в действительности взаимоотношениям наследодателя иего родных, правильно было бы, чтобы суды назначали комплексную судебнуюпсихолого-психиатрическую экспертизу, привлекая к работе экспертной комиссиипсихологов.
Особое значение по делам этой категории имеютпоказания таких свидетелей, как нотариусы и другие должностные лица, имеющиеправо удостоверять завещания.
Так, в Инструкции о порядке удостоверения завещанийглавными врачами[19]сказано, что должностное лицо лечебного учреждения не может удостоверятьзавещания лиц, находящихся в момент составления завещания в таком состоянии,когда они не могли понимать значения своих действий или руководить ими,например, лиц, находящихся в бредовом или бессознательном состоянии.
Следует обратить внимание на следующееобстоятельство: в ст. 177 ГК РФ сказано, что сделка по этим основаниям можетбыть оспорена самим гражданином, совершившим ее в момент, когда он не могпонимать значения своих действий или руководить ими. Естественно, что к случаюзавещания данное правило неприменимо: вопрос о действительности завещанияреально возникает только после смерти завещателя. Однако наследники являютсяправопреемниками завещателя и, следовательно, как бы «наследуют право на иск».Но это правило выработано судебной практикой при отсутствии прямого указаниязакона. Необходимо поэтому привести в соответствие со сложившейся судебнойпрактикой текст ст. 177 ГК РФ, дополнив ее указанием на право заинтересованныхлиц после смерти гражданина, не признанного недееспособным, но составившегозавещание в состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий ируководить ими, предъявлять иск о признании такого завещания недействительным.
Редко, но все же встречаются в судах иски опризнании завещания недействительным и по основаниям ст. 178 ГК РФ(недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения) и ст. 179 ГКРФ (недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия,угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой сторонойили стечения тяжелых обстоятельств). Можно привести такой пример: после смертиматери один из двух братьев стал намекать отцу, что пропавшие облигациивнутреннего займа находятся у второго брата. Потом сказал второму брату, чтоотец подозревает его в краже облигаций. Второй брат попытался объясниться сотцом, убедить, что он ничего не брал. Этот разговор еще больше укрепилподозрения отца, и он составил завещание только в пользу первого сына. Послесмерти отца возник судебный спор о признании завещания недействительным, каксоставленного под влиянием обмана. Дело долго рассматривалось в различныхсудебных инстанциях и закончилось удовлетворением иска[20].
Признание завещания недействительным влечетприменение правил о наследовании по закону. В этом порядке наследуется всеимущество или его часть, если завещание признано недействительнымсоответственно полностью либо в определенной части.
Иски о признании завещания недействительным могутпредъявляться в течение 3 лет со дня открытия наследства наследниками, а еслиони недееспособны, то их родителями, усыновителями, опекунами. Всоответствующих случаях такие иски могут быть предъявлены заинтересованнойорганизацией (например, органами опеки и попечительства) либо прокурором.
Ст. 1131 не содержит нормы, устанавливающейспециальные последствия недействительности завещания. В этом случае наступаютобщие последствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ: недействительное завещаниесамо по себе не влечет юридических последствий, то есть наследование позавещанию, признанному недействительным, не открывается и такое завещание неисполняется.
Вместе с тем в п. 5 ст. 1131 содержится уточняющаянорма: недействительность завещания не лишает указанных в нем наследников праванаследовать имущество этого же наследодателя по закону или на основании другогодействительного завещания.
2.9. Тайна завещания
Среди норм, регулирующих наследственные отношения,впервые появилась специальная норма о тайне завещания (ст. 1123).
В соответствии со ст. 16 Основ законодательства онотариате государственные нотариусы и другие должностные лица, совершающиенотариальные действия, обязаны соблюдать тайны совершаемых нотариальныхдействий. Это правило распространяется также на лиц, которым о совершениинотариальных действий стало известно в связи с выполнением ими служебныхобязанностей. В статье 1123 ГК РФ появилась аналогичная норма – нотариус,другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания,свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, невправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержаниязавещания, его совершения, изменения или отмены. За нарушение этого тайнызавещания завещатель вправе требовать от нарушителя компенсацию моральноговреда, а также воспользоваться другими способами защиты своих прав.
Важно отметить, что до смерти завещателя дажесудебные и прокурорские органы не могут получать сведения о содержаниизавещания. Получить же такие справки после смерти завещателя могут тольконаследники, отказополучатели (выгодоприобретатели) и исполнители завещания, атакже судебные и прокурорские органы. При этом нотариальная практика стоит наточке зрения, согласно которой справки о завещаниях могут быть выданы толькопосле смерти завещателей и лишь при предъявлении свидетельства о смерти[21].
В случае получения заявления об отмене ранеесделанного завещания либо получения нового завещания, отменяющего илиизменяющего предыдущее, государственные нотариусы делают отметку об этом наэкземпляре завещания, хранящегося в государственной нотариальной конторе, вреестре для регистрации нотариальных действий и алфавитной книге. Еслизавещатель представляет имеющийся у него экземпляр завещания, то отметка оботмене завещания делается и на этом экземпляре, и он приобщается к экземпляру,находящемуся в делах нотариальной конторы[22].
Норма ГК РФ, во-первых, расширила круг лиц, которыеобязаны соблюдать тайну завещания (речь идет не только о нотариусе, но и олюбом должностном лице, которому предоставлено право удостоверять завещание, атакже о лицах, которые присутствуют при совершении завещания); во-вторых,установлен период, на протяжении которого должна соблюдаться тайна завещания(до открытия наследства, то есть в период жизни наследодателя); в-третьих,тайна завещания должна соблюдаться в отношении как факта совершения завещания,так и его содержания, изменения и отмены.
В ст. 1123 не только провозглашена обязанность соблюдать тайну завещания,но и установлены санкции за нарушение этой обязанности. Завещатель вправепотребовать компенсацию за причиненный ему моральный вред, а такжевоспользоваться любым другим гражданско-правовым способом защиты прав (ст. 12ГК РФ), если этими способами возможно защитить нарушенное право.
2.10.Исполнители завещания
В новом ГК РФ серьезное внимание уделено исполнению завещаний: уточнены,расширены и обновлены нормы, регулирующие правовое положение такой фигуры внаследственных правоотношениях как исполнитель завещания.
В виде общего правела, как и ранее, предусмотрено, что исполнениезавещания осуществляется наследниками по завещанию, если завещателем неназначен исполнитель завещания (ст. 1133).
Исполнителем завещания – душеприказчиком (этот термин впервые появился всовременном российском законодательстве) может быть любой гражданин, в томчисле один из наследников по завещанию. Согласие гражданина стать исполнителемзавещания должно быть получено до открытия наследства. На этом заканчиваетсясоответствие нового законодательства ранее действовавшему.
Новый ГК РФ установил, что согласие быть исполнителем завещания можетбыть выражено в течение одного месяца после открытия наследства путем подачизаявления об этом нотариусу либо путем совершения фактических действий поисполнению завещания (п. 1 ст. 1 1134).
Допускается и освобождение гражданина от обязанностей исполнителязавещания после открытия наследства. Такое решение вправе вынести суд позаявлению самого гражданина либо наследников по завещанию при наличииобстоятельств, препятствующих гражданину исполнить соответствующие обязанности.
Новым является и то, что помимо права на возмещение за счет наследстварасходов, связанных с исполнением завещания, душеприказчик имеет право и навознаграждение, если это предусмотрено завещанием.
В соответствии со ст. 544 ГК РСФСР, если завещатель не назначилисполнителя завещания, завещательные распоряжения должны исполнятсянаследниками. В то же время завещатель может назначить исполнителем своейпоследней воли как постороннее лицо (исполнитель воли), так и одного илинескольких лиц из числа наследников. В случае, когда “исполнитель воли” –требуется согласие, выраженное им в специальной надписи на завещании либо вспециальном заявлении, приложенном к завещанию.
Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои действия поисполнению завещания, но имеет право на возмещение расходов, связанных сохраной и управлением наследственным имуществом. По исполнении завещаниянаследники вправе требовать отчет о его исполнении[23].
Исполнитель воли завещания является помощником наследников восуществлении завещания, его права и обязанности должны определятьсясодержанием завещания. При удостоверении завещания, когда назначаетсяисполнитель воли завещателя, необходимо, чтобы нотариус или иное должностноелицо, полномочное удостоверять завещания, подробно выясняли желания завещателя,круг прав и обязанностей, возлагаемых им на исполнителя.
Существуют различные точки зрения по поводу того, требуется ли приоформлении завещания согласие наследника по завещанию быть его исполнителем.Ряд авторов[24]считают, что согласие наследников требуется. Другие[25]указывает, что необходимо только согласие постороннего лица.
В соответствии со ст. 1133 ГК РФ, если завещатель не назначил исполнителязавещания, завещательные распоряжения должны исполнятся наследниками. В то жевремя завещатель может назначить исполнителем своей последней воли какпостороннее лицо (исполнитель воли), так и одного или нескольких лиц из числанаследников. В случае, когда назначается исполнитель воли, требуется согласие,выраженное им в специальной надписи на завещании либо в специальном заявлении,приложенном к завещанию.
Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои действия поисполнению завещания, если обратное не предусмотрено завещанием, но имеет правона возмещение расходов, связанных с исполнением завещания.
2.11.Завещание с иностранным элементом
Число наследственных дел с иностраннымэлементом во второй половине ХХ века все время увеличивалось, что явилоськосвенным последствием миграции населения во всем мире в конце прошлого иначале нынешнего века. Переселенцы часто связаны родственными отношениями сотдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой длявозникновения дел о наследовании.
Разнообразиепрактики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретныхнаследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть вовнутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется втом, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону ипо завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к формезавещания; существуют различные системы распределения наследственного имуществаи т.д.
Коллизионныевопросы наследования регулируются обычно внутренним законодательствомгосударств. Многосторонние соглашения в этой области есть лишь по отдельнымвопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии законов в отношенииформ завещания от 5 октября 1961 года. На дипломатической конвенции вВашингтоне 26 октября 1973 года была принята многосторонняя Конвенция о формемеждународного завещания. Вопросы наследования регулируются также вдвухсторонних договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовнымделам и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января1993 года.
Вотношении наследования по завещанию эта статья предусматривает, что“способность лица к составлению и отмене завещания и акта его отменыопределяются по закону той страны, где завещатель имел постоянное местожительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могутбыть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяеттребованиям закона места составления акта или требованиям советского закона”.Таким образом, при определении формы завещания принцип места жительстваявляется основным, остальные принципы – дополнительными, а в отношенииспособности составления завещания за основу принят только один принцип –принцип места жительства.
Заключение
С принятием и вступлением в силу части 3 ГК РФ наследование по завещаниюприобрело новое значение – теперь наследники по завещанию получаютпреимущественные права. Действующее законодательство ставит наследование позавещанию перед наследованием по закону, чем подчеркивает прерогативу первого иправо человека распорядиться имуществом после своей смерти так, как он считаетнужным.
Ведь желание передать нажитое имущество своим родственникам или близкимлюдям является совершенно естественным желанием каждого человека. Для этой целисоставляются завещания, в которых указывается круг наследников, а также самонаследуемое имущество. Именно путем составления завещания человек можетопределить лиц, которым хотел бы завещать свое имущество, самостоятельно.
В новом наследственномзаконодательстве, как и в нормах частей первой и второй ГК РФ, сохраненапреемственность принципов регулирования и конкретных норм ранее действовавшегозаконодательства, подняты на законодательный уровень определенные положения,сформулированные судебной и нотариальной практикой, однако в нем содержатсяабсолютно новые нормы.
Так, при наследовании по завещаниюдолгое время актуальным является потребность действующего законодательства втаких нововведениях, как завещание, заключенное в простой письменной или устнойформе в чрезвычайных обстоятельствах и при обязательном присутствии двухсвидетелей, а также совершение закрытого завещания, исключающего возможностьознакомится с его содержанием кого-либо, включая нотариуса.
Важными моментами являются такжезавещательный отказ и возложение, особенностью которых является то, чтонаследодатель в своем завещании вправе предусмотреть не только переходнаследственных прав на указанного им наследника, но и обязанностей, таких каксовершение определенных действий в пользу отказополучателя или действий,направленных к общеполезной цели. Таким образом, завещательный отказ ивозложение призваны обеспечить реализацию воли наследодателя, изложенной взавещательном распоряжении, неисполнение которой влечет защиту нарушенных правзаинтересованными лицами в судебном порядке.
Кроме этого новое законодательствоотличается более подробным и детальным регулированием. Такой подход объясняетсянеобходимостью, во-первых, сосредоточить регулирование наследственных отношенийна уровне закона, отказавшись от множества ранее принимавшихся на различномуровне, а чаще всего на уровне ведомств правовых актов; во-вторых, обеспечитьединообразие и стабильность нотариальной и судебной практики применения норм,регулирующих наследственные отношения.
Однако многие вопросы, связанные снаследованием по завещанию, по прежнему остаются недостаточно разработанными.
Нередко сложности в процессе деятельностинотариусов вызывает также неурегулированный законодательством порядокоформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместнойсобственности граждан. Методики, разработанные Московской и Санкт-Петербургскойнотариальными палатами, которыми руководствуются нотариусы, не спасают отсудебных исков недовольных наследников, которые отказываются от заключениясоглашения об определении долей оставшихся сособственников и умершегосособственника, считая это лишней тратой денег и времени. Ч. III ГК РФ сделан существенный шаг в разрешении этого вопроса, но доокончательного разрешения проблемы еще далеко.
Следовательно, актуальным остаетсявопрос дальнейшего совершенствования нашего законодательства. Останавливатьсяна достигнутом пока рано, несмотря на то, что по сравнению с предшествующимзаконодательством в области наследования по завещанию ГК РФ сделан существенныйшаг вперед.
Что касается перспектив, то,по-видимому, уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличениячисла наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрананаследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры оразделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, онедействительности завещания и др.), так что изучение вопросов, связанных сданной темой, остается актуальным и современным.
БиблиографияНормативныеакты
I. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
II. Кодексы.
1. Гражданский кодекс РФ. Ч. III. М., 2002.
2. Гражданский кодекс РСФСР. М., 1993.
3. Гражданскийкодекс 1964 года.
4. Основызаконодательства о нотариате. 1993 год.
5. Семейный кодекс РФ // Екатеринбург: Уральскоеюридическое издательство, 1996.
III. Законы.
1. Федеральный закон от 26 ноября2001 года №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодексаРоссийской Федерации».
IV. Указы, постановления, инструкции
1. Инструкция о порядке совершениянотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР №01/16-01,утв. Приказом министра юстиции РСФСР от 06 января 1987 г.
2. Инструкция о порядке совершениянотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти, утв.Заместителем министра юстиции Российской Федерации 19 марта 1996 г.
3. Инструкция о порядке удостоверениязавещаний и доверенностей командирами (начальниками) воинских частей,соединений, учреждений и военно-учебных заведений, начальниками, ихзаместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей,санаториев и других военно-лечебных учреждений, утв. Минюстом СССР посогласованию с Минобороны СССР 15 марта 1974 г.
4. Инструкция о порядке удостоверениязавещаний главными врачами, их заместителями по медицинской части, дежурнымиврачами больниц, других стационарных лечебно-профилактических учреждений,санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых иинвалидов, утв. Минюстом СССР по согласованию с Минздравом СССР иМинсоцобеспечения СССР 20 июня 1974 г.
5. Письмо Министерства юстиции СССРот 21 апреля 1980 года. «Практическое пособие для государственных нотариусов повопросам охраны прав граждан на наследование личной собственности».
6. Постановление №6 ПленумаВерховного Суда СССР «О судебной практике по делам о наследовании» от 1 июля1966 г.
7. Постановление №2 Пленума ВерховногоСуда РСФСР «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»от 23 апреля 1991 г.
8. Постановление №9 ПленумаВерховного Суда СССР «О судебной практике по делам об установлении фактов,имеющих юридическое значение» от 21 июня 1985 г.
9. Указ Президиума Верховного Советаот 08 июля 1944 г.// Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1974, № 9.
Научная испециальная литература
1. Акатов А. А. Социальная справедливость и право наследования. Саратов,1988.
2. Амиров М. Наследование имущественных прав в связи с участиемнаследователя в хозяйственных обществах // Законность. 2001. №10. С. 33 – 35.
3. Антимонов Б. С., Граве К. А. Советскоенаследственное право. М., 1955.
4. Аргунов В. Правовые основынотариальной деятельности. М., 1994.
5. Барщевский М. Ю. Наследственное право. М., 1996.
6. БеловВ. А. Круг наследников по закону // Вестник Московского Университета. Сер.Право. 2002. №1. С. 57 – 70.
7. БогуславскийМ. М. Международное частное право. М., 1997.
8. Бондарев Н. И., Эйдинова Э. Б. Правона наследство и его оформление. М., 1971.
9. Вергасова Р. И. Права наследников участниковхозяйственных товариществ и обществ // Нотариус. 1998. №1 (9).
10. Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М., 1998.
11. Власов Ю. Н., Калинин В. В. Наследованиепо закону и по завещанию. М., 2001. С. 240 – 241.
12. Гордон М. В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1987.
13. Грось А. Наследование жилого помещения, находящегося в общей совместнойсобственности // Российская юстиция. 2002. №11. С. 27 – 29.
14. Гурова Е., Барщевский М. Ю. Завещательный отказ // Советская юстиция.1980. № 8.
15. Данилов Е. П. Наследование по закону и по завещанию. М., 1999.
16. Евдокимова Т. Споры связанные с принятием наследства // СоветскаяЮстиция. 1985. № 10.
17. Захарова И. Особенности наследования пережившего супруга // Адвокат.2000. №6. С. 43 – 48.
18. Институты собственности и проблемы наследства // Государство и право.1992. № 1.
19. Исрафинов И. Споры о наследовании приватизированных квартир //Законность. 1997. №11. С. 42 – 43.
20. Кляшко В. Наследование сумм невыполненных пенсий // Российская юстиция.2002. №11. С. 35.
21. Лопатников А. В., Родригес А. А. Наследование объектовнезавершенного строительство с точки зрения налогового законодательства // Юрист.1998. №10. С. 35 – 37.
22. Максимович Л. Наследование по закону // Закон. 2002. №2. С. 112 –116.
23. Методика оформления наследственныхправ на квартиры, находящиеся в совместной собственности // Нотариальныйвестник. 1997. №4.
24. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав на квартиры,находящиеся в совместной собственности граждан // Российская юстиция. 1997.№4. С. 33 – 34.
25. Немков А. М. Очерки истории наследственного права. Воронеж, 1979.
26. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев,1973.
27. Присягина Г. Н. Гражданское и налоговое законодательство о наследованиии дарении // Бухгалтерский учет. 2002. №21. С. 38 – 47.
28. Пронина М. Г. Право наследования. М., 1989.
29. Проект части третьей ГК РФгруппой специалистов Исследовательского центра частного права при Президенте РФот 29 января 1997 г. // Нотариальный вестник. 1997. №1.
30. Пыхтин С. Действие во времени норм о наследовании // Законность. 2002.№2. С. 12 – 14.
31. Решение суда об отказе вудовлетворении иска о признании права собственности на наследственное имуществоотменено в связи с нотариальным толкованием судом норм материального права //Нотариус. 1998. №2 (10).
32. Рубанов А. А. Наследство в международном частном праве. М., 1996.
33. Сегалова Е. А. Наследование членов семьи и ближайшихродственников: история, практика, перспективы // Государство и право. 2000.№12.
34. Сегалова Е. Перспектива развития наследования членов семьи // Хозяйствои право. 1999. №3. С. 54 – 62.
35. Серебровский В. И. Очеркисоветского наследственного права. М., 1953.
36. Сосинатрова Н. Особенности наследования жилых помещений //Российская юстиция. 2002. №8. С. 13 – 15.
37. Треушников М. К. Комментарий кГражданскому процессуальному кодексу РСФСР. М., 1996.
38. Чепига Т. Д. К вопросу о праве завещать // Вестник МГУ. Серия Х (Право).1965. № 2.
39. Эйдинова Э. Б. Наследованиепо закону и завещанию. М., 1985.
40. Эйдинова Э. Б. Наследование по закону и завещанию. М., 1997.
41. Эрделевский А. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3. О наследовании //Законодатель. 2002. №2. С. 8 – 12.
42. Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право.2002. №2. С. 20 – 39.
43. Ярошенко К. Б. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике// Российская юстиция. 2001. №11.
44. Ярошенко К. Б. Порядок наследования имущества. М., 1994.