Открытие и принятие наследства

РЕФЕРАТ
Курсовая работа: 38с., 26 источников.
Ключевые слова: НАСЛЕДОВАНИЕ, ЗАВЕЩАНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ, ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА, ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА
Целью настоящего исследования является анализ положений цивилистической доктрины и норм белорусского, российского гражданского права, касающихся открытия наследства и порядок его принятия.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с открытием и принятием наследства.

Предметом исследования являются нормы отечественного законодательства, регулирующие порядок принятия и открытия наследства, учебные пособия и статьи из периодической печати по теме работы.

Методологической и теоретической основой исследования является диалектический метод познания. В процессе работы также использовались историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, социологический и другие частно-научные методы анализа исследуемой проблематики.

Полученные результаты могут быть использованы в подготовке лекций, читаемых в учебных заведениях, для подготовки к сдаче экзаменов по гражданскому праву и в практической деятельности юристов.

Автор подтверждает, что приведенный в работе материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта а все использованные из литературных источников положения сопровождаются ссылками на их авторов.
_______________________

(подпись студента)

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ. ПОНЯТИЕ

НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА……………………………………..5
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА (ВРЕМЯ И

МЕСТО)………………………………………………………………13
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА………………………….18

3.1 Понятие и способы принятия наследства………………………….18

3.2 Срок для принятия наследства, его продление……………………24

3.3 Раздел наследственного имущества. Переход права на принятие наследства…………………………………………………………..28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………36

ВВЕДЕНИЕ
Институт наследования является одним из старейших институтов гражданского права. Его значение трудно переоценить, так как в той или иной степени он затрагивает интересы почти каждого гражданина.

Вопрос о наследовании, о его справедливых «пределах» является по-прежнему важнейшим вопросом и современного гражданского права.

В силу эволюционных изменений в белорусском государстве наследственные отношения приобрели новые качества и правовые формы, учитывая требования справедливости в регулировании наследственного правопреемства, связанного с охраной интересов семьи и укреплением семейных отношений.

Окончание реформы наследственного права принятием Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) и срок, который прошел с момента введения в действие его норм, позволяет подвести некоторые итоги.

Наряду с сохранением общих принципов регулирования наследственных правоотношений, законодатель при установлении отдельных норм предпринял радикальные изменения в области наследственного правопорядка. С одной стороны, существенно увеличен круг наследников до родственников шестой степени родства, тем самым, сведены к минимуму случаи перехода имущества государству в качестве выморочного. С другой стороны, увеличен и круг недостойных наследников – лиц, которые не имеют права наследования или могут быть отстранены от наследования, вследствие неисполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (ст. 1038 ГК).

Целью настоящего исследования является анализ положений цивилистической доктрины и норм белорусского, российского гражданского права, касающихся открытия наследства и порядок его принятия.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– раскрыть общие положения о наследовании и понятие наследственного права;

– раскрыть особенности открытия наследства (время и место);

– охарактеризовать порядок принятия наследства.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с открытием и принятием наследства.

Предметом исследования являются нормы отечественного законодательства, регулирующие порядок принятия и открытия наследства, учебные пособия и статьи из периодической печати по теме работы.

Методологической и теоретической основой исследования является диалектический метод познания. В процессе работы также использовались историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, социологический и другие частно-научные методы анализа исследуемой проблематики.

При подготовке работы автор опирался на основные положения Конституции Республики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь, иных нормативных правовых актов.

Теоретической основой исследования послужили известных ученых: Прониной М.П., Чигира В.Ф., Пунько Г.Н., Щирай Р.Г., Мороз Л.М., Шаройко Л.М. и других.

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
Наследственное право является одним из старейших ин­ститутов права, представляющих совокупность норм, ре­гулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лица.

Наследственное право исходит из сочетания двух осно­вополагающих и тесно взаимосвязанных принципов сво­боды завещания и охраны интересов семьи [9, с. 65].

Наследственное право относится к числу наиболее кон­сервативных институтов. Вместе с тем изменения, затро­нувшие экономику страны, отразились на наследственном праве. Земля, квартиры и другие виды имущества стали объектом личной собственности граждан и наследуются.

«Наследственное право – это подотрасль гражданского права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие при переходе имущества умершего к наследникам в по­рядке универсального правопреемства» [2, c. 26].

Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.

Наследственное право в объективном смысле– это совокупность норм, регулирующих отношения по переходу имущественных прав и обязанностей, а также личных неимущественных прав умершего к другим лицам.

В этом смысле наследственное право является институтом гражданского права с присущими только ему принципами.

По мнению российского правоведа Ю.К. Толстого, «что бы ни понималось под наследственным правом – подотрасль или один из институтов гражданского права, наследственному праву присущи только ему свойственные принципы» [5, с. 50].

Наследственное право (право наследования) в субъективном смысле– это право призванного к наследованию наследника на принятие наследства. В своей дипломной работе, мы будем рассматривать наследственное право, именно в субъективном смысле.

Наследование обеспечивает стабильность обязательственных правоотношений, участником которых на момент смерти был наследодатель, так как его права и обязанности включаются в наследственную массу и в ее составе переходят к его наследникам. Наследование обеспечивает переход имущества наследодателя, как правило, к его родственникам либо к близким ему людям, способствуя тем самым укреплению семьи, отношений, основанных на родстве.

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер.

Во-первых, оно состоит в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество.

Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения.

В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества [21, с. 68].

Современное наследственное право Республики Беларусь сформировано и развивается на основе следующих принципов:

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства.

2. Принцип свободы завещания.

3. Принцип обеспечения прав и законных интересов обязательных наследников.

4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя.

5. Принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию.

6. Принцип охраны правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного права в отношениях по наследованию.

7. Принцип охраны наследства.

1. Принцип универсальности наследственного правопреем­ства. Данный принцип закреплен в ст. 1031 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [3]. Согласно п.1 ст. 1031 ГК при наследовании имущество умершего переходит к другим ли­цам в порядке универсального правопреемства, т.е. в не­изменном виде как единое целое и в один и тот же мо­мент, если иное не установлено законом. Согласно ука­занном правилу наследник не может принять только часть наследства и отказаться от другой его части, принять на­следство при условии, что будут выделены определенные предметы, поскольку раздел наследства происходит толь­ко после его принятия, либо принять только права и отка­заться от обязанностей.

2. Принцип свободы завещания. Данный принцип закреп­лен в ст. 1041 ГК и заключается в том, что завещатель по своему усмотре­нию вправе завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, ли­шить наследства одного или нескольких наследников по закону, не указывая причин такого лишения.

3. Принцип обеспечения прав и законных интересов обяза­тельных наследников. Принцип регулируется ст. 1064 ГК и выражается в том, что государство гарантирует обязательным наследникам право на обязательную долю в наследстве.

4. Принцип учета не только действительной, но и предпо­лагаемой воли наследодателя. Выражается, прежде всего, в порядке определения круга наследников по закону. Если наследодатель не оставил завещание, оно признается не­действительным в части или полностью, то к наследова­нию призываются наследники по закону. Согласно зако­нодательству круг наследников по закону, указанных в главе 71 ГК, оп­ределен исходя из предложения, что наследодатель оста­вил бы наследство именно этим лицам.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место в случаях применения правила о подназначении наслед­ника. Так, в соответствии со ст. 1042 ГК наследодатель может указать в заве­щании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства, либо одно­временно с ним, либо после открытия наследства, не ус­пев его принять.

5. Принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию. Данный принцип означает, что наследники могут как принять наследство, так и отказаться от него.

6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного права в отношениях по наследованию выражается в отстранении от наследова­ния как по закону, так и по завещанию граждан, которые своими умышленными противоправными действиями, на­правленными против наследодателя, пытались способст­вовать призванию их самих к наследованию либо к увели­чению их наследственного имущества, если эти обстоя­тельства признаны судом [24, с. 41].

7. Принцип охраны наследства. Принцип закреплен в ст. 1066 ГК и в соответст­вии с ним для защиты прав наследников по месту откры­тия наследства принимаются меры по охране наследства, к которым относятся: опись наследственного имущества; оценка наследственного имущества; внесение в депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства, и другие меры.

«С помощью института наследования достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя – человека» [57, с. 546].

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности – если нет наследства, то и наследовать нечего.

Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследство» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения.

«Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник [26, с. 15].

Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта.

В-третьих, переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения.

В-четвертых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на участие в управлении делами акционерного общества.

В-пятых, в случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам» [12, c. 132].

Наследственные правоотношения – правоотношения специфические, под ними зачастую понимаются различные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. По мнению одних ученых, «наследственное правоотношение носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами» [20, с. 60]. Другие считают, что «в случае наследования можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства» [1, с. 16]. Против данной позиции высказывается Е.М. Денисевич. Он указывает на то, что «если правомочие на принятие наследства представляет собой промежуточную стадию в процессе формирования субъективного права, го и юридические обязанности носят такой же незавершенный характер, поэтому лица, противостоящие наследнику, не призваны к пассивному воздержанию, а лишь связаны односторонней сделкой наследника» [120, c. 39].

Подобное понимание наследственного правоотношения по нашему мнению, представляется слишком узким, ибо наследование – это целый комплекс отношений, возникающих, как уже говорилось, в связи со смертью физического лица (объявление гражданина умершим). По мнению А.А. Акатова «для преемства в правах и обязанностях наследодателя мало наступления одного юридического факта (открытие наследства), необходима система фактов, состав юридических фактов, где наряду с центральным событием (смерть) важное место занимают действия, то есть волевое поведение людей (действия по принятию наследства)» [1, с. 17].

Мы согласны с определением М.Н. Прониной, которая под наследственными правоотношениями (или наследованием) понимает «переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном действующим гражданским законодательством»[21, c. 14].

Структуру наследственных правоотношений составля­ют три элемента:

1) субъект;

2) объект;

3) содержание» [14, c. 93].

Субъектами наследственных правоотношений являют­ся лица, участвующие в правоотношениях в области на­следования.

Объект наследственных правоотношений – совокуп­ность вещей, иного имущества наследодателя (в том числе имущественных прав и обязанностей), которые как еди­ное целое переходят к наследникам от наследодателя на основании норм наследственного права.

Под содержанием наследственного правоотношения по­нимается совокупность прав и обязанностей его участни­ков, которые закреплены в ГК.

Наследственные правоотношения проходят три этапа, на которых содержание прав и обязанностей их участни­ков различное.

До открытия наследства права возникают только у бу­дущего наследодателя. Наследодатель вправе составить за­вещание на принадлежащее ему имущество либо воздер­жаться от его составления, избрать определенную форму завещания, исключить из числа наследников недостойных лиц, назначить исполнителя завещания, составить завеща­тельные распоряжения, отменить или изменить завещание.

Наследники приобретают право принять наследство или отказаться от него, подать нотариусу заявление о приня­тии наследства или об отказе от него, вступить в фактическое владение наследством и другие права после открытия наследства. Данным правам наследников корреспондиру­ют соответствующие обязанности должностных лиц и ор­ганов оказывать содействие в реализации указанных прав наследников [10, с. 488].

Таким образом, наследование представляет собой переход имущества умершего к другим лицам и совершается в порядке правопреемства, которое означает, что наследники становят­ся на место наследодателя в отношении всего его имущества, т.е. как прав, так и обязанностей. Наследственные отношения возникают в момент смерти наследодателя и носят безвозмездный характер. Состав наследственной массы не ограничивается принадлежа­щими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав.

Иными словами, отношения по наследова­нию охватывают самые различные по своей природе правоотноше­ния, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более – к вещным правоотношениям. Наследственные правоотношения возникают в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими их лица­ми, т.е. носят абсолютный характер.

ГЛАВА 2

ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА (ВРЕМЯ И МЕСТО)
Основанием для приобретения прав и выпол­нения обязанностей, принятых и возложенных по закону, является от­крытие наследства.

В юридической литературе, теоретических основах гражданс­кого права и правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства, которое является юридическим фактом, с которым теория права связывает возникновение наследственных право­отношений – определение круга субъектов (наследодателя и наследников), объекта правоотношений (наследственного иму­щества), совокупности прав и обязанностей участников правоотношений.

Под открытием наследства понимается наступле­ние юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. К таким юридическим фактам относятся: смерть наследодателя или объявление судом пропавшего без вести граждани­на умершим.

При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсут­ствующего лица умершим временем открытия наследства считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безве­стно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим граж­данина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожав­ших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, ука­зав соответствующую дату в судебном решении [25, с. 876].

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствую­щих, даже если факт безвестного отсутствия документально под­твержден извещением Министерства обороны или решени­ем суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными об­стоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое ре­шение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинте­ресованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы для какой цели необ­ходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).

В подтверждение факта заявитель указывает свиде­телей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать положе­ния ГК, определяющей последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд от­меняет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата со­хранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные сред­ства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя [1, с. 27].

Для определения времени открытия наследства имеет значе­ние только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в слу­чае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смер­ти в один день они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а поз­же в тот же день от полученной травмы скончалась жена. Пос­ле умерших остались наследники: мать жены и брат мужа. На­следственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа – его брату свидетельство о праве на наслед­ство на автомашину и 1/2 долю предметов домашней обста­новки и обихода, а наследнице жены – ее матери выдать свиде­тельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два само­стоятельных наследственных дела).

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свиде­тельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели. Решения суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта реги­страции смерти либо факта смерти липа в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нота­риусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения свидетельства о смерти, в последствии представля­емого наследниками нотариусу. В случае невозможности предъяв­ления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой за­писи о смерти наследодателя [1, с. 28].

Установление времени открытия наследства имеет важное правовое значение в том смысле, что по нему (времени открытия наследства) устанавливается круг призываемых наследников как по закону, так и по завещанию, состав наследственного имущества, начало течения срока на принятие наследства или отказ от него, на предъявление претензий кре­диторов, а также определяется продолжительность охраны наследствен­ного имущества и момент выдачи свидетельства о праве на наследство.

При установлении круга наследников следует иметь в виду, что таковыми по общему правилу могут быть лишь те лица, которые нахо­дились в живых на момент смерти наследодателя.

В случае одновременной смерти супругов или близких родственни­ков, а также усыновителей и усыновленных, являющихся наследника­ми по отношению друг к другу (например, в результате автомобиль­ной катастрофы, пожара и т.п.), наследование сразу открывается пос­ле каждого из них в отдельности и к наследованию призываются на­следники каждого из них.

Открытие наследства происходит не только в определенное время, но и в определенном месте [10, с. 258].

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, которым признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Если же оно неизвестно, то местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии его – место нахождения основной части движимого имущества.

Место открытия наследства может подтверждаться выпиской из домовой книги о месте жительства наследодателя, справкой адресного бюро, копией записи акта о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о последнем месте жительства умершего, заполненная работниками органа ЗАГСа, и другими документами. В случае отсутствия у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, оно в соответствии со ст. 364 Гражданско-процессуального кодекса [4] может быть установлено судом. Решение суда об этом представляется в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства [5, с. 939].

Именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении законодательства той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение и для решения ряда процедурных вопросов. В частности, именно по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство. По месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества, а также предъявляются претензии кредиторами.

Местом открытия наследства после граждан, временно проживающих за границей и умерших там, считается их постоянное последнее место жительства до выезда за границу. Если же оно неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества или большей его части на территории нашей страны. Местом открытия наследства для граждан, постоянно проживающих за границей, является та страна, где они проживали.

Место открытия наследства подтверждается справкой жилищно-эксплуатационной организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части. Если ни ту ни другую справку представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства [10, с. 478].

При решении, вопроса о месте открытия наследства нотари­ус во всех случаях должен принимать во внимание постоянное, а не временное место жительства умершего, даже если наследо­датель проживал значительное время вне постоянного места жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной служ­бы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессио­нально-технического образования, находящихся вне их постоян­ного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу пли до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до ареста. Свидетельство о праве на наследст­во после смерти наследодателя, работавшего в районах Крайнего Севера по срочному трудовому договору, выдается нотариаль­ной конторой по месту постоянного жительства наследодателя, указанному в трудовом договоре. Вместе с тем нотариус в каж­дом конкретном случае должен выяснить характер и размер на­следственной массы. При этом нотариус должен направить в нотариальную контору по последнему или прежнему месту жительства насле­додателя сообщение об открывшемся наследстве и выяснить, не заведено ли второе наследственное дело [1, с. 30].

Таким образом, определение места открытия наследства имеет большое прак­тическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к воз­никшим наследственным правоотношениям, а также определе­ние нотариуса (государственной нотариальной конторы), к ко­торому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) наследникам (иным заинтересованным лицам) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного иму­щества;

4) наследникам обращаться за выдачей свидетельств о пра­ве на наследство.
ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
3.1 Понятие и способы принятия наследства
Следующим этапом после открытия и соответственно охраны наследства является приобретение наследства.

Чтобы наследник по завещанию или по закону стал носителем принадлежащих наследодателю имуществен­ных прав и обязанностей и личных неимущественных прав, он должен принять наследство. Не требуется принятия наследства лишь для приобретения выморочного наслед­ства [25, с. 971].

Принятие наследства наследника­ми является необходимой предпосылкой приобретения ими соответ­ствующих прав и обязанностей.

Принятие наследства – волевой акт, выражающий согласие наследника на приобретение наследства и являющийся по своей природе односторонней сделкой. Иными словами, без согласия наследника, вопреки его воле он не может считаться принявшим наследство. Для этого лицо должно выразить намерение о принятии наследства [13, с. 53].

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками [25, с. 688].

В том случае, если призываемый наследник является недееспособ­ным, то от его имени волю на принятие наследства изъявляет его за­конный представитель – опекун.

Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) могут принять наслед­ство с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей.

Не требуется лишь выражения воли на принятие наследства, когда наследство переходит к государству. Согласие государства в этом слу­чае предполагается.

Принятие наследства не требуется для приобретения выморочного наследства. Такое наследство переходит в собственность администра­тивно-территориальной единицы на основании решения суда, которым наследство признается выморочным. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Законодательством установлено, что принятие части наследства означает принятие всего причитающегося наследнику наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

Сегодня Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает несколько пра­вил, соблюдение которых необходимо при принятии наследства:

во-первых, принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Следовательно, если наследник совершил действие, означающее принятие на­следства, оно считается принятым независимо от выдвину­тых им условий и оговорок, так как последние на принятии наследства не сказываются;

во-вторых, если наследник принял какую-либо часть наследства, то считается, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось;

в-третьих, если к наследованию призваны несколько наследников, то принятие наследства одним из них либо несколькими не означает, что наследство принято и остальными наследни­ками. Принявшим наследство считается тот наследник, который совершил одно из предусмотренных ст. 1070 ГК действий;

в-четвертых, принятое наследником наследство признается принадлежащим ему со времени открытия наследства, т.е. собственником входящего в состав наследства имущества он становится не с момента государствен­ной регистрации права на это имущество, если оно подле­жит регистрации, а со времени открытия наследства;

в-пятых, если иное не установлено законом, то по право­вым последствиям непринятие наследником наследства приравнивается к его отказу от наследства без указания лица, в пользу которого он отказался от наследства [25, с. 972].

Принятие наследства может осуществляться двумя способами:

1) Первый способ принятия наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления наслед­ника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетель­ства о праве на наследство.

Заявление о принятии наследства может быть подано и через представителя. Но его полномочие на ведение наследственного дела долж­но быть специально предусмотрено в договоренности.

Если заявление на принятие наследства подается нотариусу не са­мим наследником, то подпись наследника, предоставившего это право другому лицу, должна быть удостоверена нотариусом или должност­ным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Подача нотариусу заявления о принятии наследства не обязательно должна сопровождаться представлением документов, подтверждающих право на наследование. Поэтому нотариус не вправе отказать наслед­никам в приеме заявления по мотивам отсутствия всех необходимых документов. Последние должны быть представлены нотариусу к мо­менту выдачи свидетельства о праве на наследство. Такой же смысл придается предъявлению иска о выделе наследственной доли или про­дления срока на принятие наследства.

Если вынесено судебное решение о продлении наследнику срока на принятие наследства, то он считается принявшим таковое. Ему уже не нужно подавать заявление нотариусу о принятии наследства.

Специального розыска наследников по открывшемуся наследству нотариус не осуществляет, но если у нотариуса есть сведения о месте житель­ства наследников или месте их работы, то он обязан известить их.

2) Второй способ состоит в фактическом вступлении во владение или управление наследственным имуществом. Фактическое вступление во владение частью наследственного имущества рассматривается как при­нятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Так, если наследник взял некоторые вещи из наследствен­ного имущества, погасил за счет оставшихся средств долги наследодателя (оплатил квартплату, телефон и т.д.), т.е. распорядился частью его имущества, то это значит, что он принял все наследство. Подтверждени­ем своевременного вступления во владение и управление наследством могут быть справки, подтверждающие оплату долга наследодателя, ком­мунальных услуг, налогов и т.д. Если же нет возможности представле­ния соответствующих документов, то факт вступления во владение или управление наследственным имуществом подтверждается судом [26, с. 16].

Таким образом, фактическое вступление во владение и управление наследственным имуществом признается, если, в частности, наследник:

принял меры к сохранению имущества и защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от треть­их лиц причитающиеся ему суммы.

К лицам, осужденным к лишению свободы, полностью относится правило о принятии наследства в течение шести месяцев. Они могут принять наследство, если не являются недостойными наследниками, путем присылки заявления нотариусу или через представителя.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании», способами принятия наследства являются: подача нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом (ст.1070 ГК). При этом следует иметь в виду, что перечень действий наследника (п.2 ст.1070 ГК), свидетельствующих о фактическом принятии наследства, не является исчерпывающим. Поэтому если наследник, который проживал совместно с наследодателем, не отказался от наследства и продолжает пользоваться имуществом после открытия наследства, он может быть признан фактически принявшим наследство.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Отсутствие такого свидетельства у наследника не является основанием для отказа в возбуждении дела по спору о наследстве и не влечет за собой утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст.1071 ГК, или наследник признан судом принявшим наследство (п.1 ст.1072 ГК).

Наследники, принявшие наследство, вправе обратиться в государственную нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство без ограничения срока.

Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство регулируются нормами ГК и инструкцией «О порядке удостоверения завещаний, принятия мер по охране наследства и оформления наследственных прав государственными нотариальными конторами» [17].

В соответствии со ст.1080 ГК при недостижении наследниками, принявшими наследство, соглашения о его разделе, выделе из него доли, раздел производится в судебном порядке.

Наследство в отношении имущества, приходящегося на долю участника общей совместной собственности, открывается в случае возможности раздела общего имущества либо выдела из него доли умершего. При невозможности раздела имущества в натуре наследство открывается в отношении стоимости такой доли (п.1 ст.1034 ГК).

Таким образом, чтобы приобрести наследственное имущество, лицам, призываемым к наследованию, необходимо его принять. Принятия наследства не требуется в случае приобретения выморочного имущества. Принятие наследства является юридическим значимым действием, означающим, что наследник изъявляет свое желание вступить в права владения, пользования и распоряжения наследственным имуществом.
3.2 Срок для принятия наследства, его продление
Действия, направленные на принятие наследства, должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Лица, для которых право наследова­ния возникает лишь в случае отказа наследника от наслед­ства, могут принять наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока. Если же она менее трех месяцев, то в течение трех месяцев. Течение трехмесячного срока начинается на следующий день за днем поступления к нотариусу по месту открытия наследства заявления наслед­ника об отказе от наследства. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наслед­ства другим наследником, могут принять наследство до истечения трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока для принятия наследства.

Если суд найдет причины пропуска срока уважительны­ми, то по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может признать его принявшим наследство, но при условии, что наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. В литературе сроки для принятия наследства без достаточных к тому оснований относят к срокам исковой давности, в связи с чем считают, что они могут быть восстановлены судом [25, с. 973].

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может в порядке, установленном п.2 ст.1072 ГК, принять наследство без обращения в суд при наличии согласия других наследников, принявших наследство. При отсутствии такого согласия он вправе обратиться с иском о признании его принявшим наследство; такой иск подлежит удовлетворению при установлении обстоятельств, предусмотренных п.1 ст.1072 ГК.

Если других наследников, кроме истца, не имеется либо все они не приняли наследство или отстранены от наследования как недостойные наследники, иск о признании принявшим наследство предъявляется к хранителям или доверительным управляющим, которым наследственное имущество передано нотариусом на хранение или в доверительное управление (ст.ст.1067 и 1068 ГК), или к административно-территориальной единице, если имущество признано выморочным и передано ей в собственность (ст.1039 ГК).

Удовлетворяя такие иски, суд обязан решить вопросы о правах истца и других наследников на наследство, о признании недействительными выданных ранее свидетельств о праве на наследство, а также о передаче истцу имущества с соблюдением правил, установленных п.3 ст.1072 ГК [16].

Признав наследника, пропустившего срок для приня­тия наследства, принявшим наследство, суд решает выте­кающие из этого вопросы прав других наследников на наследственное имущество. Он также признает недействи­тельными выданные ранее свидетельства о праве на наслед­ство. Наследник, которого суд признал принявшим наследство по истечении срока, установленного для приня­тия наследства, вправе получить причитающееся ему наследство по правилам о возврате неосновательного обога­щения (ст. 973, 974, 976 и 977 ГК).

При согласии в письменной форме принявших наслед­ство наследников наследство может быть принято наслед­ником, пропустившим срок для его принятия, и без обращения в суд. Их подписи под документами, содержа­щими согласие, подлежат засвидетельствованию нотариу­сом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Такое соглашение наследников обязывает нотариуса аннулировать ранее выданные свиде­тельства о праве на наследство и выдать новые. И в этом случае право наследника, принявшего наследство по исте­чении срока, установленного для его принятия, на получе­ние причитающегося ему наследства реализуется в соответствии с правилами, регулирующими возврат неосно­вательного обогащения. В соответствии с п. 3 ст. 1072 ГК в таких случаях правила о возврате неосновательного обогащения применяются постольку, поскольку соглаше­нием наследников не предусмотрено предоставление на­следнику, пропустившему срок для принятия наследства, также и другого имущества.

Следует отметить, что после признания судом права на получение причитающейся наслед­нику доли ему должно быть возвращено имущество в натуре, а если это невозможно, то его действительная стоимость на момент приобретения, а так­же все то, что сбережено в результате пользования, но цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. Возмещаются также неполученные доходы и затраты на сохранение и содер­жание имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных выгод.

Следует отметить, что при принятии наследства возникает множество судебных споров о сроке принятия наследства и его продлении. В качестве примера можно привести следующую ситуацию:

Л. обратился в суд с иском к Р., М., П. и Т. о продлении срока для принятия наследства, признании права собственности на долю в наследственном имуществе, признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен И.

Истец сослался на то, что после смерти матери открылось наследство, в состав которого входило 3/4 домовладения. Сам Л. фактически принял наследство, но свидетельство о праве на наследство не получил. Воспользовавшись этим, другие наследники – ответчики по делу получили свидетельство о праве на все наследственное имущество.

Решением суда г. Минска исковые требования Л. были удовлетворены: продлен срок для принятия наследства, свидетельство о праве на наследство, выданное ответчикам, признано частично недействительным, за Л. и каждым из наследников признано право собственности на 1/8 долю в наследуемой части домовладения.

В кассационном порядке дело не рассматривалось.

Постановлением Президиума Минского городского суда приведенное решение было отменено. При этом надзорная инстанция в своем постановлении обратила внимание на следующее.

а) В состав наследственного имущества входило не только 3/4 домовладения, но и 1/2 доли квартиры. Обратившиеся к нотариусу пять наследников заключили соглашение о разделе наследственного имущества, в соответствии с которым одному из наследников — И. перешла 1/2 доля квартиры, а 3/4 домовладения разделили между собой остальные четыре наследника (по 3/16 каждому). В соответствии с соглашением о разделе наследниками были получены свидетельства о праве на наследство.

При разрешении спора суд исходил из того, что истец претендует не на все имущество, а только на долю в домовладении, и потому привлек И. (которому в соответствии с соглашением о разделе была выделена квартира) к участию в деле в качестве третьего лица и не признал свидетельство о праве на наследство на имя И. частично недействительным. Вместе с тем таким решением нарушена ч. 1 ст. 1079 ГК. Раздел наследства должен производиться в соответствии с причитающимися наследникам долями и изменение долей в связи с этим должно касаться всех наследников. Удовлетворяя требования Л. за счет только домовладения, т.е. части наследственной массы, суд тем самым изменил достигнутое соглашение сторон, что недопустимо, так как заключенный между наследниками договор никем не оспорен и не признан недействительным. Несмотря на то, что истец претендовал только на часть наследства, И., как и другие наследники, должен был быть привлечен к участию в деле в качестве ответчика, а не третьего лица.

б) Суд, признавая за всеми наследниками по закону равные доли в наследственном имуществе, произвел раздел домовладения между всеми шестью наследниками (по 1/8 каждому от 3/4 домовладения), не учитывая, что И. от своей доли в домовладении отказался.

в) В суд было представлено завещание наследодателя, которым истец исключен из числа наследников. Однако, оценивая это завещание, суд указал, что, поскольку наследство принималось по закону, а не по завещанию, ссылка на невозможность призвания Л. к наследству необоснованна. Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 1032 ГК, наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства [19, с. 40].
3.3 Раздел наследственного имущества. Переход права на принятие наследства
При наследовании как по закону, так и по завещанию может сложиться такая ситуация, что имущество мо­жет быть оставлено или завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретных вещей и прав, наследуемых каждым из них. В этом случае имущество поступает со дня открытия наследства в общую доле­вую собственность наследников и может быть разделено между ними.

Достигнутое соглашение о разделе наследства или выдела из него доли одного из наследников, если оно заключено до выдачи свидетель­ства о праве на наследство и нотариально удостоверено, является ос­нованием для выдачи наследникам свидетельства о праве на наслед­ство с указанием в свидетельстве конкретных вещей.

Если соглашение о разделе имущества заключено в течение шести месяцев после выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально удостоверено, то оно является основанием для регистрации имеющегося недвижимого имущества в соответствии с этим соглашением.

В целях защиты интересов ребенка закон устанавлива­ет весьма важное правило. Из него следует, что если ребенок зачат, но еще не родился, то раздел наследства может быть произведен только лишь после рождения такого ребенка. В том случае, если раздел наследства затрагивает интересы несовершен­нолетнего, то к участию в составлении соглашения о разделе наследства и к рассмотрению дела в суде должен быть приглашен представитель органа опеки и попечительства [10, с. 507].

Говоря о разделе имущества, следует отметить, что ст. 1082 ГК закрепляет за наследником преимущественное право на определенные объекты при его проведении. При этом необходимо также учитывать, что преимущественное право получает такой наследник по сравнению с дру­гими наследниками не свыше его наследственной доли, а в счет этой доли.

В соответствии со ст. 1082 ГК, наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь или посто­янно пользовался с наследодателем или самостоятельно неделимой вещью, входящей в состав наследства, то он имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи.

При определении преимущественного права на объекты наследования особо выделены жилой дом, квартира, что является, как представляется, весьма существенной нормой. В частности, в обозначенной статье сказа­но, что наследники, для которых принадлежавшие наследодателю жилой дом, квартира или иное жилое помещение в течение года до открытия на­следства являлись единственным местом постоянного проживания, име­ют при разделе наследства преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения, а также находящихся в этом помещении домашней утвари и предметов домашнего обихода.

Следует полагать, что непременными условиями такого преимущественного права являются годичный срок постоянного проживания и отсутствие других таких мест.

В том случае, если вещь, о преимущественном праве на получение которой заявляет наследник, несоразмерна по стоимости с его наслед­ственной долей, то это устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо иной компенсацией, в том числе и выплатой соответствующей денежной суммы. Если согла­шением между наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставле­ния соответствующей компенсации другим наследникам.

Поскольку данная норма носит диспозитивный характер, то преимущественное право наследника на те или иные объекты может и не возникнуть. Речь идет о том, что если объекты наследства обладают большой стоимос­тью, а компенсации другим наследникам произвести не представляется воз­можным, то и преимущественное право на них осуществить нельзя.

Если наследник, призванный к наследованию, ум­рет, его право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам. Такой переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией [25, с. 974].

Наследственная трансмис­сия — переход права на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитающейся ему доли переходит к его наследникам. Они наследуют ее на общих основаниях. Но не переходит к его наследникам право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли. Эти наследники часто не со­впадают с наследниками наследодателя.

Право на наследственную долю наследника, умершего после откры­тия наследства и не успевшего ее принять, входит в состав наследствен­ного имущества, оставшегося после него. Однако для его наследников действуют разные сроки. Личное имущество умершего наследника они могут принять в течение шести месяцев после его смерти, а долю, кото­рую он не успел принять, — только в течение оставшейся части шести­месячного срока для принятия наследства. Когда эта часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

Переход права на принятие наследства осуществляется наследниками умершего наследника на общих основаниях в соответствии со ст. 1069-1072 ГК. Однако, право умершего наследника на обязательную долю в наследстве в порядке наследственной трансмиссии не переходит.

В связи с тем, что по наследству переходят не только права, но и обязанности наследодателя, т.е. долги наследодателя, наследники, принявшие на­следство, отвечают по долгам оставившего наследство.

Ответственность наследников по долгам наследодателя установлена в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, т.е. наследник юриди­чески не обязан погашать долги, превышающие стоимость полученно­го наследства, за счет своих средств.

Указанное правило относится как к наследникам по закону, так и по завещанию, в том числе и к иными наследникам, которым было завещано имущество.

В то же время законодательством установлено, что получивший наследственное имущество не отвечает по долгам того наследника, от которого к нему перешло в порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства, а по долгам наследодателя он отвечает в пределах стоимости наследственного имущества, полученного по обоим основаниям.

На таких же основаниях отвечает и государство, к которому в соответствии с законом перешло имущество.

Для того чтобы получить от наследников оплату долгов наследода­теля, кредиторам его надлежит предъявить свои требования в течение сроков исковой давности.

До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или заявлены к наследственно­му имуществу. В последнем случае рассмотрение иска приостанавли­вается до принятия наследства наследниками или перехода его как вы­морочного к административно-территориальной единице.

Непредъявление в течение срока исковой давности требований об уплате долга влечет утрату соответствующих прав кредиторами.

Для подтверждения права на принятое наследство нотариус или должностное лицо, которому предоставлено право совершения такого нотариального действия, по месту открытия наследства выдает по заявлению наследников документ, называемый свидетельством о праве на наследство [10, с. 510].

Свидетельство о праве на наследство могут иметь наследники по закону и по завещанию. Оно выдается как на все наследственное иму­щество, так и на часть его, т.е. может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности. Получение его, одна­ко, составляет их право, а не обязанность (примерную форму свидетельства о наследстве см. в прил. 2)..

Свидетельство может быть выдано только на наследственное имущество, лично принадлежавшее завещателю. Поэтому нельзя, например, выдать свидетельство на все имущество, совместно нажитое супругами, если один из них жив. В данном случае свидетельство может быть выда­но только на личное имущество умершего и его долю в общем имуще­стве, нажитом во время брака. Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружит­ся, что на какое-то имущество свидетельство не было выдано, то выда­ется дополнительное свидетельство о праве на наследство.

По общему правилу, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства. Но нотариус вправе выдать его и ранее истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, если есть данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет.

Свидетельство о праве на наследство наследники, принявшие наследство, вправе получить в любое время, когда возникает необходимость. Пре­дельного срока для этого не существует. Так, например, дети, унаследовав­шие от родителей дом, в котором они вместе с ними проживали, вправе и много лет спустя просить нотариуса выдать им указанное свидетельство. В некоторых случаях без получения свидетельства о праве на на­следство нельзя осуществить свои наследственные права, например, продать, подарить дом, дачу и т.д. При возникновении спора о праве собственности на наследствен­ное имущество выдача свидетельства о праве собственности на наслед­ственное имущество может быть приостановлена.

Поскольку необходимые расходы, связанные с предсмертной болез­нью наследодателя, его похоронами, а также расходы, связанные с ох­раной или управлением наследственным имуществом возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости, то такое требование о воз­мещении указанных расходов может быть предъявлено наследником, получившим свидетельство о праве на наследство. Причем такое тре­бование следует до погашения требований по долгам наследодателя. До получения наследниками свидетельства о праве на наследство требования о возмещении указанных расходов могут быть предъявлены к наследнику, принявшему наследство, или к исполнителю завещания.

Таким образом, следует отметить, что законодательством Республики Беларусь установлен срок для принятия наследства. Согласно ст. 1071 ГК, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Наследство может быть принято и по истечении срока, установленного для принятия наследства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сделать следующие выводы:

1. Наследование представляет собой переход имущества умершего к другим лицам и совершается в порядке правопреемства, которое означает, что наследники становят­ся на место наследодателя в отношении всего его имущества, т.е. как прав, так и обязанностей. Наследственные отношения возникают в момент смерти наследодателя и носят безвозмездный характер. Состав наследственной массы не ограничивается принадлежа­щими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав.

Иными словами, отношения по наследова­нию охватывают самые различные по своей природе правоотноше­ния, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более – к вещным правоотношениям. Наследственные правоотношения возникают в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими их лица­ми, т.е. носят абсолютный характер.

2. Определение места открытия наследства имеет большое прак­тическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к воз­никшим наследственным правоотношениям, а также определе­ние нотариуса (государственной нотариальной конторы), к ко­торому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) наследникам (иным заинтересованным лицам) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного иму­щества;

4) наследникам обращаться за выдачей свидетельств о пра­ве на наследство.

3. Следует отметить, что законодательством Республики Беларусь установлен срок для принятия наследства. Согласно ст. 1071 ГК, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Наследство может быть принято и по истечении срока, установленного для принятия наследства.

4. В целом, можно констатировать, что в Республике Беларусь установлен четкий порядок приобретения наследства, который позволяет наследникам реализовать свои законные права по принятию наследства, а в случае нежелания его принимать – отказаться от него. Однако, существуют отдельные моменты, которые, по нашему, мнению требуют дальнейшего совершенствования в первую очередь речь идет о дополнении ст. 1070 и Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» положением о введении нового вида нотариального действия: «установление фактического принятия наследства способами, указанными в законодательстве Республики Беларусь».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Барщевский, М.Ю. Наследственное право / М.Ю. Барщевский. – М.: Юрид. лит., 1996. – 182 с.

Власов, Ю.Н Наследственное право. Курс лекций / Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. – М.: Юрайт, 2006. – 355 с.

Гражданский кодекс Респ. Беларусь: Принят Палатой представителей 28 окт. 1998 года: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 года: текст Кодекса по состоянию на 8 июля 2008 г. – Минск: Книжный Дом, 2008. – 422 с.

Гражданский процессуальный кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: текст Кодекса по состоянию на 5 янв. 2008г. – Минск: Тесей, 2008. – 324 с.

Гущин, В.В. Наследственное право и процесс / В.В. Гущин, Ю.Л. Дмитриев. – М.: Эксмо, 2007. – 633 с.

Жилищный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 18 дек. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 8 февр. 1999 г. – Минск: Амалфея, 2001. – 308 с.

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой представителей 3 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999: текст Кодекса по состоянию на 5 янв. 2009 г. – Минск: Амалфея, 2008. – 390 с.

Кардасева, Ж.В. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей, наследственная трансмиссия / Ж.В. Кардасева // Юстиция Беларуси. – 2004. — № 6. – С. 27 – 29.

Красовская, И.И. Зарождение наследственного права / И.И. Красовская // Государство и право. – 2002. — № 1. – С. 65 – 72.

Колбасин, Д.А. Гражданское право Республики Беларусь: особ. часть / Д.А. Колбасин. – Минск: Молодежное научное общество, 2006. – 547 с.

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.

Ляпунов, С.Г. Наследование. Комментарии законодательства. Судебная практика. Образцы документов. Справочные материалы / С.Г. Ляпунов. – М.: Экзамен, 2003. – 408 с.

Макаров, С.Ю. Принятие наследства: особенности правоприменительной практики / С. Ю. Макаров // Жилищное право. – 2006. — № 7. – С. 52 – 63.

Максимова, Т.Н. Гражданское право (в вопросах и ответах): учеб. издание / Т.Н. Максимова. – Минск: Изд-во МИУ, 2001. – 56 с.

О нотариате и нотариальной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З; в ред. Закона Респ. Беларусь от 28 окт. 2008 г. № 115-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.

О судебной практике по делам о наследовании и выполнении постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 21 дек. 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2007 г., № 17 // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон, ресурс] / «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009.

Об утверждении Инструкции о порядке удостоверения завещаний, принятия мер по охране наследства и оформления наследственных прав государственными нотариальными конторами: Приказ Министерства юстиции Респ. Беларусь, 31 мая 1999 г., № 116 // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон, ресурс] / «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009.

Об оформлении наследственных прав граждан (теория и обобщение нотариальной практики государственных нотариальных контор Республики Беларусь): Решение Совета нотариусов Респ. Беларусь, 5 марта 1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон, ресурс] / «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009.

Подгруша, В.В. Наследование по завещанию / В.В. Подгруша // Юридический мир. – 2004. — № 11. – С. 39 – 45.

Подгруша, В.В. Наследование по завещанию (продолжение) / В.В. Подгруша // Юридический мир. – 2004.- № 12. – С. 60 – 67.

Пронина, М.Г. Наследственное право. Справочник юрисконсульта: В 4 т. Т.3. Комментарий действующего законодательства Республики Беларусь / М.Г. Пронина. – Минск: Амалфея, 1997. – 848 с.

Пронина, М.Г. Право наследования / М. Г. Пронина. – Минск: Амалфея. 2002. – 143 с.

Толстой, Ю.К. Наследственное право / Ю.К. Толстой. – М.: Проспект, 1999. – 218 с.

Чернецкая, Н.А. Наследственное право: ответы на экзаменационные вопросы / Н.А. Чернецкая.– Минск: ТетраСистемс, 2007. – 128 с.

Чигир, В.Ф. Гражданское право: учебник; под общ. ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2000. – 1008 с.

Шаройко, Л.В. Наследственное право: некоторые вопросы его применения / Л.В. Шаройко // Судовы веснiк. – 2000. — № 4. – С. 14 – 17.