Саратовскаягосударственная академия права
Поволжский региональный юридический институтУчебная дисциплина – уголовноеправоКурсовая работа
ВАРИАНТ X
Ответственность засовершение
преступлений, образующихрецидивСаратов 2001
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Понятие рецидива по уголовномуправу 6
2.Виды рецидивов преступлений и их уголовно-правовое
значение 17
3. Ответственность за преступления,образующие рецидив 22
Заключение 30
Списокиспользованной литературы 34
Задание 35
ВВЕДЕНИЕ
Допринятия Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958г. нормы об уголовной ответственности за рецидивы преступлений были весьмамалочисленны.
Руководящиеначала по уголовному праву РСФСР 1919 г., перечисляя обстоятельства, отягчающиеответственность, обязывали суды при определении меры наказания различать,совершено деяние профессиональным преступником (рецидивистом) или первичным(п. «г» ст. 12). Норма аналогичного содержания была в УК РСФСР 1922 г. (п. «е»ст. 25). В Особенной части кодекса предусматривалась, кроме того, повышеннаяответственность за рецидив убийства, грабежа и разбоя.
Основныеначала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. указывалина необходимость применения к рецидивистам более строгих мер наказания (п. «г»ст. 31). Теория и судебная практика тех лет считали рецидивистами лиц, которыебыли судимы в прошлом, отбыли наказание и вновь совершили однородноепреступление1.
Законодательныеорганы ориентировали суды на применение к рецидивистам столь же суровых меррепрессии, что и к профессиональным преступникам. В постановлении ВЦИК от 26марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест заключения» указывалось:«Признать необходимым применять суровые меры репрессии исключительно вотношении классовых врагов и деклассированных преступников-профессионалов ирецидивистов (бандитов, поджигателей, конокрадов, растратчиков, взяточников иворов); дополнять назначение суровых мер репрессии в отношении перечисленныхэлементов не менее строгим осуществлением приговоров, допуская смягчениепринятых судом мер социальной защиты и досрочного освобождения этих категорийпреступников лишь в исключительных обстоятельствах и в условиях, гарантирующихих действительную социальную безопасность для общества»2.
Впервые годы Советской власти в центре внимания карательных органов быликонтрреволюционные преступления, а также профессиональная преступность,доставшаяся в наследие от дореволюционной России и возросшая за счетмелкобуржуазных и деклассированных элементов в трудные годы гражданской войны,иностранной интервенции и восстановительного периода.
Существованиепрофессиональной преступности повлияло на отношение теории к понятию рецидивапреступления. Преступник-профессионал, даже ранее не судимый, считался стольже, если не более, опасным, чем рецидивист. Социальное и юридическое значениесудимости рецидивиста за прошлые преступления представлялось несущественнымиз-за невысокой раскрываемости преступлений в сложных условиях гражданскойвойны, иностранной интервенции и восстановительного периода. В юридической литературетех лет появились публикации, отрицающие значение прошлой судимости при оценкеобщественной опасности преступника1. Выдвигалось понятие фактическогорецидива (под которым понималось повторное совершение преступления ранее несудимым лицом), как якобы столь же опасное явление, что и легальный рецидив2.
Сложныеусловия борьбы с профессиональной преступностью побудили законодателя оценитьрецидивистов и лиц, не судимых в прошлом, но неоднократно совершившихпреступления, как одинаково опасных.
УКРСФСР 1926 г. при перечислении обстоятельств, отягчающих ответственность,говорит не о рецидивисте (или рецидиве), а о совершении преступления повторно(п. «г» ст. 47). В Особенной части УК при определении ответственности за кражу,грабеж и разбой в качестве квалифицирующего признака указывался не рецидив (какэто было в УК РСФСР 1922 г.), а более широкий признак—повторность преступления(ст.ст. 162, 165 и 167). Эта позиция УК РСФСР 1926 г. была воспринятаобщесоюзным законодательством. Постановление ЦИК и СНК СССР от 13 октября 1929г. «Об изменении и дополнении Основных начал уголовного законодательства СоюзаССР и союзных республик»3 исключило из ст. 31 указание нарецидивиста и установило, что отягчающим ответственность обстоятельствомпризнается совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либопреступление.
Такимобразом, понятия рецидива и рецидивиста исчезли из Основных начал и изуголовных кодексов союзных республик. Понятием «рецидивист» законодательпродолжал пользоваться лишь при издании актов амнистии, чтобы исключитьприменение этих актов к неоднократно судимым лицам4.
Ликвидациябезработицы, повышение материального благосостояния и культуры трудящихся,значительное укрепление общественного порядка и государственного аппарата встране в условиях развернутого строительства социализма позволили искоренитьпрофессиональную преступность. Однако рецидивная преступность сохранилась.
Практикаборьбы с рецидивной преступностью убеждала, что ее невозможно искоренить безприменения к рецидивистам специальных уголовно-правовых мер. К сожалению, низаконодательство, ни теория долгое время не откликались на нужды практики. Взначительной мере это объяснялось условиями культа личности, порождавшимилакировку действительности, замалчивание наших недостатков. Так, в частности, вучебнике уголовного права (Общая часть) 1952 г. утверждалось, что у нас не былои нет почвы для рецидивной преступности1. Такая позициязаконодательства и теории уголовного права отрицательно сказывалась на состояниипреступности в стране.
Всвете этого велико значение Основ уголовного законодательства Союза ССР исоюзных республик 1958 г., которые установили, что наиболее общественноопасным преступником является особо опасный рецидивист. Принятые всоответствии с Основами уголовные кодексы союзных республик определилиоснования признания преступников особо опасными рецидивистами и конкретизировалиих уголовную ответственность.
Уголовныекодексы союзных республик предусмотрели также ряд норм, усиливающихответственность рецидивистов, не признанных особо опасными. Значительноувеличилось число статей, в которых рецидив или повторное совершениеоднородного преступления рассматриваются в качестве квалифицирующего признака,усиливающего наказание.
Уголовно-правовыенормы об ответственности рецидивистов получили дальнейшее развитие в ЗаконеСССР от 11 июля 1969 г. «О внесении дополнений и изменений в Основы уголовногозаконодательства Союза ССР и союзных республик»2. Закон предусмотрелединые основания признания рецидивистов особо опасными (ст. 23′) и усилилответственность за рецидив преступлений со стороны условно-досрочноосвобожденных.
Внашей стране в условиях постоянного повышения материального уровня и культурытрудящихся закономерна тенденция к снижению преступности, в том числе ирецидивной. Среди рецидивистов процент особо опасных незначителен. Однако вцелом состояние борьбы с рецидивной преступностью не может быть признаноудовлетворительным. В среднем каждое третье преступление, в том числе особоопасное, совершается рецидивистом, каждое третье дело в суде — дело орецидивисте3.
Рецидивисты представляют повышенную опасность. В силуустойчивого характера своих антиобщественных взглядов и привычек рецидивистылегко решаются на совершение преступлений, как правило, корыстных инасильственных. Они крайне опасны развращающим влиянием на неустойчивых членовнашего общества, и особенно на молодежь. Все это определяет значение борьбы срецидивной преступностью.
Проблемаборьбы с рецидивной преступностью носит комплексный характер и поэтому должнарассматриваться в уголовно-правовом, исправительно-трудовом, криминологическоми иных аспектах.
1. Понятие рецидива по уголовному праву
Наиболеераспространенным, воспринятым учебником криминологии является положение о том,что рецидив преступлений означает их повторение после осуждения за предыдущеедеяние в случае, когда судимость не снята или не погашена. Одни авторысуживают это определение и считают рецидивом повторное совершение лишьумышленных преступлений лицом, отбывающим или отбывшим наказание. Другие,наоборот, исходят из предельно широкого понимания «фактического» рецидива,включающего в себя все виды множественности, кроме идеальной совокупности.Третьи полагают целесообразным рассматривать рецидив в различных смыслах —уголовно-правовом (легальный рецидив) и криминологическом (фактический).
Криминологиясамым тесным образом связана с уголовным правом, и наличие в этих двухродственных науках одного и того же термина в различных пониманиях в принципенедопустимо. Понятие рецидива преступлений должно быть единым для всехправовых наук. Это, однако, не исключает, а наоборот, предполагает дифференциациюего видов. Но все они должны обладать одним и тем же родовым свойством:неоднократностью применения правовых мер воздействия к преступнику. Поэтомутрудно согласиться с чрезмерно широкой трактовкой так называемого фактическогорецидива, содержащего любые формы повторного нарушения уголовного закона,
Содержаниепонятия рецидива преступления следует раскрывать на основе уголовногозаконодательства и практики его применения, так как рецидив — понятиеуголовно-правовое.
Рецидивыпреступлений имеют ряд общих признаков, совокупность которых позволяет датьобщее понятие рецидива и рецидивиста.
Слово«рецидив» означает повторение чего-либо. Т. о.рецидив — повторное (второе, третье и т.д.) преступление. Этотпризнак является общим для всех разновидностей повторения преступлений.Поэтому есть необходимость выяснить место понятия рецидива и его специфическоеназначение в системе видов повторения преступлений.
Повторениепреступлений — совершение виновным двух или более преступлений.
Совокупностьнорм уголовного законодательстваоб ответственности за повторениепреступлений по мере развития законодательства приобретает значениесамостоятельного института российского уголовного права. Цели этого институтаследующие:
1) определить порядок одновременного несения виновнымответственности за два и более преступления, 2) индивидуализироватьответственность за повторно совершенное преступление с учетом общественнойопасности преступления и личности виновного.
Показаконодательство основное внимание уделяло достижению первой цели, теориярассматривала вопросы повторения преступлений как частные вопросы назначениянаказания. По мере развития законодательства в направлении индивидуализацииответственности за повторно совершаемые преступления положение изменилось.Проблема повторения преступлений стала занимать важное место в учении о преступлениии личности преступника. Это обусловливает необходимость систематизации видовповторения преступлений, отражающей их различную общественную опасность илииные существенные особенности.
Повторениепреступлений — многогранное явление. Его разновидности классифицируются наоснове признаков, присущих одновременно двум или более преступлениям,составляющим повторение. Эти признаки можно разделить на две группы. Признакипервой группы характеризуют объективные и субъективные свойства преступлений,составляющих повторение. В соответствии с ними повторение преступлений можноподразделить:
— по формам вины — повторение умышленных, неосторожныхпреступлений и преступлений с разными формами вины;
— по тяжести преступлений — повторное совершение менеетяжких преступлений, преступлений одинаковой тяжести и более тяжкихпреступлений;
— по признаку однородности или неоднородности преступлений— повторение тождественных, однородных и разнородных преступлений.
Признакивторой группы характеризуют повторение преступлений в целом или личностьвиновных. Они дают основание классифицировать повторение преступлений взависимости от:
— возраста виновных—повторное совершение преступлениянесовершеннолетним и совершеннолетним;
— количества и интенсивности повторения преступлений — эпизодическоеи систематическое повторение преступлений;
— наличия судимости за прошлые преступления — простоеповторение преступлений и повторное совершение преступления судимым лицом.
Случаисовершения преступлений судимыми лицами можно дополнительно разделить взависимости от того, отбывали осужденные наказание перед совершениемповторного преступления или нет, к каким мерам наказания они осуждались и т. д.
Объективносистема повторения преступлений представляет собой разнообразные комбинацииповторения преступлений на основе перечисленных и других возможных признаков.Законодатель практически не способен перечислить все разновидности повторенияпреступлений. Да в этом и нет необходимости.
Задачазаконодателя заключается, во-первых, в том, чтобы сформулировать общие нормы,указывающие на повышенную опасность повторения преступлений и определяющиепорядок назначения наказания лицу, их совершившему. К этим общим нормамотносится указание п. 1 ст. 39 УК РСФСР о том, что совершение преступлениялицом, ранее совершившим какое-либо преступление, признается обстоятельством,отягчающим ответственность. Общей является также норма ст. 41 УК РСФСР, определяющаяпорядок назначения наказания по нескольким приговорам.
Задачазаконодателя при определении ответственности за повторение преступленийсостоит, во-вторых, в том, чтобы выделить особо те виды повторенияпреступлений, которые существенно отличаются по своей общественной опасностиили по порядку определения ответственности виновных. Наш закон выделяет тривида повторения преступлений: совокупность преступлений, пов-торность ирецидив.
Совокупностьпреступлений имеет место в случае,если виновный совершил два или более нетождественных преступления, не будучисудимым ни за одно из них. Закон дает возможность
усилитьнаказание за повторное преступление и определяет порядок назначения наказания,подлежащего отбытию одновременно за все преступления, образующие совокупность(ст. 40 УК РСФСР).
Подповторностью имеется в виду совершение лицом двух дли более тождественныхили однородных преступлений. В ряде статей Уголовного кодекса повторностьпредусмотрена в качестве квалифицирующего признака (ч. 2 ст. 89 УК РСФСР идр.). Так закон повышает ответственность за повторное преступление и, если запредыдущее преступление виновный не был осужден, дает возможность назначить емунаказание одновременно за все тождественные преступления.
Приналичии в законе общей нормы о повторении преступлений (п. 1 ст. 39 УК РСФСР)и норм Особенной части Уголовного кодекса о повторности выделение рецидиваобъективно подчеркивает повышенную опасность данного вида повторения преступлений.Рецидив — наиболее опасная разновидность повторения преступлений,соответствующим образом характеризующая личность виновного — рецидивиста. Изэтого необходимо исходить при определении общего понятия рецидива ирецидивиста. Следовательно, рецидив должен обладать какими-то другими (крометого факта, что это второе преступление) признаками, указывающими на повышеннуюопасность виновного. При выявлении этих признаков необходимо учитывать, чтозаконодатель считает в принципе необходимым предусмотреть для рецидивистовдополнительные уголовно-правовые меры. Из-за повышенной опасности личности рецидивистовобщие меры уголовной ответственности недостаточны для достижения ее целей.Очевидно, что предположение о недостаточности общих мер уголовнойответственности будет обоснованным при условии, если перед совершениемповторного преступления виновный понес уголовную ответственность за предыдущеепреступление — был осужден, отбыл все или часть наказания.
Вызываетвозражение мнение тех авторов, которые не считают обязательным признакомрецидива отбывание виновным уголовной ответственности перед совершениемповторного преступления. В последнее время в литературе понятию «легальныйрецидив» противопоставляется понятие «криминологический рецидив»1.Под легальным рецидивом имеется в виду совершение преступления ранее судимымлицом, т. е. рецидив в собственном смысле этого слова. Понятие«криминологический рецидив» используется для обозначения простого повторенияпреступлений, т. е. повторения преступления несудимым лицом, но с устойчивымиантиобщественными взглядами и привычками. По существу, речь идет об использованиипринятой в уголовно-правовой теории терминологии («рецидив», «рецидивист») дляобозначения (с добавлением эпитета «криминологический») явления с инымсодержанием, что способна породить терминологическую путаницу. Очевидно, чтонаучная разработка криминологической проблемы классификации преступниковпотребует новых понятий и терминов, которые должны быть согласованы с ужевыработанными законодателем и теорией.
Сторонникитеории «фактического рецидива», под которым понимается систематическоесовершение несудимым лицом преступлений, предлагают распространить правовыепоследствия легального рецидива (совершенного после осуждения) на фактическийрецидив1.
Концепция«фактического рецидива» впервые была выдвинута в нашей литературе в 20 годах2.Рецидив рассматривался прежде всего как показатель профессионализмапреступника. Но профессиональным преступником могло быть и не судимое ранеелицо. Впервые представшего перед судом преступника-профессионала считали неменее опасной фигурой, чем рецидивиста, тем более, что в условиях низкой в тегоды раскрываемости преступлений судимость могла восприниматься виновным какслучайный эпизод в его преступной биографии. Указанные обстоятельства отчастипозволяли ставить знак равенства между рецидивистами и лицами, систематическисовершавшими преступления, давали основание говорить о «фактическом рецидиве».
Всовременных условиях, когда профессиональная преступность в нашей странеликвидирована, существенно укрепился общественный порядок и возрослараскрываемость преступлений, концепция фактического рецидива не имеет под собойсерьезных оснований. Довод, выдвигаемый в пользу понятия «фактическогорецидива», заключается в том, что не судимые ранее лица, систематическисовершающие преступления, «могут быть не менее, если не более опасны, чем лица,судимые во второй раз и более»3.
Новедь речь должна идти не просто о том, кто более, кто менее опасен, комуполагается более тяжкое наказание (это зависит прежде всего от количества итяжести совершенных преступлений, составляющих основание уголовнойответственности), а о качественной стороне общественной опасности личностивиновных. Суть спора заключается в следующем: требуется ли применять к лицам,впервые судимым за систематическое совершение преступлений, все теспецифические меры ответственности, которые предусмотрены для рецидивистов,или в этом нет необходимости.
Концепцияфактического рецидива исходит из презумпции, что общие меры уголовнойответственности не способны достичь целей наказания в отношении лиц, судимыхвпервые, но за систематическое совершение преступлений. Эта презумпция, так жекак и презумпция одинаковой по характеру опасности рецидивистов и лиц,систематически совершавших преступления, игнорирует то очевидноеобстоятельство, что важнейшим условием систематического совершенияпреступлений является безнаказанность за прошлые преступления. Безнаказанностьпостепенно ослабляет страх веред ответственностью. Сдерживающее влияниевозможной уголовной ответственности на психику лица, систематически совершавшегопреступления, может быть восстановлено, как только угроза ответственности станетреальной. Поэтому систематичность преступлений в психологическом плане не равнафакту прошлой судимости преступника.
Некоторыесторонники концепции фактического рецидива указывают на другие дополнительныепризнаки, уравнивающие лиц, систематически совершавших преступления, срецидивистами. Они подчеркивают, что «центр тяжести при определении рецидиваследует перенести на образ жизни преступника, на его привычки, взгляды инавыки. Если он ведет паразитический образ жизни, потерял общественные связи,нигде не работает, если он входит в преступную группу, то такой преступник,однократно или неоднократно судимый,—особо опасный рецидивист»1.Наличие указанных обстоятельств, конечно, повышает опасность личности виновного.Однако они не могут считаться бесспорными доказательствами того, что общиемеры уголовной ответственности окажутся недостаточными в отношении лиц, впервыесудимых за систематическое совершение преступлений. Нельзя достоверно знать,как поведет себя преступник после осуждения, будет ли он вновь совершатьпреступления или нет.
Концепция фактического рецидива недооценивает значениепрошлой судимости при определении опасности рецидивистов и мер борьбы с ними.Судебная статистика свидетельствует, что большинство впервые судимых, в томчисле и за систематическое совершение преступлений, порывает с преступнымпрошлым. Вновь же совершает преступления лишь меньшая часть осужденных. Итолько к ним будет обоснованным применение дополнительных уголовно-правовыхмер, предназначенных для борьбы с рецидивной преступностью.
Некоторыеавторы считают рецидивистами и тех лиц, которые довершили повторныепреступления после применения к ним мер общественного воздействия за ранеесовершенные преступления. С этим нельзя согласиться. Меры общественноговоздействия, хотя и причиняют виновным определенные нравственные страдания,однако по своему содержанию значительно отличаются от уголовнойответственности — наиболее острой формы принуждения. Поэтому лица, повторносовершившие преступления после применения к ним мер общественного воздействия,качественно менее опасны, нежели рецидивисты, совершившие такие же преступленияпосле применения к ним уголовной ответственности. Было бы неправильнораспространять на не судимых ранее лиц те дополнительные уголовно-правовыемеры, которые рассчитаны на рецидивистов.
Большоепрактическое значение имеет вопрос о степени реализации уголовнойответственности за предыдущее преступление, достаточной для признания вновь совершенногопреступления рецидивом. В большинстве случаев осужденные совершают повторныепреступления после отбытия наказания. Часть повторных преступлений осужденныесовершают во время отбывания наказания. Иногда повторные преступлениясовершаются после осуждения, но до отбывания наказания (исполнение наказаниябыло отсрочено или осужденный уклонился от отбывания наказания и т. д.). Можноли признавать рецидивом преступление, совершенное лицом после осуждения, но доотбытия наказания? Если да, то одним из признаков, выделяющих рецидив изповторения преступлений, будет наличие у лица судимости перед совершениемповторного преступления (этот признак факультативно охватывает и отбытие всеголибо части наказания). Если нет, то обязательными признаками рецидива будут нетолько судимость за предыдущее преступление, но и отбытие всего либо частинаказания. В теории уголовного права по данному вопросу нет единства.Законодательное решение его также претерпело определенную эволюцию.
Уголовноезаконодательство первых лет Советской власти одним из определяющих признаковрецидива считало отбытие виновным всего наказания перед совершением повторногопреступления. Так на практике трактовался п. «е» ст. 25 УК РСФСР 1922 г.,указывающий на совершение преступления рецидивистом как на обстоятельство,отягчающее ответственность. Такое же понимание рецидива содержал Декрет ВЦИКот 2 ноября 1922 г. «Об амнистии к пятой годовщине Октябрьской революции»1.
Послетого, как в 1929 г. норма о рецидиве в Основных началах была заменена нормой оповторном совершении преступления2, в актах амнистии наметилось болееширокое понимание рецидива и рецидивиста.
ВУказе Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. «Об амнистии в связис победой над гитлеровской Германией» содержалось следующее положение: «Неприменять амнистии к лицам, неоднократно осужденным за растраты, кражи, грабежии хулиганство» (ст. 6)3. В Указе Президиума Верховного СоветаСССР от 1 ноября 1957 г. «Об амнистии в ознаменование 40-й годовщины ВеликойОктябрьской социалистической революции» значилось: «Не применять амнистии… кворам, судимым два или более раза, и к другим лицам, ранее судимым более двухраз» (п. «б» ст. 7)1. Рецидивистами законодатель считалнеоднократно судимых лиц. Отбытие наказания по первому приговору не оговаривалоськак обязательный признак рецидива.
Такоепонимание рецидива преступления было воспринято общесоюзным и республиканскимзаконодательством при определении особо опасного рецидивиста. Уголовныекодексы союзных республик исходили из того, что для признания лица особо опаснымрецидивистом не требуется отбытия ранее назначенного ему наказания. Закон СССРот 11 июля 1969 г., определяя понятие особо опасного рецидивиста (ст. 23’Основ), еще раз подтверждает, что для наличия рецидива достаточно самого фактаосуждения виновного перед совершением им нового преступления2.
Чтобыопределить, какая позиция более обоснована в теоретическом и практическомотношениях, необходимо выявить сущность рецидива преступления, то главное, чтосвидетельствует о повышенной опасности личности рецидивиста и обосновываетнеобходимость применения к нему дополнительных уголовно-правовых мер.«Сущность — совокупность наиболее глубоких, устойчивых свойств и отношенийпредмета, определяющих его происхождение, характер и направление развития»3.Сущность рецидива имеет психологическое содержание, так как она характеризуетповышенную опасность личности рецидивиста.
Допринятия уголовных кодексов союзных республик 1960— 1961 гг. в теориипреобладало мнение о том, что для признания •повторного преступления рецидивомнеобходимо, чтобы перед его совершением виновный отбыл наказание за предыдущеепреступление4. Это мнение можно назвать традиционнымв том смысле, что оно было воспринято от дореволюционного законодательства идореволюционной теории уголовного права5. Сторонники такого
пониманиярецидива преступления усматривали основание для дополнительныхуголовно-правовых мер в отношении рецидивистов в том, что в прошлом они отбылинаказание, но оно оказалось недостаточным для предупреждения новых преступлений6.
Послепринятия уголовных кодексов союзных республик 1960—1961 гг., которые приопределении особо опасного рецидивиста признали признаком рецидива не отбытиенаказания, а судимость за предыдущее преступление, сторонники традиционногопонимания рецидива заняли компромиссную позицию. Они стали. определять рецидивкак повторное преступление, совершенное лицом, отбывшим или отбывающимнаказание1. Обращает на себя внимание внутренняяпротиворечивость такого определения. Если исходить из того, что показателемповышенной опасности рецидивистов и основанием применения к ним дополнительныхуголовно-правовых мер является безрезультатность примененного к ним в прошломнаказания (а именно на этом основано указанное выше компромиссное определениерецидива), то обязательным признаком рецидива станет полное отбытие наказанияперед совершением повторного преступления. Нелогично будет признавать рецидивистамилиц, совершивших преступление во время (особенно в начале) отбытия наказания2.
Анализпсихологической сущности рецидива преступления убеждает в том, что позициядействующего законодательства, признающего достаточным для наличия рецидивасамого факта осуждения виновного за предыдущее преступление, является обоснованной.Выдвигаемое некоторыми авторами дополнительное требование, чтобы осужденныйначал отбывать наказание, неприемлемо в практическом отношении. Исполнениеприговора может быть отсрочено либо осужденный уклонится от отбывания наказания.С позиции критикуемых авторов, лиц, совершивших новые преступления до началаотбытия наказания, нельзя признать рецидивистами. Однако начало отбываниянаказания немногое может прибавить к психологической характеристике личностиосужденного, вновь совершающего преступление. Тем более, что отчетливоощутимой им границы между осуждением и началом убывания наказания может и небыть. Это характерно для осуждения к лишению свободы лиц, содержащихся подстражей.
Такимобразом, наличие у лица судимости перед совершением повторногопреступления также является признаком рецидива.
Отбытиевиновным всего или части наказания за предыдущее преступление можетсвидетельствовать о большей опасности виновного в рамках общей оценкирецидивиста, но не является обязательным признаком рецидива преступления.
Обязательнымпризнаком рецидива следует считать умышленный характер преступлений,совершенных лицом до и после осуждения. Это обусловлено психологическойсущностью рецидива, предопределяющей повышенную опасность личности виновного.В психологическом плане рецидив представляет собой сознательное игнорированиевиновным состоявшегося ранее осуждения. О сознательном игнорированиисостоявшегося осуждения, о повышенной устойчивости антиобщественных взглядов ипривычек виновного может идти речь при условии, если до и после осуждения былисовершены умышленные преступления.
Закон,в частности, исходит из того, что особо опасным рецидивистом может бытьпризнано лицо, неоднократно судимое за умышленные преступления. Другиедополнительные меры уголовной ответственности рецидивистов (усиление санкцийза рецидив или повторность и т. д.) рассчитаны также на лиц, неоднократносудимых за умышленные преступления. Для борьбы с иными неоднократно судимымилицами нет необходимости применять такие дополнительные уголовно-правовые меры1.
Такимобразом, для признания повторного преступления рецидивом необходимо в каждомконкретном случае определить и оценить субъективные признаки составовпреступлений и соответствующих им деяний неоднократно судимого лица.Отэтого зависит правильное решение ряда вопросов уголовной ответственностивиновных — признание особо опасным рецидивистом лица, совершившегопреступления во время отбывания в местах лишения свободы (п. 4 ст. 24′ УКРСФСР), определение возможности применения условно-досрочного освобождения отнаказания судимого в прошлом лица (ст.ст. 53—531 УК РСФСР) и т. д.
Субъективныепризнаки преступлений и их оценка как умышленных или неосторожных определяютсяна основе анализа составов преступлений с учетом общих положений закона осодержании умысла и неосторожности (ст.ст. 8 и 9 УК РСФСР).
Особоговнимания заслуживает вопрос об оценке преступления как умышленного илинеосторожного, если оно характеризуется смешанной формой вины — умыслом вотношении общественно опасного деяния и неосторожностью в отношении общественноопасного последствия. Преступление со смешанной формой вины должно бытьотнесено к группе умышленных, если умышленно совершенное деяние само по себеявляется преступным (умышленное уничтожение или повреждение государственногоили общественного имущества, повлекшее человеческие жертвы — ч. 2 ст. 98 УКРСФСР; доведение до самоубийства — ст. 107 УК РСФСР и т. п.). Неосторожноеотношение к последствиям в таких случаях не исключает общую оценку преступлениякак умышленного и признания виновного рецидивистом, если он ранее был судим заумышленное преступление.
Преступлениесо смешанной формой вины является неосторожным, если умышленно совершенноедеяние само по себе есть лишь административный или дисциплинарный проступок(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта лицами,управляющими транспортными средствами — ст. 211 УК РСФСР; нарушение правилбезопасности горных работ — ст. 214, УК РСФСР и т. д.). Преступный характерсодеянного определяется в таких случаях наступившими общественно опасными последствиями.К ним виновный относился неосторожно. Следовательно, и преступление должно бытьпризнано неосторожным. Его совершение ранее судимым лицом не может бытьпризнано рецидивом.
Умышленныепреступления возможны в различных формах. В зависимости от стадии совершенияпреступления это может быть Приготовление к преступлению, покушение напреступление или оконченное преступление. В соучастии роли виновных могут выразитьсяв исполнении или организации преступления, в подстрекательстве или пособничестве.Любая форма преступного деяния может быть рецидивом. В частности, при решениивопроса о признании лица особо опасным рецидивистом суды исходят из того, чтоменее опасный характер формы преступного деяния виновного (приготовление кпреступлению или покушение на преступление) не исключает возможности признаниярецидивиста особо опасным.
Повторноеумышленное преступление, совершенное ранее судимым лицом, может бытьтождественным (по составу) первому, либо однородным, либо разнородным.
Советскоеуголовное законодательство сначала восприняло позицию дореволюционногоуголовного права и определяло рецидив как повторное (после осуждения и отбытиянаказания) совершение тождественного или однородного преступления1.
Послетого, как в 1929 г. в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзныхреспублик понятие «рецидив» было заменено более широким понятием повторностипреступления, в теории наметилась тенденция относить к рецидиву и повторное(после осуждения) совершение неоднородного преступления. Такое пониманиерецидива преступления было воспринято уголовным законодательством приопределении понятия особо опасного рецидивистам. Это соответствуетпсихологической сущности рецидива. Совершение судимым лицом новогонеоднородного умышленного преступления тоже выражает сознательноеигнорирование виновным состоявшегося осуждения и уклонение от исправления.
В литературе высказывалось мнение, что несовершеннолетиевиновного исключает возможность считать совершенные им преступления рецидивом.С этим нельзя согласиться. Несовершеннолетие виновных, совершающихпреступления после осуждения, может свидетельствовать лишь о меньшей опасностирецидивиста, но не исключать признание преступления рецидивом. Запрещениеучитывать при решений вопроса о признании лица особо опасным рецидивистомсудимость за преступление, совершенное им в возрасте до восемнадцати лет, недолжно механически распространяться на общее понятие рецидива преступления.Другие, предусмотренные законом дополнительные меры уголовной ответственностирецидивистов (усиление санкций за рецидив или повторность и т. д.), применяютсянезависимо от возраста виновных.
Витоге рецидив можно определить как умышленное преступление,совершенное лицом, ранее судимым за умышленное преступление.Следовательно, рецидивист — лицо, судимое за умышленное преступление ивновь совершившее умышленное преступление.
2. Виды рецидивов преступлений и их
уголовно-правовое значение
Рецидивыпреступлений отличаются друг от друга конкретным содержанием, влияющим наоценку общественной опасности рецидивистов. Разнообразие конкретногосодержания рецидивов и рецидивистов ставит перед теорией и законодателемзадачу их классификации. Цель этой классификации — выявление качественныхособенностей общественной опасности отдельных видов рецидивов и рецидивистов ииндивидуализация на этой основе уголовной ответственности рецидивистов взаконе и на практике.
Видрецидива зависит от характеристики совершенного преступления в связи спрошлыми преступлениями и судимостями за них. Некоторые особенности уголовнойответственности рецидивистов закон связывает только с видом рецидива. Этообусловливает самостоятельность классификации рецидивов преступлений.
Цельклассификации рецидивов предопределяет основания классификации.Классифицировать рецидивы можно по следующим основаниям: по характеру и степениобщественной опасности преступлений, совершенных рецидивистом до и послеосуждения; по характеру судимости; по количественной характеристике рецидивовпреступлений; по соотношению состава рецидива с составом преступления,совершенного до осуждения.
Важнейшимпоказателем общественной опасности рецидива и рецидивиста является характер истепень общественной опасности совершенных рецидивистом преступлений. Чем болеетяжкими были преступления, тем более опасен виновный.
Взависимости от тяжести совершенных рецидивистом преступлений в теорииразличаютрецидивы тяжких и менее тяжких преступлений1.Возможна и более дробная классификация рецидивов по данному основанию. Приопределении оснований признания лица особо опасным рецидивистом закон (ст. 24’УК РСФСР) различает рецидивы особо тяжких, тяжких и менее тяжких преступлений.
Преступления, совершенные рецидивистом до и после осуждения,могут быть неодинаковыми по своей тяжести. Несомненно, что при прочих равныхусловиях рецидивист будет более опасным, если он совершил более тяжкоепреступление после осуждения. Это обстоятельство суд должен учитывать приопределении наказания.
Воздействиеосуждения на психику преступника неодинаково. Сила этого воздействия зависит отхарактера судимости, определяемого видом и размером наказания, назначенногосудом. По этому признаку судимости целесообразно разделить на осуждение клишению свободы и осуждение к иным, более мягким мерам наказания.Соответственно и рецидивы по указанному основанию можно разделить нарецидивосужденного к лишению свободы и рецидив осужденного к иной мере наказания.Повышенная опасность личности неоднократно осужденного к лишению свободыочевидна. Именно этой разновидности рецидива посвящено большинство нормдействующего законодательства, определяющих ответственностьпреступников-рецидивистов.
Втеории нередко пользуются понятием пенитенциарного рецидива1.Пенитенциарным считается рецидив со стороны лица, отбывавшего лишение свободы,которому вновь назначается наказание в виде лишения свободы. Действующеезаконодательство содержит ряд норм, имеющих в виду только такую разновидность.рецидива (п. 4 ст. 241, ст. 771УК РСФСР и т. д.).
Поколичественной характеристике рецидивы принято делить на простые, илиоднократные (совершенные после одной судимости), исложные, илимногократные (совершенные после двух и более судимостей). Увеличение числасудимостей рецидивиста свидетельствует о значительном возрастании егообщественной опасности, что учитывается законодателем при определенииоснований признания рецидивиста особо опасным.
Посоотношению состава рецидива и состава преступления, совершенного лицом доосуждения, возможнырецидивы тождественных, однородных и разнородныхпреступлений. Рецидив тождественных и однородных преступлений называется втеории специальным рецидивом. Рецидив, совершенный лицом, ранее судимым запреступление, неоднородное рецидиву, называется общим рецидивом.
Делениерецидива на специальный и общий не отражает существенных изменений вобщественной опасности рецидивов и рецидивистов. Оно основано на различии вметодах законодательного определения повышенной ответственности за рецидив.Повышенная ответственность за специальный рецидив установлена соответствующимистатьями Особенной части Уголовного кодекса путем указания на рецидивтождественного или однородного преступления как на квалифицирующий признак (ч.2 ст. 70 УК РСФСР и др.). Повышение ответственности за общий рецидив требуетсоответствующих указаний в Общей части Уголовного кодекса (так п. 1 ст. 39 УКРСФСР определяет повторность как отягчающее обстоятельство независимо отоднородности преступлений).
Влитературе распространено мнение о том, что специальный рецидив является болееопасным, нежели общий рецидив: «Повышенная опасность специального рецидива, тоесть случаев неоднократного осуждения лица за совершение им однородных преступлений,общепризнана»2. Однако сравнение данных разновидностейрецидива (при равенстве других признаков — тяжести преступлений, количествесудимостей и т. п.) не дает оснований для такого мнения.
Об устойчивости антиобщественных взглядов и привычекрецидивиста свидетельствует не только и не столько факт повторного совершенияоднородного преступления, сколько тот факт, что повторное преступлениесовершено после осуждения. Осуждение воздействует не на отдельныеантиобщественные взгляды и привычки, которые были непосредственной причинойпреступления, а на сознание преступника в целом. В сознании осужденного откладываетсяконкретное представление о наказуемости всех преступлений, вытекающее из егоопыта переживания различных этапов уголовной ответственности, и особенноосуждения. Новое, в том числе и неоднородное, преступление он совершает вопрекиэтому опыту. Поэтому и общий рецидив свидетельствует об устойчивом характереантиобщественных взглядов и привычек виновного.
Общественнаяопасность рецидивиста зависит не только от устойчивости его антиобщественныхвзглядов и привычек, но и от характера тех преступлений, которые он можетсовершить. В этом отношении общий рецидив дает основание опасаться, что рецидивистспособен совершить любое из тех разнородных преступлений, за которые он былсудим. Этот момент повышает опасность рецидивиста, особенно в тех случаях,когда возможно единство тех разнородных преступлений, за которые он былосужден. Если, например, рецидивист, в прошлом судимый за злостноехулиганство, связанное с насилием над личностью, совершает кражу, то следуетопасаться, что он может совершить в будущем насильственное похищение имущества— грабеж или разбой.
Поданным выборочного обследования, значительная часть осужденных рецидивистовотбывает наказание за общий рецидив. Чаще всего они, будучи судимыми запохищение имущества, совершали хулиганство или иное преступление, выражающеесяв насилии над личностью, либо после осуждения за хулиганство совершали кражиили иное похищение имущества. Тесная связь указанных разнородных преступленийв биографии рецидивистов не случайна. Она объясняется общностью причин иусловий, порождающих соответствующие антиобщественные взгляды и привычки(злоупотребление алкоголем и т. д.).
Традиционноемнение о повышенной опасности специального рецидива по сравнению с общимрецидивом некритически повторяет позицию нашего законодательства,действовавшего до Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзныхреспублик 1958 г. Оно не содержало норм об ответственности за общий рецидив.Были лишь отдельные нормы об ответственности за специальный рецидив.
Нормыо специальном рецидиве — наиболее простая законодательная форма установленияповышенной ответственности за рецидив: достаточно во второй частисоответствующей статьи предусмотреть рецидив того же преступления в качествеквалифицирующего признака и снабдить ее более строгой санкцией. Однако такиенормы исключают возможность четкого усиления ответственности за общий рецидив.
Основыуголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и уголовныекодексы союзных республик восприняли идею об одинаковой в принципе опасностиспециального и общего рецидива. Это проявилось, в частности, в том, что при определенииоснований признания рецидивиста особо опасным не учитывается несущественноеразличие между специальными и общим рецидивами. Данная позиция выражена и вЗаконе СССР «О внесении дополнений и изменений в Основы уголовного законодательстваСоюза ССР и союзных республик» от 11 июля 1969 г. Если раньше испытательныйсрок при условном осуждении или условно-досрочном освобождении от наказанияпризнавался нарушенным совершением нового однородного или не менее тяжкогопреступления, то Закон от 11 июля 1969 г. установил, что испытательный срокнарушается совершением любого умышленного преступления, за которое судомназначено наказание в виде лишения свободы.
Тенденцияпреодолеть ограниченность норм о специальном рецидиве отразилась и на нормахОсобенной части уголовных кодексов союзных республик. При определенииквалифицирующих признаков повторности преступления (включающей в себя и специальныйрецидив) законодательство часто имеет в виду повторение не толькотождественных, но и однородных преступлений, причем однородность преступленийтрактуется порой весьма широко. Примером может служить определение понятияповторности краж и других преступлений против социалистической и личнойсобственности (примечания к ст. 89 и ст. 144 УК, РСФСР).
Ввидутого, что некоторые особенности уголовной ответственности рецидивистовцелесообразно связывать не с видами рецидива непосредственно, а с видамирецидивистов (например, определение вида режима исправительно-трудовой колонии),необходима классификация самих рецидивистов.
Основаниеклассификации рецидивистов — степень их общественной опасности — не поддаетсячеткой дифференциации по каким-либо формальным признакам. Это обусловливаетвопрос о том, какое количество видов рецидивистов целесообразно положить воснову разработки системы мер борьбы с рецидивной преступностью.
Нанаш взгляд, виды рецидивистов следует определить по аналогии с тем, как Законустанавливает разновидности одних и тех же преступлений, если ставит передсобой задачу индивидуализировать ответственность за них. В статьях Особеннойчасти Уголовного кодекса часто предусматриваются две или три разновидностиодного и того же преступления (простое, квалифицированное и т. д.). Аналогичновсех рецидивистов целесообразно разделить по степени их общественной опасностина три группы — особо опасных, опасных и прочих.
Законодательствопредусматривает фигуруособо опасного рецидивиста и специальную системумер его уголовной ответственности. Этой разновидности рецидивистовсоответствует особо опасный рецидив, отличающийся повышенной опасностьюсовершенных преступлений, соответствующим количеством судимостей и их спецификой(наказанием в виде лишения свободы и его сроками). Исходя из указанныхпризнаков, закон определяет правовые основания признания рецидивистов особоопасными (ст. 24′ УК РСФСР).
Особоопасными суды признают незначительную часть рецидивистов1. Дляподавляющего большинства рецидивистов, порой весьма близких к особо опасным,закон не предусматривает специальной системы мер уголовной ответственности.Это противоречит задачам борьбы с рецидивной преступностью. В литературе всечаще раздаются голоса о необходимости предусмотреть в законе фигуру опасногорецидивиста1.
Введениев закон понятия опасного рецидивиста отвечает интересам индивидуализацииответственности рецидивистов, усилит борьбу с рецидивной преступностью и будетсодействовать предупреждению случаев особо опасных рецидивов. Опаснымирецидивистами следовало бы признавать в судебном порядке с учетом всехобстоятельств дела лиц, которые, будучи осуждены за умышленные преступления клишению свободы, вновь совершили умышленные преступления, за которые осужденык лишению свободы. Из числа умышленных преступлений, за которые рецидивистможет быть признан опасным, следует исключить преступления, совершенные всостоянии сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжкимоскорблением со стороны потерпевшего, и при превышении пределов необходимойобороны (закон считает их умышленными). К опасным рецидивистам должныприменяться менее суровые меры, чем к особо опасным рецидивистам, но обязательноболее суровые, нежели к другим преступникам.
Кпрочим рецидивистам следует отнеститех, кто совершает рецидив после осуждения к наказанию, не связанному слишением свободы. Такое наказание применяется за преступления, не представляющиебольшой общественной опасности, и к виновным, которых нет необходимостиизолировать от общества. «Анализ показывает, что среди тех, кто отбывалнаказание без изоляции от общества, рецидив незначителен». Поэтому практическойнеобходимости установления в законе фигуры прочего рецидивиста нет. Дляопределения специфики уголовной ответственности тех рецидивистов, которые непризнаются особо опасными и опасными, достаточно общей нормы о рецидиве какотягчающем ответственность обстоятельстве и норм о специальных рецидивах (встатьях Особенной части кодекса).
3.Ответственность запреступления, образующие рецидив
Рецидивысвидетельствуют о недостаточности примененных к виновным уголовно-правовых мери ставят проблему дополнительных уголовно-правовых мер борьбы с рецидивнойпреступностью. Прежде чем обосновать их необходимость и раскрыть содержание,следует определить основания их применения, т. е. определить основанияуголовной ответственности рецидивистов.
Вст. 3 Основ (ст. 3 УК РСФСР) установлено, что уголовной ответственности инаказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления, т. е.умышленно или по неосторожности совершившее предусмотренное уголовным закономобщественно опасное деяние. Уголовное наказание применяется только по приговорусуда.
Содержаниеданной нормы закона неодинаково трактуется в теории уголовного права. Многиекриминалисты подчеркивают, что основанием уголовной ответственности являетсяналичие в деянии лица состава преступления1. Тем самым ониакцентируют внимание на правовом аспекте основания уголовной ответственности.
Намой взгляд, в ст. 3 Основ упор делается на фактическую сторону основанияуголовной ответственности, т. е. определяется, за что лицо несет уголовнуюответственность—за совершение преступления2. Однако в то же времянельзя отрицать, что формулировка ст. 3 Основ охватывает и правовой аспектоснования ответственности (состав преступления). В ней говорится, чтоответственность наступает за совершение общественно опасного деяния,предусмотренного уголовным законом, т. е. деяния, содержащего признаки составапреступления.
Такоепонимание ст. 3 Основ соответствует структуре уголовно-правовых отношений.Основание уголовной ответственности — совершение преступления выступает какюридический факт, порождающий уголовно-правовые отношения между виновным игосударством. Их содержание заключается в том, что виновный обязан понестипредусмотренную законом ответственность за содеянное, а государство имеет правовозложить на виновного уголовную ответственность.
Отдельныеавторы утверждают, что в основание уголовной ответственности входит не толькопреступление, но и общественная опасность личности виновного1. Ониполагают, что возможна ситуация, когда есть преступление, но нет основанияуголовной ответственности, так как лицо, совершившее преступление, не представляетобщественной опасности и поэтому освобождается от уголовной ответственности илинаказания (ст. 50 УК РСФСР) либо уголовная ответственность заменяетсяпринудительными мерами воспитательного характера (ч. 3 ст. 10 УК РСФСР) илимерами общественного воздействия (ст.ст. 51 и 52 УК РСФСР).
Снашей точки зрения, положительная характеристика личности виновного и иные егоособенности, требующие особого гуманного к нему отношения, не способныисключить того факта, что он совершил преступление. Оно породило уголовно-правовыеотношения между виновным и государством; органы правосудия вправе (и обязаны)возбудить уголовное дело по факту ставшего им известным преступления и решить всоответствии с законом вопрос об уголовной ответственности виновного.Совершенное преступление является основанием уголовной ответственности иодновременно свидетельствует о наличии общественной опасности личностивиновного. Другие дополнительные положительные данные о личности не способныисключить ее тотчас после совершения преступления. Со временем виновный можетперестать быть общественно опасным, что явится основанием освобождения его отуголовной ответственности или наказания (ст. 50 УК РСФСР). Это означает, чтосохранение общественной опасности личности виновного является условием (но неоснованием) реализации уголовной ответственности. Иначе она превратится всамоцель.
Важнейшаяцель уголовной ответственности — исправление и перевоспитание виновного. Есливиновный перестал быть общественно опасным, то отпадает необходимость вуголовной ответственности. Норма ст. 50 УК РСФСР не противоречит цели предупрежденияпреступлений со стороны других неустойчивых лиц. Общепредупредительноевоздействие уголовной ответственности предполагает наглядную демонстрациюнеустойчивым, общественно опасным лицам не только того, за что она применяется(за преступление), но и того, с какой целью она применяется (для исправления иперевоспитания осужденных и предупреждения преступлений). Недопустимоприменение наказания с единственной целью воздействия на других лиц. К. Марксписал: «… какое право вы имеете наказывать меня для того, чтобы исправлятьили устрашать других?»2.
Применениек виновному, не представляющему большой общественной опасности, вместонаказания принудительных мер воспитательного характера или мер общественноговоздействия не означает, что отсутствует основание уголовной ответственности.Оно есть, это — преступление, и меры воспитательного или общественноговоздействия применяются к виновному лишь при наличии данного основания.
Согласност. 3 Основ основание уголовной ответственности не судимых ранее лиц ирецидивистов едино. Им является совершенное лицом преступление. Но этоединство будет формальным, если при оценке преступности или непреступностидеяния закон и практика будут связывать решение данного вопроса с фактомпрошлой судимости обвиняемого. Фактически основания уголовной ответственностисудимых ранее лиц и несудимых будут не равны, если следствие и суд из-запрошлой судимости лица признают его деяние преступным, в то время как такое жедеяние несудимого лица не является преступлением.
Длятого чтобы выяснить, равны ли фактически основания уголовной ответственностинесудимых и судимых ранее лиц, рецидивистов, необходимо определить, влияют липрошлое преступление и судимость за него на общественную опасность повторногодеяния.
Рецидив(если виновный не отбыл наказания за первое преступление), как и другиеразновидности повторения преступлений, увеличивает основание уголовнойответственности. В этом смысле рецидив бесспорно увеличивает общественнуюопасность содеянного. Но это — количественное увеличение. Нас интересует иное— оценкаобщественной опасности одного лишь повторного (рецидивного) деяния.
Общественнаяопасность преступлений заключается в том, что они причиняют или создают угрозупричинения существенного вреда социалистическим общественным отношениям1.На наличие и степень общественной опасности деяния влияет объект, объективные(особенно вредные последствия) и субъективные признаки деяния. Прошлоепреступление и судимость за него — признаки, характеризующие личностьвиновного. Вопрос о влиянии признаков личности на наличие и степеньобщественной опасности им содеянного представляет определенную сложность.
Некоторыеавторы полагают, что на наличие и степень общественной опасности деяния влияютвсе те признаки личности, которые входят в состав преступления2. Этомнение основано на презумпции, что все признаки состава в совокупностиопределяют преступность деяния, отграничивают преступное от непреступного. Однаконекоторые признаки состава имеют иное назначение — отграничить однопреступление от другого, дифференцировать ответственность в зависимости отстепени общественной опасности личности виновного и т. д. И поэтому есливменяемость, возраст и некоторые признаки специальных субъектов (должностноеположение лица и т. п.) очевидно влияют на наличие общественной опасностидеяния, то воздействие на общественную опасность таких признаков субъекта, какпрошлая судимость, особо опасный рецидивист, вызывает споры1.
Общественноопасное деяние и личность виновного неразрывны. Быть преступлению или нет —зависит от воли человека. Его социально-психологические и иные особенностиотражаются на преступном замысле, на выборе способов его реализации и на самомпроцессе осуществления преступного замысла. По совершенному деянию мы судим оличности виновного, о степени его общественной опасности. Эта неразрывнаясвязь антиобщественного деяния с личностью виновного далеко не всегда ставитуголовно-правовую оценку деяния в зависимость от признаков личности.
Личностьчеловека — многообразное явление. Все многообразие личности не можетпроявиться в одном проступке. Это необходимо учитывать, оценивая совершенноелицом общественно опасное деяние. Недопустимо связывать его оценку с темипризнаками личности, которые не отразились в нем (например, дляуголовно-правовой оценки кражи не имеет значения национальность виновного).Иначе не будет соблюдено равенство граждан перед уголовным законом.
Связьпризнаков личности с общественно опасным деянием, в котором они отразились,различна по форме. Одни признаки личности входят в содержание деяния, другие —будут условиями совершения деяния, третьи — характеризуют причину преступления.
Рядпризнаков личности входит в содержание антиобщественного деяния и потомунепосредственно влияет на наличие и степень его общественной опасности.Преступление — неразрывное единство его объективных и субъективных сторон.Субъективная сторона преступления (вина, мотив, цель и эмоциональное состояниевиновного) — это психологические процессы личности. Их содержание являетсяодновременно содержанием преступного деяния. Объективная сторона преступлениятакже во многом «заполняется» признаками личности, в том числе ифизиологическими. Так, опасность физического и психического насилия,примененного в процессе преступления, не может оцениваться в отрыве от физическихособенностей виновного.
Кчислу признаков личности, составляющих условия совершения преступного деяния,относятся общие признаки субъекта преступления—достижение определенногозаконом возраста, вменяемость и ряд специальных признаков — должностное положение,состояние военной службы и т. п. Не будь этих признаков у личности, не было быи преступления, они — необходимые условия совершения преступлений. Однако всодержание преступного деяния они не входят и потому не могут непосредственновлиять на степень его общественной опасности. Возможно опосредствованное (объективнымии субъективными признаками деяния) влияние. Так, ответственное положениедолжностного лица, получившего взятку, повышает общественную опасность этогопреступления, так как при указанном условии получение взятки причиняет большойвред нормальной деятельности государственного аппарата.
Всесоциально-психологические и иные признаки, свидетельствующие о содержании истойкости антиобщественных взглядов и привычек виновного, относятся к группепризнаков личности, характеризующих причину преступления. Именно к этой группепризнаков личности относятся прошлое преступление и судимость за него. Онисвидетельствуют о повышенной устойчивости антиобщественных взглядов и привычеквиновного о его повышенной общественной опасности по сравнению с не судимымиранее лицами.
Прошлоепреступление и судимость за него, как и другие признаки личности,характеризующие содержание и устойчивость антиобщественных взглядов и привычеквиновного, не должны приниматься во внимание при оценке преступностисовершенного деяния и степени его общественной опасности. Это объясняется тем,что основанием уголовной ответственности является преступное деяние, а неантиобщественные взгляды и привычки лица. «Лишь постольку, поскольку я проявляюсебя, поскольку я вступаю в область действительности, — я вступаю в сферу,подвластную законодателю. Помимо своих действий я совершенно несуществую для закона, совершенно не являюсь его объектом»1.
Еслиже связывать решение вопроса о преступности деяния и степени его общественнойопасности с прошлой судимостью и с другими отрицательными фактами,характеризующими повышенную опасность личности виновного, то это приведет ктому, что основанием уголовной ответственности станет не преступление, аантиобщественные взгляды и привычки лица, т. е. его общественная опасность.Само преступление будет выступать лишь как симптом общественной опасностиличности. Это приведет к произволу, неравенству граждан перед законом взависимости от социально-психологической характеристики личности (социальногопроисхождения, партийности, прошлого и т. п.). «Законы,—отмечал К. Маркс,— которыеделают главным критерием не действия как таковые, а образ мыслейдействующего лица, — это не что иное, как позитивнее санкции беззакония»2.
Мыприходим к выводу, что прошлое преступление и судимость за него не влияют наоценку преступности деяния и степень его общественной опасности. Сравниваядеяние, совершенное судимым лицом, с аналогичным по объективным и субъективнымпризнакам деянием лица, совершившего его впервые, мы не обнаружим никакойразницы между ними. Они одинаковы по своей общественной опасности1.Поэтому, в частности, малозначительное деяние, формально предусмотренноеуголовным законом, не становится преступлением оттого, что оно совершено ранеесудимым лицом или рецидивистом. В подтверждение можно сослаться на практику примененияч. 2 ст. 7 УК РСФСР по делам о малозначительных хищениях, совершенных лицами,отбывающими лишение свободы.
Такимобразом, и формально, и фактически основание ответственности несудимых лиц ирецидивистов по советскому уголовному праву едино. Такое решение вопросасоответствует равенству граждан перед уголовным законом, обусловленномупринципом социалистического демократизма советского права. Равенство гражданперед уголовным законом требует прежде всего одинакового определения в законеи на практике оснований ответственности — преступлений2.
Равноеопределение в законе и на практике оснований уголовной ответственности неозначает одинакового решения судьбы уголовной ответственности и равной мерынаказания разных лиц, совершивших аналогичные деяния. Объясняется это тем, чтопорожденные преступлением уголовно-правовые отношения не остаются неизменными.Они претерпевают изменения с наступлением юридических фактов, с которымиуголовный закон связывает соответствующие последствия. До реализации уголовнойответственности возможны следующие юридические факты, влияющие науголовно-правовые отношения: отпадение общественной опасности деяния, что даетоснование для освобождения от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 50 УК);отпадение общественной опасности личности виновного, что является основанием косвобождению виновного от наказания (ч. 2 ст. 50 УК); отмена соответствующегоуголовного закона, его изменение либо издание акта амнистии, что может освободитьвиновного от обязанности понести уголовную ответственность или смягчить ее(ст.ст. 6 и 56 УК); истечение срока давности привлечения к уголовнойответственности, что, как правило, освобождает виновного от обязанностипонести уголовную ответственность (ст. 48 УК РСФСР).
Еслиперечисленных фактов не было и виновный, следовательно, подлежит уголовнойответственности, то она индивидуализируется в зависимости от степениобщественной опасности преступления и личности виновного. При определенных,указанных в законе условиях возможно применение вместо наказания принудительныхмер воспитательного характера или мер общественного воздействия. Следовательно,основание уголовной ответственности неадекватно сумме всех перечисленных вышефактов, влияющихнасудьбу и меру уголовной ответственности.
Всвязи с изложенным выше положением о том, что прошлое деяние и прошлаясудимость не влияют на оценку общественной опасности повторного деяния,представляет интерес вопрос о природе преступлений, заключающихся в повторномили систематическом совершении административных деликтов, несмотря на привлечениевиновного к административной ответственности (ст.ст. 1561, 166,166′, 197, 197′, 198, 198i, 1982, 206 УК РСФСР и т. д.).
Некоторыеавторы объясняют отнесение указанных деяний к числу преступлений главнымобразом повышенной опасностью личности виновного1. В. А.Владимиров добавляет, что повторность одновременно повышает общественнуюопасность деликта, придавая ему новое качество — качество преступного2.
Еслипредположить, что такое объяснение справедливо, то следовало бы признаватьпреступлением административный деликт, совершенный лицом, судимым за однородноепреступление. Однако закон, в частности постановление Президиума ВерховногоСовета СССР от 16 мая 1968 г. «О применении ст. 9 Указа Президиума ВерховногоСовета СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство»,устанавливает, что лица, ранее судимые за хулиганство и после этогосовершившие мелкое хулиганство, подлежат не уголовной, а административнойответственности3.
Основание,по которому закон относит повторное или систематическое совершениеадминистративных деликтов к числу преступлений, следует искать не в повышеннойопасности личности виновного, а в самих деяниях. Далеко не всеадминистративные проступки в случае их неоднократного совершения образуют позакону преступление. Уголовный закон выделяет лишь некоторые из них, наиболееопасные.
Преступлениеотличается от однородных административных проступков более высокой степеньюобщественной опасности. В чем она заключена применительно к рассматриваемымпреступлениям? Было бы безрезультатно искать повышенную опасность этих деянийв одном последнем (втором, третьем) деликте. Тот факт, что он второй илитретий, не делает его более опасным, а следовательно, и преступлением.Предполагается, что преступлением в рассматриваемых случаях являетсясовокупность совершенных лицом административных деликтов.
Повторениеправонарушений увеличивает тот ущерб, который причиняется общественнымотношениям1. Соответственно возрастает иобщественная опасность содеянного. Поэтому законодатель вправе усмотреть вколичественном изменении поведения виновного — в совокупности административныхделиктов — новое качество — преступление.
Уголовнаяответственность за повторное или систематическое совершение административныхпроступков при соблюдении административной преюдиции в какой-то мере означаетуголовную ответственность и за тот (первый) проступок, за который виновный ужепонес ответственность, но административную. Это отступление от принципа поп bis in idem оправдывается гуманнымназначением административной преюдиции—предупредить виновного об уголовнойответственности, сэкономить уголовную репрессию. Именно так на практикевоспринимается назначение административной преюдиции. Виновный под распискупредупреждается об уголовной ответственности в случае повторения проступка.
Административнаяпреюдиция, если она обязательна (в ряде случаев она не предусмотрена законом),становится признаком состава преступления, который недопустимо игнорироватьпутем ссылки на ст. 15 УК РСФСР. Независимо от намерений виновного и впредьсовершать проступки он предварительно должен быть привлечен к административнойответственности.
Признаниепреступлением не одного (второго или третьего) административного деликта, а ихсовокупности влечет за собой определенные последствия для уголовного процесса.Уточняется предмет доказывания по уголовным делам такой категории. К предметудоказывания относится вся совокупность административных деликтов, обосновывающихуголовную ответственность виновного.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемыпонятия рецидива преступлений и наказания рецидивистов принадлежат к числучрезвычайно сложных и поэтому будут постоянно требовать новых все болееглубоких научно-практических изысканий. Удивительно современно звучат сегодняслова австрийского юриста Франца фон Листа, произнесенные им почти столетиеназад на Петербургском международном пенитенциарном съезде о том, чтоуголовная политика сводится к двум проблемам, разрешения которых нельзя дольшеоткладывать: борьбе с рецидивистами и спасению случайных преступников1.
Изучениеистории отечественной уголовно-правовой теории рецидива и законодательства,направленного на борьбу с соответствующим явлением, убеждает в том, чтозаконодательное определение понятия рецидива, как и содержаниеуголовно-правовых и пенитенциарных мер обращения с рецидивистами, обусловливалисьна разных этапах истории не только уровнем рецидивной преступности, но такженаправленностью уголовной политики, остротой классовых противоречий вобществе, господствующей в теории уголовно-правовой концепцией, экономическимивозможностями государства по реализации той или иной уголовно-политическойпрограммы, другими обстоятельствами.
ДляРоссии в области борьбы с рецидивом преступлений специфическим являетсяследующее. В уголовно-правовой теории взгляды на природу рецидива и меры борьбыс ним трансформируются в рамках тех же школ (классицизма, неоклассицизма, антропологическойшколы, социологической школы) и в том же направлении, что и в теории другихстран Европы: от представления о рецидивисте как носителе особо злой воли иубеждения о необходимости ее подавления усиленным наказанием до осознания (врамках той же классической школы) того, что более отвечающими принципугуманизма являются идеи индивидуализации наказания и изменения условийотбывания рецидивистами наказания вместо обычного его усиления; и от обоснованияпревентивного заключения, которое должно применяться в отношении рецидивистовнаряду с обычным наказанием, до идеи неопределенных приговоров каккомпромиссному решению в споре между сторонниками классического исоциологического направлений в уголовном праве.
Вто же время, в отличие от западного, отечественное уголовное законодательствоникогда не знало ни превентивного заключения как одной из мер борьбы срецидивом, ни неопределенных приговоров для этой категории преступников. Вместес тем в советский период в нашем законодательстве идея опасного состоянияличности была реализована в виде института особо опасного рецидивиста
Крометого, в России никогда не практиковалось в качестве средства борьбы с рецидивомпреступлений так называемое некарательное воздействие. Известно, например, чтов некоторых странах Европы эта мера в течение определенного времени применяласьи успела разочаровать исследователей рецидивной преступности. В частности, вСкандинавии к началу 70-х гг. нашего столетия наука пришла к выводу онеэффективности некарательного воздействия, которое в фокусе своего интересаимело опасную личность и исповедовало суровые меры воздействия, применявшиеся,однако, исключительно в целях коррекции поведения преступников, но не в целяхкары. Теория и практика некарательного воздействия потерпели неудачу непотому, что предлагаемые меры потенциально неэффективны, а потому, что такоевоздействие предполагает осуществление серьезных социальных преобразований,применение массированных мер экономического и социального характера. Однако,как сообщает известный норвежский криминолог Н. Кристи, такие меры внеобходимом объеме никогда не предпринимались именно в силу их чрезвычайнойдороговизны. И это в странах Скандинавии с довольно высоким уровнем жизни исоциальной защищенности граждан!
Насмену идее некарательного воздействия в западных странах пришла идея удержания,или идея общего предупреждения, ориентированная не на конкретную опаснуюличность, а на категорию «население». Эта теория основана на научныхизысканиях, но в то же время её эффективность можно проверить эмпирическимпутем.
Поэтомуэта теория весьма соответствует времени, когда причинение боли иным образомставилось под вопрос1.
Кконцу 80-х гг. нынешнего столетия становится очевидным, что и система общегопредупреждения не способна установить контроль над преступностью. Поэтому успехвидится в объединении всего лучшего, что было в идеях некарательноговоздействия и общего предупреждения: некарательное воздействие может бытьполезно в отношении опасных преступников, но бесполезно в отношении мелких2.
Внастоящее время европейские ученые уже не связывают успехи в установленииконтроля над преступностью, в том числе рецидивной, с усилением обычныхуголовных наказаний, как это пытаемся сделать мы в новом УК РФ. Некарательноевоздействие, хотя и сопряжено с причинением боли, не рассматривается в качественаказания (в традиционном его понимании) за совершенное преступление. Неоднократноесовершение преступлений здесь сравнивается с болезнью. По идее некарательноговоздействия успех в рамках системы уголовной юстиции считается невозможным. Этасистема нуждается в учреждениях для более длительного содержания в трудныхслучаях, особенно поскольку ей приходится сталкиваться с людьми, признаннымиопасными преступниками.
Опытевропейских стран по установлению контроля над преступностью и обращению сопасными преступниками заслуживает самого серьезного анализа, хотя всовременной России далеко не все европейское может быть реализовано по разнымпричинам. В частности, практика некарательного воздействия требует огромныхматериальных затрат, что для нынешней России нереально. Не случайно поэтому мывновь возвращаемся к идее усиления обычных наказаний рецидивистам — вэкономическом отношении это более достижимо. История повторяется: как и сто летназад мы сетуем на нехватку средств для воплощения в жизнь плодотворной идеи.
Всоциалистическую эпоху распространенным было мнение о возможности ликвидациипреступности, в том числе и рецидивной. Предлагавшиеся меры реагирования на этиявления именовались «борьбой». Сегодня мы не только осознаем, но и имеем возможностьоткрыто заявлять, что до тех пор, пока существует преступность, рецидив преступленийпринципиально неистребим. Ни длительная изоляция рецидивистов(вплоть допожизненного лишения свободы), ни их физическое истребление, ни интернирование,как свидетельствует мировая история обращения с этими преступниками, неявляются радикальными средствами, способными решительно влиять на конъюнктурурецидивной преступности. В этой связи уместно вспомнить в качестве предметногоурока достоверный факт из истории обращения с рецидивистами во Франции: здесьв 1885 г. на основании только что принятого закона из метрополии в колониибыло выслано 25000 рецидивистов-профессионалов. Однако это никак не повлияло насостояние преступности. Сообщая об этом, Б. Утевский сделал неутешительный, нодостаточно точный вывод, выраженный, правда, скорее в форме литературногосравнения, нежели в форме строго научного обобщения: «… на освободившуюсявакансию становится тотчас же наиболее способный выдержать конкуренциюкандидат. Армия преступников не смыкает своих рядов и численно не уменьшается,несмотря на наносимые ей потери»1. К сожалению, с тех пор мало чтоизменилось в этом отношении.
Осознаниеневозможности искоренения рецидивной преступности обязывает формулировать длязаконодателя и правоприменительной практики реальные теоретически обоснованныезадачи. Уголовно-правовая и пенитенциарная системы должны обеспечивать такойконтроль за поведением опасных преступников, который не позволял бы рецидивудоминировать в структуре всей преступности, когда сама преступность имееттенденцию к росту. Но не чрезмерное усиление обычных наказаний должно рассматриватьсяв качестве средства установления такого контроля. Если 150 лет назад нашисоотечественники пришли к выводу, что такая мера не согласуется с принципамигуманизма, то тем более это должно быть очевидно нам. При формулировке такойзадачи представляется более корректным называть систему мер обращения с рецидивистамине борьбой с рецидивом, а контролем над ним.
Болееважной и несравненно более сложной, чем усиление рецидивистам обычныхнаказаний, является проблема изменения условий отбывания наказания этойкатегорией преступников. В этой связи актуализируется проблема классификациирецидивистов по степени общественной опасности с установлением разных условийотбывания наказания разными категориями рецидивистов. Уголовно-правоваяклассификация рецидивов на простой, опасный и особо опасный представляетсянедостаточной с точки зрения вышеназванной задачи, поскольку в ней неучитывается, в частности, такой показатель общественной опасности преступника,как уровень его профессионализма. Неоднократное осуждение далеко не всегдасвидетельствует о профессионализации преступника. В то же времяпрофессиональные преступники совершают подчас серию преступлений, прежде чемпредстают перед судом.
Вотечественной теории вопрос о профессиональных преступниках поднималсянеоднократно и каждый раз оставался нерешенным. Объясняется это тем, что оченьсложно установить критерии преступного профессионализма. Часто в качестветаковых называются оценочные явления, что таит в себе опасность широкогосудейского усмотрения и, следовательно, ущемления прав граждан. Однакосложность задачи не исключает ее актуальности.
Заслуживаетвнимания вопрос о создании в системе УИНа специальных учреждений не только длянеординарных носителей криминальной субкультуры (всевозможных авторитетов), нои для тех осужденных, которые становятся жертвами авторитетов.
Неменее актуальной является проблема постпенитенциарной поддержки лиц,освобождаемых из мест лишения свободы. В условиях экономического спада,остановки многих предприятий, массовой безработицы, когда законопослушныеграждане испытывают большие экономические затруднения, лица, имевшие судимость,становятся париями в собственной стране и часто совершение нового преступленияостается для них единственным способом выживания. Следует срочно разработатьспециальную правительственную программу поддержки лиц, освобождаемых из местлишения свободы. Весьма своевременным было бы сегодня создание центров постпенитенциарнойреадаптации таких преступников.
Рецидивисты,будучи носителями криминальной субкультуры, стремятся к активному еетиражированию. В связи с этим проблема рецидива должна рассматриваться вкачестве одной из центральных в теории и правоприменительной деятельности.
списокиспользованной Литературы
1. «Еженедельниксоветской юстиции», 1928, № 14.
2. А. М. Яковлев.Борьба с рецидивной преступностью М, 1964.
3. Бузынова С. Рецидив преступлений.М., 1980.
4. Бытко Ю.И.Понятие рецидива преступлений, Саратов. Изд-во Саратовского университета,1978.
5. Бытко Ю.И.Рецидив, отдаленный во времени.
6. В. А. Владимиров.Приблизить науку уголовного права к запросам практики. «Труды ВШ МООП РСФСР»,1962, № 7
7. В.Д Филимонов.Институт судимости следует сохранить. «Социалистическая законность», 1966, №2.
8. Гришанин П.Ф.Основания и пределы ответственности рецидивистов. Сов. гос-во и право, 1974,№10.
9. Зелинский А. Ф.Рецидив преступлений (Структура, связи, прогнозирование). – Харьков: Вищашкола. Изд-во при Харьк. Ун-те, 1980.
10. И. М. Гальперин.Об уголовной ответственности рецидивистов в свете некоторых криминологическихпоказателей эффективности борьбы с рецидивной преступностью. «Эффективностьуголовно-правовых мер борьбы с преступностью». М., 1968.
11. К. Маркс иФ.Энгельс. Соч., т. 8.
12. П. С. ДагельУчение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970.
13. Панько К.А.Рецидив в советском уголовном праве. Воронеж, 1983.
14. С. В. Познышев.Учебник уголовного права. Общая часть. М., 1923.
15. Сборникопределений уголовно-кассационной коллегии Верховного Суда РСФСР 1924. М.,1925, с. 15; С. В. Познышев. Учебник уголовного права (Общая часть). М., 1923,с. 273.
16. Советскоеисправительно-трудовое право. М., 1960.
17. Советскоеуголовное право. Часть Общая. М., 1952, с. 382.
18. Т. М. КафаровПроблема рецидива в советском уголовном праве. Баку, 1972.
Задание
Раскройте содержание принципа равенства граждан перед
уголовным законом.
Принцип равенства граждан перед уголовным закономрегламентируется ст. 4 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ(действующая редакция).
Статья 4. Принциправенства граждан перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом иподлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности,языка, происхождения, имущественного и должностного положения, местажительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественнымобъединениям, а также других обстоятельств.
Статьявоспроизводит конституционное положение (ст. 19 Конституции РФ) о равенствечеловека и гражданина, его прав и свобод перед законом и судом. Онасоответствует также ст. 2 Международного пакта о гражданских и политическихправах. Для уголовного законодательства этот демократический принцип имеетособое значение, потому что уголовная ответственность связана с серьезнымиограничениями самых важных интересов личности, включая жизнь.
Рассматриваемыйпринцип впервые был провозглашен пришедшей к власти буржуазией в борьбе сфеодальным неравенством. В российском дореволюционном законодательстве он ненашел отражения. Советская власть с самого начала своего существованияпровозгласила в уголовном праве, как и в других отраслях, классовый подход.Так, Уголовный кодекс РСФСР 1926 года признавал обстоятельством, отягчающимответственность, совершение преступления лицом, «в той или иной мересвязанным с принадлежностью в прошлом или настоящем к классу лиц,эксплуатирующих чужой труд» (ст. 47). Напротив, рассматривалось какобстоятельство, смягчающее уголовную ответственность, совершение преступления«рабочим или трудовым крестьянином» (ст. 48).
Постепенноклассовые и социальные различия утрачивали значение и с принятием общесоюзныхОснов уголовного законодательства (1958 г.) упоминания о них исчезли. Однакодирективами партийных органов, вопреки закону, еще начиная с двадцатых годовбыл установлен порядок, при котором лица, занимавшие более или менееответственные должности в государственном и партийном аппарате, не могли бытьпривлечены к уголовной ответственности без решения партийных инстанций. Сходныйпорядок существовал и в армии применительно к лицам офицерского состава.Неравенство перед уголовным законом выражалось также и в том, что органыпредварительного расследования и суд неуклонно принимали во вниманиеполитические и религиозные убеждения граждан.
Анализируясодержание ст. 4, следует иметь в виду, что она говорит о равенстве граждан поотношению к уголовной ответственности, но не предрешает вопроса о мере наказания.Иными словами, если в действиях лица имеется состав преступления,предусмотренного УК, то никакие данные его личности не могут воспрепятствоватьпривлечению его к уголовной ответственности. Обязанность понести наказание запреступление для всех одинакова. Это, однако, не значит, что суд должен всемосуждаемым назначать одно и то же наказание. Принцип равенства перед законом неотменяет принципа справедливости (ст. 6 УК), согласно которому при назначениинаказания должны быть учтены все обстоятельства дела.
Принциправенства перед законом не противоречит и тем статьям УК, которые устанавливаютответственность за преступления, совершаемые так называемыми специальнымисубъектами (должностными лицами, военнослужащими, водителями транспорта и др.).Лица, не обладающие признаками специальных субъектов, просто не в состояниисовершить те преступные действия (бездействие), за которые отвечает специальныйсубъект. Однако если они становятся соучастниками подобных преступлений, тонесут ответственность по тем же статьям УК, что и специальные субъекты1.