Право на наследство и его нотариальное оформление

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава I. Содержание права наследования
1.1. Основные понятия наследственного права
1.2. Наследственное правоотношение и его юридическое содержание
1.3. Значение права наследования
Глава II. Открытие наследства и принятие его. Отказ от наследства
2.1. Время открытия наследства
2.2. Место открытия наследства
2.3. Принятие наследства
2.4. Продление срока на принятие наследства
2.5. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
2.6. Отказ от наследства
2.7. Недостойные наследники
2.8. Приращение наследственных долей
Глава III. Наследование по закону
3.1. Круг наследников по закону, порядок наследования
3.2. Доказательства родственных, брачных отношений и иждивения
Глава IV. Наследование по завещанию
4.1. Понятие завещания
4.2. Завещательный отказ и возложение
4.3. Изменение и отмена завещания
4.4. Обязательная доля и порядок ее исчисления
Глава V. Наследственное имущество
5.1. Понятия и виды наследственного имущества
5.2. Ответственность наследников по долгам наследодателя
5.3. Меры охраны наследственного имущества
5.4. Порядок оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся
в совместной собственности граждан
5.5. Раздел наследственного имущества в случае возникновения спора
5.6. Право пережившего супруга на долю в совместно нажитом имуществе
Глава VI. Свидетельство о праве на наследство – итоговый документ
6.1. Общие положения о порядке выдаче свидетельства
6.2. Выдача свидетельства при наследовании по закону
6.3. Выдача свидетельства при наследовании по завещанию
6.4. Свидетельство о праве на наследство обязательной доли
6.5. Госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследства
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
ВВЕДЕНИЕ
В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Развитие института права собственности и появление у значительного числа граждан новых прав и обязанностей должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти.
Большинству из нас хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права.
Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же, предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретает форму “юридически оформленной воли наследодателя” после смерти.
Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности меж???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????твию. Наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если самыми близкими людьми являются двоюродные братья и сестры, племянники, племянницы, дяди, тети, которые наследниками по закону не являются, тогда без завещания не обойтись, иначе накопленное добро станет достоянием государства.
Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. Каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах перейдет согласно его воли, т.е. по завещанию, а если его нет, то согласно закону, к близким ему людям.
В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ прямо указано “Право наследования гарантируется законом”.
Конституция РФ в отношении наследования ограничивается этим предельно кратким положением, подчеркивая государственную гарантию права наследования. Это положение закреплено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частной собственности граждан (та же ст. 35 Конституции РФ). Приведенное выше положение Конституции РФ о праве наследования не является нормой прямого действия. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года регулирует институт наследования, положения которого и по сей день, находят применение в Российской Федерации. Однако, после 1991 года, когда произошел распад бывшего СССР и появились новые формы собственности – различные хозяйственные общества и товарищества, образовался целый ряд проблем, связанных с наследованием, которые требуют скорейшего разрешения на законодательном уровне. В связи с этим в настоящее время ведется исследование таких пробелов в законодательстве России и разрабатывается на этой основе проект части III Гражданского кодекса, в которой раздел VI будет полностью посвящен наследственному праву.
Раздел VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, посвященный наследственным правоотношениям играет в настоящее время решающую роль при урегулировании вопросов наследственного права. Также регламентируют права наследования нормы Основ гражданского законодательства, Семейного кодекса РФ, а также различных инструкций и постановлений. Возникающие в практике применения норм наследственного права коллизионные вопросы проходят рассмотрение в Верховном Суде РФ, Конституционном Суде РФ и отражаются в издаваемых ими постановлениях. Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых актов немаловажное значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 года и ратифицированная 4 августа 1994 года.
Таким образом, нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права, достаточно обширна, но порой является устаревшей по отношению к сегодняшнему дню. Мы все еще живем в переходном периоде, когда принимается много законодательных актов, связанных с новой рыночной экономикой и структурой возникающих в ней правоотношений, но, к сожалению, действующая глава Гражданского кодекса 1964 года “Наследственное право” далеко не всегда позволяет эти правоотношения регулировать.
Так, при оформлении наследственных прав и выдаче свидетельства на наследство часто возникают сложные ситуации, и решить некоторые вопросы довольно трудно даже опытным юристам, не говоря уже о том, какие трудности это создает для наследников. Объясняется это в первую очередь, тем, что действующие в настоящее время нормы наследственного права значительно устарели и требуют изменений и дополнений. А во-вторых, определенные трудности объясняются отсутствием правовой культуры наследников, а точнее, незнанием ими своих прав и обязанностей как субъектов наследственных правоотношений.
В таких случаях нотариальная и судебная практика являются своего рода методиками при решении сложных вопросов, неурегулированных правом.
Учитывая все вышесказанное, о с н о в н ы е ц е л и настоящей работы таковы: раскрыть сущность наследственных правоотношений, выявить и проанализировать проблемы, связанные с этими правоотношениями, разобраться в наследовании по закону и по завещанию, показать особенности наследования отдельного вида имущества, порядок оформления прав на наследуемое имущество и обозначить перспективы развития наследования.
Для достижения этих целей в настоящей работе будут проанализированы некоторые положения действующего законодательства о наследовании и положения Проекта части третьей ГК, судебная и нотариальная практика, некоторые спорные ситуации, чаще всего возникающие при оформлении наследственных прав и вопросы, оставленные законодателем без надлежащего внимания.
ГЛАВА I
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ
1.1. Основные понятия наследственного права.
Наследственное право – представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.
Содержанием права наследования является переход после смерти гражданина принадлежащего ему по праву частной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к другим лицам – наследникам. Лицо, оставившее после смерти имущество, называется наследодателем. Лица, к которым переходит имущество наследодателя в установленном законом порядке, называются наследниками.
Наследодателем может быть только гражданин. Наследодателем признается лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство
В соответствии со ст. 534 ГК РСФСР наследником может быть как гражданин, так и государство, государственные, кооперативные и другие общественные организации. Проектом части третьей ГК предлагается к числу лиц, могущих быть наследниками, отнести также юридические лица, существующие на момент открытия наследства, муниципальные образования, Российскую Федерацию, иностранные государства и международные организации (ст. 1161).
Граждане, которые могут быть наследниками: при наследовании по закону – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.
Юридические лица, в том числе и иностранные, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.
Наследство или наследственное имущество понимается как единство прав (актива) и долгов (пассива), принадлежащих наследодателю на день открытия наследства.
Основанием наследования являются завещание и закон. Для наследования по любому из этих оснований необходим набор предусмотренных законом юридических фактов. Например, должно произойти открытие наследства; лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону, либо в завещании должно быть указано именно это лицо и др.
При наследовании переход прав и обязанностей к наследникам происходит в порядке правопреемства. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не переходят по наследству в силу прямого указания закона, либо в силу самой их юридической природы. По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями.
Главное место среди имущественных прав занимает право личной собственности наследодателя. К наследникам переходят права на имущество, собственником которого был умерший. Именно имущество обычно составляет главную часть наследства (жилой дом, квартира, автомобиль, предметы домашнего обихода и т.д.).
1.2. Наследственное правоотношение и его юридическое содержание.
Наследственное правоотношение состоит из двух основных этапов:
1-й этап – это право наследника на принятие наследства и обязанность всех третьих лиц не препятствовать осуществлению этого права, а также обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении указанного права;
2-й этап – право на принятие наследства переходит в право на наследство, т.е. на осуществление прав и обязанностей в отношении полученного наследства.
Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к наследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, т.е. когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает его.
Если наследник принимает наследство, то для него наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества, не произойдет оформление наследственных прав и т.д.
Если же наследник, призванный к наследству отказался от наследства, то он из наследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит. В то же время отказ наследника от принятия наследства влечет целый ряд правовых последствий. Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или подназначенного наследника и т.д.
Состав наследственного правоотношения образуют составляющие его элементы – это его субъекты, юридическое содержание и предмет (объект).
К субъектам наследственного правоотношения относятся, прежде всего, наследники, призванные к наследованию. Сам наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, поскольку его нет в живых. В момент смерти прекратилась его правоспособность, а значит и возможность быть субъектом в каком-либо правоотношении. И все же наследодатель незримо присутствует в наследственных делах, и это естественно. Ведь наследодатель, во-первых, должен был быть вообще, иметь имущество на праве частной собственности или иметь какие-то обязанности, которые могут или должны быть переданы по наследству; во-вторых, завещание – это волеизъявление только наследодателя, и при этом он должен быть полностью дееспособным; и, наконец, необходимо установить, умер ли наследодатель, а иногда имеет значение и причина смерти наследодателя (например, для отстранения недостойных наследников).
Субъектный состав будет рассмотрен подробно в последующих главах настоящей работы по мере изложения соответствующих тем и раскрытия тех или иных вопросов.
Юридическое содержание наследственного правоотношения представляет собой права и обязанности его участников. Это прежде всего право наследника на принятие наследства и обязанность соответствующих органов содействовать в осуществлении этого права. Далее – право наследника на само наследство. Это право в зависимости от того, что входит в состав наследства, распадается на ряд прав, выступающих в качестве элементов различных правоотношений (вещных и обязательственных, имущественных и личных неимущественных и т.д.). Таким образом, в результате принятия наследства наследник становится участником самых различных по своей юридической природе правоотношений, выступая в них и как носитель прав, и как носитель обязанностей. Он может оказаться в правоотношениях с другими наследниками, финансовыми и налоговыми органами, органами по регистрации прав на недвижимость, земельным ресурсам и землеустройству и множеством других служб самого различного уровня, имеющих касательство к наследству.
Объектом же наследственного правоотношения на всех стадиях его развития является наследство.
1.3. Значение права наследования.
“Право наследования тесно связано с развитием и укреплением права частной собственности граждан; оно усиливает материальную заинтересованность граждан в результатах своего труда, что способствует повышению производительности труда и эффективности производства. Наследственное право России допускает известную свободу завещания, позволяющую гражданину по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти, в пределах, предусмотренных законом. В то же время наследственное право призвано способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления. Оно оберегает в первую очередь интересы несовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных наследников”.[1]
Институт наследственного права имеет и воспитательное значение. Закон лишает права наследования тех граждан, которые своими противоправными действиями способствовали призванию их к наследованию, а также граждан, лишенных родительских прав или злостно уклонявшихся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию наследодателя.
Наследственное право обеспечивает интересы не только граждан, но и государства, закрепляя возможность перехода к нему имущества умерших по праву наследования. Закон, в частности, предоставляет гражданину право завещать свое имущество государству. Кроме того, имущество умершего по праву наследования переходит к государству при отсутствии наследников по закону и по завещанию, при непринятии наследства всеми наследниками либо при лишении всех их завещателем права наследства.
Вывод: право наследования является неотъемлемой частью гражданского права, регулирующей отношения возникновения и перехода права собственности в данной области права.
Имущественные и некоторые личные неимущественные права лица, не прекращаются и с его смертью. Они переходят к новому лицу, и, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Все права и обязанности, переходящие к новому лицу, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц.
ГЛАВА II
ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА И ПРИНЯТИЕ ЕГО.
ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА
2.1. Время открытия наследства
“Под открытием наследства понимается наступление определенных юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. К ним относится смерть наследодателя или объявление его в установленном порядке умершим.
Временем открытия наследства считается день смерти наследодателя”.[1]
При объявлении безвестно отсутствующего лица умершим временем открытия наследства считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. При установлении факта смерти днем открытия наследства считается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. Причем установленные судом факты не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы служат лишь основанием для регистрации смерти гражданина в органах ЗАГСа и получения свидетельства о смерти, которое должно быть представлено в нотариальную контору.
“Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год смерти, то в этом случае датой смерти считается, соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года”.[1]
“Поскольку временем открытия наследства является день смерти наследодателя, то оформление наследственных прав при одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, будет производиться по линии каждого наследодателя. Например, при автомобильной катастрофе погибли оба супруга в один день. У одного из супругов остались только родители, а у другого – брат и сестра. В данном примере наследниками к имуществу одного супруга будут его родители, а наследниками к имуществу второго супруга будут его брат и сестра.
Или, например, одновременно при автомобильной катастрофе умерли мать и ее сын. У матери остались сын и дочь, а у погибшего сына осталась жена. К наследованию в этом случае будут призваны по линии матери сын и дочь, а по линии погибшего сына – его жена”.[1]
Таким образом, точное установление времени открытия наследства имеет существенное значение. На момент открытия наследства определяется объем наследственного имущества, начало течения сроков на принятие наследства и отказ от него, размер доли каждого из наследников. На этот момент устанавливается, имеются ли у наследодателя наследники и кто из них призывается к наследованию. Также определяется закон, который должен быть применен.
2.2. Место открытия наследства
Важное значение имеет точное определение места открытия наследства. В соответствии со ст. 529 ГК РСФСР местом открытия наследства считается: последнее постоянное место жительства наследодателя; при неизвестности этого места – место нахождения наследственного имущества или его основной части; для граждан, умерших за пределами Российской Федерации и не имевших постоянного места жительства в РФ, – место нахождения в РФ наследственного имущества в частности строения.
В соответствии со ст. 2 Закона РФ “О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ” местом жительства являются – жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Доказательствами места открытия наследства являются: справки ЖЭУ, Кондоминиумов, других компетентных органов о последнем постоянном местожительстве наследодателя. Если местожительство наследодателя неизвестно, доказательствами места открытия наследства являются справки ЖЭУ, местных администраций и других компетентных органов о месте нахождения его наследственного имущества. В тех случаях, когда имущество умершего находится в разных местах, местом открытия наследства считается то место, где находится большая по ценности часть имущества. Если в двух или нескольких местах находится равноценная часть имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Такого правила придерживаются нотариальная и судебная практика. Также предлагается внести данное положение в часть третью ГК РФ (ст. 1160 Проекта части третьей ГК).
В случае отсутствия у наследников указанных документов нотариус требует вступившее в законную силу решение суда об установлении факта места открытия наследства, вынесенное в соответствии с п. 9 ст. 247 ГПК РСФСР.
В подтверждение факта места открытия наследства свидетельские показания нотариусами не принимаются.
По месту открытия наследства осуществляются нотариальные действия по вводу в право наследования, принимаются меры по охране наследственного имущества. В месте нахождения наследственного имущества никого из наследников может не оказаться. В этих случаях нотариальная контора по месту открытия наследства, а в местностях, где нет нотариальной конторы, – местная администрация принимает меры к охране наследственного имущества, когда это является необходимым в интересах государства, наследников или кредиторов. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято – до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Таким образом, точное определение места открытия наследства является необходимым условием для выдачи свидетельства о праве на наследство, исключающим заведение двойных наследственных дел и выдачи двойных свидетельств о праве на наследство в различных нотариальных конторах после смерти одного и того же наследодателя на одно и то же наследственное имущество.
Так, например, в 1-ю Нефтеюганскую госнотконтору обратилась дочь с заявлением о принятии наследства после смерти П., постоянно проживающего в городе Нефтеюганске, согласно справки ЖЭУ № 3. Почти одновременно в Ноябрьскую нотариальную контору обратился наследник по завещанию, предъявив справку из Ноябрьской организации о том, что П. работал несколько последних месяцев вахтовым методом в городе Ноябрьске. В итоге было выдано два свидетельства о праве на наследство на одну и ту же автомашину – нотариусом 1-й Нефтеюганской госнотконторы – дочери П., а нотариусом г. Ноябрьска – наследнику по завещанию Н. Что в дальнейшем повлекло признание судом недействительными обоих свидетельств, так как в первом случае дочь оказалась лишенной наследственных прав по завещанию, а во втором – не был соблюден порядок определения места открытия наследства – по последнему постоянному месту жительства наследодателя.[1]
2.3. Принятие наследства
По действующему законодательству порядок принятия наследства является общим для наследников по закону и по завещанию.
Согласно ст. 546 ГК РСФСР признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии его. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Заявление должно быть адресовано в нотариальную контору по месту постоянного жительства наследодателя. В нем указывается фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес. Заявитель сообщает, что он принимает наследство умершего родственника (родителя, брата, сестры, деда, бабки и т.д.), дату открытия наследства и адрес, по которому проживал наследодатель.
Но чаще наследники подают в нотариальную контору заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство с указанием наследственного имущества, его характеристики и оценки и с указанием других наследников (Приложение №1). В связи с тем, что в таком заявлении выражено желание лица быть наследником, нотариус не требует от него специального заявления о принятии наследства. Если же наследник подает заявление о принятии наследства, нотариус от него не требует доказательств наличия наследства, родства, иждивения, брака. Однако при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус истребует все необходимые документы, ибо подача заявления о принятии наследства влечет юридические последствия не сама по себе, а в совокупности с другими фактами (родства, иждивения).
Если наследник не лично передает нотариусу заявление, а направляет его почтой, то на этом заявлении должна быть засвидетельствована его подпись: в нотариальной конторе, в местной администрации, в ЖЭУ по месту жительства, в организации – по месту работы заявителя.
Наследство за несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, принимают их родители или назначенные опекуны. Такие заявления о принятии наследства имеют некоторые особенности, которые состоят в том, что в этом заявлении родители или опекуны сообщают, что они действуют от имени несовершеннолетних с указанием их фамилии, имени, отчества, даты, месяца и года рождения ребенка.
Если же наследник достиг 14-летнего возраста, то такое заявление он подает сам с согласия родителя или попечителя. В нем он указывает наименование нотариальной конторы, свою фамилию, имя, отчество и место жительства и с согласия кого он действует (матери, отца или попечителя).
“Самым распространенным способом принятия наследства является фактическое вступление наследника во владение или управление наследственным имуществом.
Под вступлением во владение или управление наследственным имуществом следует понимать действия наследника, направленные на сохранение или целесообразное использование принадлежащих наследодателю вещей. Наследник относится к наследственному имуществу как к своему собственному и тем самым проявляет намерение приобрести наследство. Принятие наследства путем вступления во владение или управление наследственным имуществом должно быть подтверждено письменными доказательствами или в судебном порядке”.[1]
Доказательствами вступления наследника во владение или управление наследственным имуществом являются: справки ЖЭУ. Кондоминиумов и других компетентных органов о том, что наследник проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследником было забрано имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства; справки жилищно-коммунальной организации, квитанции об уплате квартплаты, справки об уплате налогов, другие документы.
Например, в 1-ю Нефтеюганскую государственную нотариальную контору 25.10.1997 года обратился Л. за получением свидетельства о праве на наследство на квартиру, принадлежащую отцу, умершему 25.10.1995 года. Л., являясь единственным наследником, пропустил шестимесячный срок на принятие наследства, совместно с отцом на день его смерти не проживал, но нотариусу предъявил квитанции об уплате квартплаты за наследуемую квартиру в период с октября 1995 года по октябрь 1997 года, что явилось доказательством вступления Л. в наследственные права.[1]
При невозможности представления документальных данных о вступлении во владение или управление наследственным имуществом факт принятия наследства на основании ст. 247 ГПК РСФСР устанавливается в судебном порядке.
“В случае если надлежащие документы в нотариальную контору представлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд не с заявлением об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства, а в соответствии со ст. 271 ГПК РСФСР с жалобой на отказ в совершении нотариального действия (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР № 9 от 21 июня 1985 года – Сборник Постановлений Пленумов по гражданским делам, “Спарк”, С. 154)”.[1]
Наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, до явки других наследников, не вправе им распоряжаться (продавать, отчуждать иным способом, закладывать и т.д.) до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. Он вправе производить за счет наследственного имущества лишь следующие расходы:
1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны;
2) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя;
3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним;
4) на охрану наследственного имущества и управление им (ст. 549 ГК РСФСР).
Аналогичные распоряжения дает нотариус.
Согласно ч. 4 ст. 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.
Например, 20 мая 1996 года умер С. После его смерти остался сын – наследник первой очереди и брат – наследник второй очереди. Брат может быть призван к наследованию только в том случае, если сын наследодателя откажется от принятия наследства. 20 октября 1996 года сын наследодателя подал заявление в 1-ю Нефтеюганскую государственную нотариальную контору об отказе от принятия наследства. Но поскольку после отказа от наследства сына наследодателя осталось менее трех месяцев, брату было разъяснено, что он может принять наследство в трехмесячный срок.[1]
Таким образом, строго определенный законодательством порядок принятия наследства является необходимым условием для получения свидетельства о праве на наследство и связанного с этим перехода прав на наследуемое имущество.
2.4. Продление срока на принятие наследства
Одной из важных гарантий реального осуществления субъективных прав граждан являются предусмотренные гражданским законодательством сроки осуществления защиты этих прав. Они установлены с таким расчетом, чтобы гражданин мог реально воспользоваться своим правом для достижения допускаемой законом цели.
Срок для принятия наследства не восстанавливается и не приостанавливается, а может быть только продлен.
В соответствии со статьей 547 ГК РСФСР срок для принятия наследства, установленный ст. 546 ГК РСФСР, может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Таким образом, дела о продлении срока для принятия наследства являются исковыми и разрешаются в судебном порядке.
Уважительность причин для продления срока определяется по тем же критериям, что и для восстановления срока исковой давности.
Продлевая пропущенный по уважительным причинам срок для принятия наследства, принятого другими наследниками или перешедшего государству, суд одновременно разрешает вопрос о признании за истцом права на причитающуюся ему часть имущества, сохранившегося в натуре или на денежные средства, если имущество было реализовано.
Например, 1-й Нефтеюганской государственной нотариальной конторой 17 мая 1997 года М. было выдано свидетельство о праве на наследство после смерти ее отца К., умершего 15 ноября 1996 года, на принадлежащую ему на праве собственности квартиру. 20 мая 1997 года в Нефтеюганский народный суд обратилась дочь К. от первого брака с исковым заявлением о продлении срока на принятие наследства и признании за ней права на 1/2 долю наследуемой квартиры. Пропуск срока на принятие наследства она мотивировала тем, что длительное время проживала в другом городе, и М., зная о ее местожительстве, скрыла факт смерти отца, о чем она узнала лишь 19 мая 1997 года. Решением суда выданное свидетельство о праве на наследство было признано недействительным, дочери К. от первого брака был продлен срок для принятия наследства и за ней признано право на 1/2 долю наследуемой квартиры.[1]
Большое значение для разрешения дел о продлении срока для принятия наследства имеет досудебная подготовка их к слушанию. С этой целью суд должен запросить нотариальную контору о том, имеется ли в нотариальной конторе наследственное дело, кто принял наследство, выдано ли свидетельство о праве на наследство.
Законодательство, предусматривая срок для принятия наследства, который в случае пропуска его по уважительной причине продлевается судом, не устанавливает какого-либо срока для принятия наследства. Следовательно, если суд продлил срок для принятия наследства, то наследник может его оформить в любое время.
Иногда судами продлевается срок для принятия определенного наследства, между тем при наследовании по закону наследник является универсальным правопреемником, и этот срок должен быть продлен для принятия всего наследственного имущества.
Не требуется обращения в народный суд для продления срока для принятия наследства, если наследники, принявшие наследство, дают согласие на включение в свидетельство о праве наследования наследников, пропустивших срок.
Например, после смерти Т., умершего 14 января 1996 года, в 1-ю Нефтеюганскую государственную нотариальную контору 25 сентября 1997 года за получением свидетельства о праве на наследство обратились его супруга, проживающая вместе с наследодателем на день его смерти и по 25 сентября 1997 года, то есть фактически принявшая наследство после смерти мужа, и его дочь, длительное время проживающая в другом городе, то есть пропустившая шестимесячный срок для принятия наследства. Заявлением от 25 сентября 1997 года супруга наследодателя дала согласие на включение в число наследников дочери умершего, как пропустившей шестимесячный срок на принятие наследства.[1]
Тем не менее, статьей 1199 Проекта не предусмотрено продление судом срока на принятие наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска уважительными, в частности, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства и при условии, что наследник, пропустивший срок для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Признав наследника принявшим наследство, суд решает вытекающие из этого вопросы прав других наследников на наследственное имущество, а также признает недействительным выданное ранее свидетельство о праве на наследство. В этом случае выдача нового свидетельства о праве на наследство не требуется (п. 1 ст. 1199 Проекта). То есть в данном случае правоустанавливающим документом на унаследованное имущество будет являться решение суда.
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство, что является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства (п. 2 ст. 1 199 Проекта).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проектом предлагается ввести в третью часть ГК РФ такие нововведения, как признание судом наследника, пропустившего шестимесячный срок на принятие наследства по уважительным причинам, принявшим наследство, аннулирование нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство и то, что суд может (при признании свидетельства о праве на наследство недействительным) в судебном решении определить права других наследников на наследуемое имущество, то есть судебное решение в данном случае равноценно свидетельству о праве на наследство, выдаваемому нотариусом.
2.5. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
“Статья 548 ГК РСФСР предусматривает переход права на принятие наследства. Например, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный шестимесячный срок, право на принятие наследства переходит к его наследникам. Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев”.[1]
“Например, 20 апреля 1995 года умер Б., у которого осталась жена. Она, не осуществив своих прав, умерла 15 сентября 1995 года. Право жены на принятие наследства переходит к ее наследникам. Поскольку оставшаяся часть срока на принятие наследства наследниками умершего Б. менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. Однако, если у наследодателя Б. других наследников первой очереди, кроме жены, не было, и нет наследников у его жены, имущество переходит в доход государства на основании ст. 552 ГК РСФСР даже в том случае, если окажутся у наследодателя Б. наследники второй очереди: братья и сестры.
Переход права на принятие наследства возможен как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.
Наследник, принявший таким путем наследство, вправе просить нотариальную контору о выдаче ему свидетельства о праве на наследство. В нем он указывает наименование нотариальной конторы; свою фамилию, имя, отчество и постоянное местожительство, родственные отношения с наследодателем, имеются ли другие наследники – их фамилии, имена, отчества, адреса, наследственное имущество и его оценку”.[1]
Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев. когда наследник, призванный к наследованию, успел принять наследство, но не оформил своих наследственных прав, то есть либо подал заявление о принятии наследства; либо вступил в фактическое владение наследственным имуществом. При этом наследственное имущество уже считается принадлежащим данному наследнику. В случае смерти последнего к его наследникам переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество. Свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня его смерти.
“Например, Моисеенко обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса Климовской нотариальной конторы Брянской области, отказавшего ей в выдаче свидетельства о праве на наследство после смерти ее отца – Малинникова И.Ф. в порядке наследственной трансмиссии, ссылаясь на то, что 10 сентября 1994 года умер ее брат Малинников В.И., оставивший все свое имущество двум своим сыновьям. По ее мнению, согласно ст. 535 ГК РСФСР право на обязательную долю в наследственном имуществе имел отец наследодателя Малинникова В. И. -Малинников И.Ф., проживавший с наследодателем, однако он не успел получить на эту долю свидетельство о праве на наследство в связи с его смертью 30 декабря 1994 года, а так как она – дочь Малинникова И.Ф., то вправе наследовать причитающееся отцу имущество по обязательной доле. В ходе судебного разбирательства Моисеенко изменила свои исковые требования и просила признать за ней право собственности на 2/9 доли наследственного имущества.
Решением Климовского районного суда Брянской области (оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам и президиумом Брянского областного суда) в удовлетворении иска отказано. Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных постановлений и направлении дела в суд первой инстанции в связи с неправильным толкованием судом норм материального права. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 28 октября 1997 года протест удовлетворила, указав следующее.
Обсуждая вопрос о законности заявленного истицей требования, суд правильно, руководствуясь ст. ст. 532 и 535 ГК РСФСР, пришел к выводу о том, что Малинников И.Ф., являясь отцом наследодателя Малинникова В.И., имел право на обязательную долю в наследственном имуществе, завещанном Малинниковым В.И. своим детям. Однако вывод районного суда о том, что Моисеенко – дочь Малинникова И.Ф. права на это наследство в порядке трансмиссии не имеет, так как Малинников И.Ф. своевременно с заявлением о принятии наследства в нотариальную контору не обратился и не принял наследства по обязательной доле в связи со смертью, не основан на законе и материалах дела.
В соответствии со ст. 546 ГК РСФСР для приобретения наследства наследник должен его принять. Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 12 постановления от 23 апреля 1991 года “О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании” (в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 года с последующими изменениями и дополнениями), под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (ст. 546 ГК РСФСР), следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, в том числе и его совместное проживание с наследодателем.
По утверждению Моисеенко, Малинников И.Ф. на день смерти сына проживал с ним совместно в рабочем поселке Климове и остался проживать в доме наследодателя после его смерти.
Однако суд не принял во внимание эти обстоятельства и не предложил истице представить соответствующие доказательства этих фактов. Судебные инстанции не указали мотивы неприменения ст. 546 ГК РСФСР, регулирующей право законного наследника на обязательную долю в наследственном имуществе.
Таким образом, судебные постановления подлежат отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение”.[1]
Статьей 1200 (ч. 3) Проекта прямо предусмотрено, что право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам.
Таким образом, наследственная трансмиссия, предусмотренная российским законодательством, влечет переход права на принятие наследства к наследникам лица, не успевшего принять по закону или по завещанию наследство, но в случае принятия наследства последним к его наследникам переходит само наследственное имущество.
2.6. Отказ от наследства
Согласно ст. 550 ГК РСФСР, наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. Допускается отказ от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону (ст. 535 ГК РСФСР) или по завещанию (ст. 534 ГК РСФСР), в пользу государства или отдельной государственной, кооперативной или общественной организации.
Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается, влечет те же последствия, что и непринятие наследства.
Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариальной конторе по месту открытия наследства (ст. 550 ГК РСФСР) (Приложение № 2). Отказ от наследства подает лично наследник либо его поверенный. Однако для совершения отказа последний должен иметь специальное полномочие, то есть доверенность. Если наследник посылает свое заявление почтой, то на этом заявлении он должен засвидетельствовать свою подпись в любой нотариальной конторе или местной администрации (в местностях, где нет нотариальных контор). Подпись на отказе может быть также засвидетельствована, например, в ЖЭУ или администрацией места работы отказывающегося.
Нельзя отказываться от наследства по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства, а также в пользу лиц, которые не являются наследниками по закону или по завещанию.
Отказ от наследства от имени несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, может быть удостоверен только в том случае, если опекун или попечитель действовали с согласия органов опеки и попечительства. В результате отказа от наследства доля отказавшегося наследника переходит к тому наследнику, в пользу которого отказ сделан. Если отказ оформлен без указания наследника, в пользу которого эта доля должна перейти, то она распределяется между всеми наследниками, принявшими наследство, поровну.
Наследник, подавший в нотариальную контору заявление об отказе от наследства, не может затем наследство принять[1]. Также не допускается частичный отказ от наследства.
Например, в 1-Нефтеюганскую госнотконтору обратились дочь К. и сын М. после смерти своего отца М. Дочь подала заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство на квартиру, принадлежащую наследодателю, а сын написал заявление об отказе от наследства в пользу дочери наследодателя К. Через месяц М. обратился в нотариальную контору с заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство на автомашину, принадлежащую умершему отцу, мотивируя это тем, что хотел отказаться от причитающейся ему доли квартиры, но сестра должна отказаться в его пользу от причитающейся ей доли автомашины. Нотариусом было разъяснено, что частичный отказ от наследства не допускается, так как наследник в данном случае фактически отказывается от права на принятие наследства, поэтому его сестра теперь унаследует все наследственное имущество.
М. обратился в суд с иском о признании выданного К. свидетельства о праве на наследство недействительным.[1]
Таким образом, законодательством строго определен порядок и сроки отказа от наследства, что исключает дальнейшую возможность отказавшихся наследников претендовать на переходящее в порядке наследования имущество, мотивируя свои действия тем, что “хочу – сегодня отказываюсь, а завтра – претендую на наследство”, тем самым охраняются интересы наследников, ставших собственниками унаследованного имущества на основании свидетельств о праве на наследство.
2.7. Недостойные наследники
Законодательством установлены (ст. 531 ГК РСФСР) основания, когда граждане не могут допускаться к наследованию (недостойные наследники).
“Не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, что должно быть подтверждено в судебном порядке.
Такого приговора достаточно для исключения осужденного из числа наследников нотариусом, выдающим свидетельство о праве на наследство, если из приговора видно, что действия носили умышленный характер. Дополнительного решения суда о лишении наследника права наследования в этих случаях не требуется”.[1]
В отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, неприменима.
Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, закрепленной в завещании, могут выразиться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении составлению завещания, понуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и так далее.
Из содержания ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР можно заключить, что недостойные наследники должны действовать в целях призвания их к наследованию. Такое понимание содержания названной статьи приводило бы к ее неправильному и ограниченному пониманию. Например, убийцу, совершившего преступление не с корыстной целью, а из ревности или других низменных побуждений, нельзя было бы лишить права наследования. Этот спорный вопрос разрешается ч.1 ст. 1162 Проекта, в которой говорится: “отстраняются от наследования, как по завещанию, так и по закону лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь”.
Лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или эти действия были вызваны другими побуждениями. Важно, чтобы они объективно способствовали призванию к наследованию или увеличению его доли в наследстве.
Например, У., незадолго до смерти попросил свою дочь вызвать нотариуса для того, чтобы составить в ее пользу завещание. Однако дочь, не желая ухудшить моральное состояние отца и стремясь рассеять его опасения о близкой смерти, не исполнила волю отца. Действия дочери, хотя и были направлены против желания наследодателя, не могут быть квалифицированы как противоправные, так как не посягали на его права и права других лиц.
Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке (ч. 2 ст. 531 ГК РСФСР).
Основания лишения права на получение наследства, предусмотренные ч. 2 ст. 531 ГК РСФСР, распространяются только на случай наследования по закону. Лишение родительских прав, злостное уклонение от уплаты алиментов не являются препятствием к наследованию по завещанию, так как наследодатель вправе завещать свое имущество любому лицу.
Граждане, лишенные права на наследство в порядке ст. 531 ГК РСФСР, не призываются к наследованию обязательной доли, так как наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.
Как правило, по основаниям, указанным в ст. 531 ГК РСФСР, граждане могут быть лишены права наследования в судебном порядке. Однако, при бесспорности оснований к устранению от наследования (имеющееся решение суда о лишении родительских прав) и отсутствии спора о наследстве гражданин может быть исключен из состава наследников нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, по российскому законодательству, исключается возможность наследования имущества недостойными наследниками, которые умышленно своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию.
2.8. Приращение наследственных долей
Согласно ст. 551 ГК РСФСР, в случае непринятия наследства наследниками по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования, его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях.
Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях.
Например, С. завещал все свое имущество трем наследникам, один из них умер до открытия наследства. В этом случае доля его в наследстве поступит к оставшимся двум наследникам в равных долях.
Данное правило не применяется в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника, государства или государственной, кооперативной или общественной организации, либо отпавшему наследнику предназначен наследник.
Например, Л. составил в 1-й Нефтеюганской госнотконторе завещание, в котором все свое имущество завещал жене и сыну Л. в равных долях, но оговорил, что в случае смерти жены ранее его или непринятия наследства причитающуюся ей долю наследственного имущества, он завещает внучке К. Жена наследодателя умерла до открытия наследства, поэтому наследниками по завещанию Л. являются его сын Л. и внучка К. в равных долях.[1]
Приращений наследственной доли отпавшего наследника к долям других наследников не будет при наследовании по закону в следующих случаях: когда отпадает наследник (сын, дочь, внук, внучка), который умер до открытия наследства, и он имеет потомство, то доля его по праву представления переходит к его детям и внукам. Но когда отпадает наследник, умерший после открытия наследства и не успевший его принять, но имеющий собственных наследников, в этом случае применяется правило перехода права на принятие наследства (наследственной трансмиссии).
Например, в 1-ю Нефтеюганскую госнотконтору обратились жена и сын умершего Н. Через месяц после этого в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство обратились К. и С., мать которых – дочь наследодателя К. умерла до открытия наследства. Нотариусом было выдано свидетельство о праве на наследство на квартиру – жене наследодателя (в 1/3 доле), сыну (в 1/3 доле), внуку (в 1/6 доле) и внучке (в 1/6 доле).[1]
Таким образом, Гражданским кодексом РСФСР строго определен порядок приращения наследственных долей, что исключает возможность неправомерного увеличения доли в наследственном имуществе одних наследников в нарушение прав других наследников.
ГЛАВА III
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
3.1. Круг наследников по закону, порядок наследования
Круг наследников по закону определен ст. 532 ГК РСФСР. К числу наследников первой очереди относятся:
– переживший супруг, состоящий с наследодателем в зарегистрированном браке. “Однако в практике встречаются случаи, когда нотариус вправе призывать к наследованию лиц, не состоящих в зарегистрированном браке, а находящихся в фактических, признанных в судебном порядке, брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 года и продолжавшихся после 8 июля 1944 года до смерти или пропажи без вести в период Великой Отечественной войны одного из супругов”.[1]
Требование Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года об обязательности регистрации брака не распространяется на браки, заключенные по религиозным обрядам в РСФСР до 1917 года или в период гражданской войны, то есть до образования органов записи актов гражданского состояния.
В случаях расторжения брака право на наследство после умершего супруга не возникает. При этом, следует помнить, что брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу (ст. 25 СК РФ).[1]
Фактическое раздельное проживание супругов, брак которых не расторгнут, не лишает пережившего супруга права на наследство, оставшееся после смерти другого супруга.
– Дети – наследуют после смерти обоих родителей: матери и отца. Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.
В соответствии с ч. 4 ст. 48 СК РФ отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в органы записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав – по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия – по решению суда.[1]
Таким образом, в том случае, когда дети родились от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии в данном случае записи об отце ребенка в свидетельстве о рождении на основании заявления отца, либо на основании вступившего в законную силу судебного решения об установлении отцовства, вышеуказанные дети могут наследовать по закону только после смерти своей матери.
– Пасынки и падчерицы наследуют после отчима и мачехи в том случае, если имело место усыновление, либо они призываются к наследованию в качестве нетрудоспособных, находившихся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.
– Усыновленные являются наследниками по закону и призываются к наследованию в первую очередь (ст. 532 ГК РСФСР).
Усыновление – юридический факт, в силу которого между усыновителями и ребенком устанавливаются такие же правовые отношения, которые существуют между родителями и детьми. Поскольку усыновление преследует цель охраны интересов детей, оно находится под контролем государства.
Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер.
Родители усыновленного, другие его кровные родственники по восходящей линии, кровные братья и сестры также не наследуют после смерти усыновленного и его потомства (ст. 532 ГК РСФСР).
Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам.
– Родители и усыновители наследуют в первую очередь, независимо от степени их трудоспособности и при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей (в том числе усыновленных).
– Внуки и правнуки наследодателя наследуют по закону в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником (ст. 532 ГК РСФСР). Это положение носит название “наследование по праву представления”.
“Гражданский кодекс РСФСР строго ограничивает круг лиц, наследующих по праву представления, – ими могут быть только внуки и правнуки. При разделе наследственного имущества внуки как бы представляют своих ранее умерших отца или мать. Если внуков несколько, то они делят поровну ту долю, которую получил бы их умерший родитель, и наследуют наряду с другими наследниками первой очереди.
Внуки и правнуки выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Это значит, что внуки отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам своих родителей (отца или матери), умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если в порядке самостоятельного призвания к оставшемуся после родителей наследству они его приняли”.[1]
Наследование по праву представления следует отличать как от призвания к наследованию подназначенного наследника, так и от наследственной трансмиссии. Подназначенный наследник назначается наследодателем в качестве запасного наследника на случай, если основной наследник умрет до открытия наследства или откажется от принятия его. При наследственной трансмиссии наследник, призванный к наследству после его открытия умирает, не успев его принять, и тогда к наследованию доли этого умершего наследника призываются его наследники. При наследовании же по праву представления наследник умирает раньше наследодателя, а после смерти наследодателя к наследству призываются внуки и правнуки наследодателя, которые наследуют долю их умершего родителя.
– Братья и сестры относятся к наследникам второй очереди. Указанные лица являются наследниками, если между ними существует кровное родство (кровная связь, обусловленная происхождением от одного общего предка).
Наследование братьев и сестер не зависит от того, являются ли они полнокровными или нет, то есть происходят ли они от общих родителей или от одного общего родителя. Если у брата и сестры общие отец и мать, они называются родными. В том случае, если они происходят от общей матери и разных отцов, они называются единоутробными, а если у них общий отец и разные матери, то – единокровными. Право на наследство имеют как полнородные, так и неполнородные (единоутробные) братья и сестры.
Не наследуют один после другого сводные братья и сестры (то есть не имеющие общих родителей), между которыми по существу никакой родственной связи нет.
Двоюродные братья и сестры наследниками друг после друга также не являются.
– Дед и бабушка по статье 532 ГК РСФСР относятся к наследникам второй очереди, как со стороны отца, так и со стороны матери, которых с внуком или внучкой связывает кровное родство.
Следует иметь в виду, что очередность при наследовании должна соблюдаться строго. Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону при отсутствии наследников первой очереди или непринятия ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права на наследство. Наследники одной очереди наследуют в равных долях (ст. 532 ГК РСФСР).
– Нетрудоспособные лица, которые состояли на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, и для которых помощь наследодателя была основным источником существования, являются особой категорией наследников, наследующих вне очереди.
Нетрудоспособные иждивенцы не могут отстранить от наследования наследников последующих очередей, как это было до принятия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года.
Отношения родства и свойства между наследодателем и наследником в данном случае не имеют значения, поэтому в качестве иждивенца может выступать любое постороннее лицо.
Для того чтобы лицо было признано иждивенцем наследодателя, необходимо наличие двух юридических фактов:
1. иждивенец должен быть нетрудоспособным на день открытия наследства;
2. лицо может быть признано иждивенцем наследодателя, если находилось на полном содержании наследодателя или получало от него помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию.
К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, инвалиды 1, 2, 3 групп, а также лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся – 18 лет.
Назначение пенсии само по себе значения не имеет. Например, лица, ушедшие на пенсию по возрасту на льготных условиях (в связи с тяжелыми условиями труда), не могут быть включены в круг наследников по закону как нетрудоспособные.
Отдельные, не регулярные случаи материальной помощи не признаются доказательством иждивения. Нетрудоспособные лица, имеющие самостоятельный доход, могут быть признаны иждивенцами умершего, если: часть заработка последнего была для них постоянным и основным источником существования.
При установлении факта нахождения лица на иждивении суд выясняет, являлись ли предоставляемые заявителю средства основным и постоянным источником существования.
Например, нотариусом 1-й Нефтеюганской госнотконторы было выдано свидетельство о праве на наследство на имущество М. в равных долях его сыну, жене и ее трехлетнему сыну, признанному судебным решением иждивенцем наследодателя М.[1]
Отношения иждивения, сколько бы они не были длительными, если они прекратились за год до открытия наследства, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя.
Если супруги состояли длительное время в брачных отношениях, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет с момента расторжения брака. Такой разведенный супруг может быть признан иждивенцем, а, следовательно, и наследником.
Наследниками иждивенца могут оказаться дети, находившиеся на иждивении лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, и не указанного в свидетельстве о рождении отцом. Наследование является здесь продолжением тех материальных отношений, которые существовали ранее между фактическим воспитателем и несовершеннолетним независимо от их родства. При этом необязательно, чтобы ребенок, находившийся на иждивении умершего, проживал с ним совместно. В данном случае отношения иждивения должны подтверждаться документально.
Таким образом, если имеется кто-либо из наследников первой очереди, нетрудоспособные иждивенцы наравне с ними призываются к наследованию; если из наследников первой очереди никого не имеется, но есть наследники второй очереди, нетрудоспособные иждивенцы наследуют наравне с наследниками второй очереди. Если же отсутствуют наследники обеих очередей, нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместо первой очереди.
“Если у наследодателя вообще нет наследников или все они откажутся от наследства либо не примут его, имущество по праву наследования переходит к государству в лице местного финансового органа, реализующего имущество и зачисляющего вырученную сумму в местный бюджет”.[1]
Например, после смерти Б. остался принадлежащий ему жилой дом. Кроме дяди по материнской линии наследников первой и второй очереди, а также иждивенцев у Б. не было. А так как по действующему законодательству тети и дяди наследодателей не наследуют по закону (а завещания Б. не оставил), поэтому нотариусом 1-й Нефтеюганской госнотконторы было выдано представителю Комитета по финансам Администрации города Нефтеюганска свидетельство о праве на наследство на принадлежащий наследодателю жилой дом в доход государства.[1]
Главой 65 Проекта значительно расширен перечень лиц, наследующих по закону. В перечень входят наследники первой, второй, третьей, четвертой очереди и наследники первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой степеней последующих очередей. Родственники более близкой степени родства устраняют от наследования родственников более далекой степени родства.
Таким образом, главой 65 Проекта предоставлена возможность наследования по закону даже очень дальним родственникам наследодателя, тем не менее, при строгом соблюдении очередности.
3.2. Доказательства родственных, брачных отношений и иждивения.
Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей (усыновителей), братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются: свидетельства органов ЗАГСа о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг; записи в паспортах о детях, о супруге; справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников о родственных отношениях; копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных отношений.
Что касается факта состояния в браке, то нотариус приобщает к делу свидетельства органов ЗАГСа о браке; документы о браке, заключенном по религиозным обрядам до 20 декабря 1917 года; решения судов, вступившие в законную силу, об установлении факта регистрации брака или факта состояния в фактических брачных отношениях.
“В доказательства факта нахождения на иждивении нотариусу представляются следующие документы: справки органов местного самоуправления, ЖЭУ, кондоминиумов или с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев и времени их нахождения на иждивении у наследодателя; вступившие в силу решения суда об установлении факта нахождения на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти; исполнительный лист на взыскание содержания на разведенного нетрудоспособного супруга.
Если нетрудоспособность связана с возрастом, она проверяется по свидетельству о рождении или паспорту; если она связана с состоянием здоровья, то по справке Врачебно-трудовой экспертной комиссии об установлении группы инвалидности или пенсионным книжкам”.[1]
“В подтверждение родственных отношений наследники могут представлять выписки из личных дел наследодателя или наследников, в которых имеются записи о наличии родственных отношений.
Например, в наследственное дело Резухиной Е.Д. была представлена справка Московского государственного университета им. Ломоносова о том, что согласно материалам личного дела ее матери Резухиной Инны Николаевны значится Резухина Елизавета Дмитриевна как родная дочь умершей”.[1]
Следует отметить, что указанные справки, заменяющие первичные документы ЗАГСа, должны быть составлены правильно со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием полного имени и отчества наследника и наследодателя.
В том случае, если имеются расхождения в имени и отчестве наследодателя и наследников по документам ЗАГСа и паспорту наследника, нотариус приобщает к делу другие документы, подтверждающие родство, например, справку из ЖЭУ или личного дела наследника или наследодателя, ибо на основании п. 9 ст. 247 ГПК РСФСР суды не вправе устанавливать факты принадлежности документов ЗАГСа для граждан, имеющих расхождение в имени, фамилии, отчестве с паспортом.
Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем.
Например, в 1-ю Нефтеюганскую госнотконтору обратились жена наследодателя и двое его сыновей с заявлением о выдаче им свидетельства о праве на наследство по закону. Двое сыновей представили документы, подтверждающие их родственные отношения. Жена же представила справку Курского областного архива ЗАГСа о том, что не сохранился архив за 1956 год, поэтому повторное свидетельство о браке ей не может быть выдано. В дело было представлено заявление двух сыновей о подтверждении брачных отношений их родителей.[1]
Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР от 06.01.87г. не предусмотрено подтверждение факта родственных отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями.
Наследниками являются лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. В целях охраны интересов детей закон устанавливает, что дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, также могут быть наследниками.
Все наследники по закону наследуют имущество в равных долях. Действующим законодательством не предусмотрено никаких привилегий для тех или иных групп наследников, призываемых к наследованию. Тем не менее, принцип равенства наследственных долей не означает, что на практике каждый наследник получит такую же долю, как и другой. Это связано с вышеуказанным правилом о наследовании по праву представления.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами предусмотрен достаточно большой перечень документов, которые могут быть истребованы в подтверждение родства, брака или иждивения. Предоставление достоверных документов, несомненно, является необходимым для исключения из числа наследников “случайных” лиц, не имеющих право на наследство по закону, но претендующих на него.
ГЛАВА IV
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
4.1. Понятие завещания
Закон предоставляет гражданину право назначить наследников путем составления завещания и распределить наследственное имущество по своему усмотрению, но с соблюдением требований, установленных законом.
Завещание – распоряжение наследодателя (завещателя) относительно принадлежащего ему имущества на случай его смерти, составленное в установленной законом форме (Приложение 3).
“Содержание завещания составляют распоряжения завещателя о назначении наследника или наследников, распределении между ними своего имущества в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании по закону, и о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей завещателя.
Наследодатель может распорядиться имуществом лишь в пределах действительно принадлежащих ему прав. По своей юридической природе завещание – это односторонняя сделка. Завещание носит строго личный характер, его нельзя составить и удостоверить через представителя. Не допускается также совместное завещание нескольких лиц.
Собственноручная подпись завещателя должна быть совершена в присутствии нотариуса или другого должностного лица, удостоверяющего завещание. Домашнее или устное завещание является недействительным.
Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица, уполномоченного законом на удостоверение завещания, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не может подписать его собственноручно”.[1]
Например, нотариусом 1-й Нефтеюганской госнотконторы удостоверено завещание от имени А., являющегося инвалидом 1 группы по зрению. В тексте завещания указано: “ввиду слепоты завещателя завещание по его просьбе и после прочтения вслух подписано Ивановой Анной Сергеевной”.[1] В данном случае необходимо, чтобы именно по просьбе завещателя и после прочтения текста завещания вслух в присутствии нотариуса завещание было подписано за завещателя посторонним лицом.
Закон предает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависит действительность завещания. В соответствии со ст. 540 ГК РСФСР завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и надлежаще заверено.
Не допускается составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей.
Завещатель должен обладать дееспособностью в момент составления завещания. Утрата дееспособности впоследствии (например, в результате душевной болезни) не влияет на силу завещания, оно остается действительным. Завещание, составленное недееспособным лицом, не будет действительным, даже если завещатель позже станет дееспособным. Большое значение имеют указанные в завещании место и время его составления. Так, в практике бывают случаи, когда возникает вопрос о недееспособности завещателя в момент составления завещания или если имеются два или более завещаний, требуется установить, какое из них, как более позднее, имеет силу, либо оспаривается подлинность завещания на основании доказательств того, что завещатель не мог его составить в указанное время.
Статьей 1170 Проекта определены общие правила о форме завещания. Нововведением является признание законным завещания, заключенного в простой письменной или устной форме в чрезвычайных обстоятельствах и при обязательном присутствии двух свидетелей, если завещатель собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание (при простой письменной форме) или если завещатель заявил, что это устное волеизъявление представляет собой его завещание (при устной форме). Тем не менее, если гражданин, сделавший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме и удостоверенное нотариусом или завещание, приравненное к нотариально удостоверенным и в течение месяца не воспользуется этой возможностью, завещание, сделанное в чрезвычайных обстоятельствах, не считается совершенным.
Также нововведением является присутствие свидетеля (по желанию завещателя, либо при его неграмотности или в других, оговоренных в статьях Проекта, случаях) при нотариальном (приравненном к нотариальному) удостоверении завещания (ст. 1171 Проекта).
Статьей 1172 Проекта предусмотрена возможность совершения завещания, не предоставляя при этом никому, включая и нотариуса возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание, собственноручно написанное и подписанное завещателем, передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус учиняет надпись, содержащую сведения о лице, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия и о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. По представлении нотариусу свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем в течение пятнадцати дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших присутствовать заинтересованных лиц. По вскрытии конверта текст содержащегося в нем документа сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта и содержащий полный текст завещания (ст. 1172 Проекта).
По действующему законодательству при удостоверении завещаний нотариус не проверяет принадлежность завещаемого имущества завещателю, это устанавливается лишь при вводе в права наследства (ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате).
Нотариус обязан глубоко вникать в существо удостоверяемого завещания, с тем, чтобы обеспечить закрепление действительной воли завещателя, разъяснять завещателю его права и обязанности, стремиться наиболее правильно определить размер и наименование завещаемого имущества, устранять возможность постороннего влияния на завещателя (завещание по общему правилу удостоверяется в отсутствие наследников, свидетелей и других посторонних лиц). В случае болезни завещателя нотариус может удостоверить завещание на дому.
Вопрос о недействительности завещания по причинам порока воли завещателя либо по причине несоблюдения требуемой законом формы решается только в судебном порядке.
Согласно ст. 541 ГК РСФСР к нотариальным приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больнице, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской
части или дежурными врачами этих лечебных учреждений, а также директорами указанных домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;
5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы; удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
В местах, где нет нотариальных контор, удостоверить завещание могут должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия (местная администрация) (ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате).
Нотариальные действия могут совершаться должностными лицами консульских учреждений РФ. Они удостоверяют завещания, принимают меры к охране наследственного имущества, выдают свидетельства о праве на наследство (ст. 38 Основ).
Должностные лица, перечисленные в ст. 541 ГК РСФСР, обязаны без промедления передать по одному экземпляру удостоверенных ими завещаний на хранение в нотариальную контору по месту жительства завещателя.
Так как завещание – односторонняя сделка и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица, то действительность завещания ни в коей мере не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него. Не имеет действительности и то, известно ли наследникам вообще его содержание или нет. Более того, сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностными лицами, оформляющими завещание.
Справки о наличии завещания выдаются только после смерти завещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кредиторам наследодателя, отказополучателя, а также по запросам органов суда, прокуратуры, дознания и предварительного следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.
Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим в круг наследников по закону, так и не входящим, а также государству или отдельным организациям.
Завещатель может лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (ст. 534 ГК РСФСР). Лишить права наследования можно двояким образом:
1) путем прямого указания в завещании о лишении наследства определенного лица;
2) путем умолчания о нем в завещании при распределении имущества. Тот и другой способы лишения имеют различные правовые последствия.
Если в завещании прямо указано, что завещатель лишает такого-то наследника права наследования, последний полностью устраняется от наследования. По общему правилу доля наследства лица, лишенного наследства, переходит к другим наследникам по закону. Однако завещатель может предусмотреть в завещании, что доля лишенного наследства присоединяется к доле определенного наследника (или наследников) по завещанию.
Умолчание в завещании о каком-либо наследнике при распределении имущества также ведет к лишению его наследства, но только в части имущества, распределяемого в завещании. У наследодателя может быть еще имущество, не упомянутое в завещании. Это имущество наследник по закону, не упомянутый в завещании, может наследовать в равных долях с остальными наследниками по закону.
Например, 1-й Нефтеюганской госнотконторой после смерти У. было выдано супруге и сыну наследодателя в одной второй доле каждому свидетельство о праве на наследство по завещанию на квартиру. Также супруге, сыну и дочери наследодателя (не упомянутой в завещании) в одной третьей доле каждому было выдано свидетельство о праве на наследство по закону на автомашину, не указанную в завещании.[1]
Завещатель не только назначает наследников по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умер до открытия наследства или не примет его (ст. 536 ГК РСФСР).
Подназначенными наследниками могут быть как наследники по закону, так и другие лица.
В соответствии со ст. 552 ГК РСФСР, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству:
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства.
В случае если кто-либо из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству.
Вкладчикам, вносящим свои сбережения в государственные сберегательные банки, предоставляется право сделать завещательное распоряжение в лицевом счете и на вкладном документе о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству. Распоряжение может быть сделано и в нотариально удостоверенном и приравненных к нему завещаниях; тогда вкладчик должен известить об этом Сбербанк. В таких случаях вклад не входит в состав наследственного имущества, и на него не распространяются правила о наследовании.
После смерти вкладчика его вклад выдается лицам, указанным в завещательном распоряжении, независимо от того, входят ли они в число наследников по закону, и от срока, когда эти лица обратятся за получением вклада. Указанным лицам вклад выдается по представлении сберегательной книжки, свидетельства о смерти вкладчика и паспорта наследника или заменяющего его документа. Если эти лица умерли после смерти вкладчика, не успев получить вклад, то суммы, подлежащие выдаче данным лицам, могут быть выданы их наследникам только на основании свидетельства нотариального органа. Если смерть указанного в завещательном распоряжении лица наступила до открытия наследства, право наследования вклада переходит к наследникам вкладчика по закону или по завещанию, поскольку со смертью упомянутого лица прекращается действие в его пользу завещательного распоряжения.
Если относительно вклада имеются два различных завещательных распоряжения – одно в Сбербанке, а другое – в нотариально удостоверенном завещании или приравненном к нему, но вкладчик не сообщил об этом Сбербанку, последний может выполнить завещательное распоряжение и не несет за это ответственности.
В содержание завещания часто включаются такие распоряжения, как завещательный отказ и возложение. Кроме того, завещатель вправе сделать распоряжения, которые касаются порядка похорон, увековечения его памяти.
Таким образом, завещание является волеизъявлением гражданина относительно принадлежащего ему на праве собственности имущества на случай своей смерти, поэтому должно быть составлено в установленной законом форме, удостоверено компетентным лицом с соблюдением всех необходимых требований. Строгое соблюдение закона необходимо, чтобы закрепить действительную волю наследодателя и исключить действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, а также обеспечить тайну завещательного распоряжения.
По мнению автора настоящей дипломной работы, такие нововведения, предлагаемые Проектом части третьей ГК РФ, как завещание, изложенное в простой письменной или устной форме в чрезвычайных обстоятельствах, и закрытое завещание являются дополнительным гарантом осуществления воли наследодателя по распоряжению принадлежащим на праве собственности имуществом на случай своей смерти.
4.2. Завещательный отказ и возложение
В соответствии со ст. 538 ГК РСФСР завещатель вправе установить завещательный отказ, то есть возложить на наследника обязанность передать третьим лицам (отказополучателям) определенное имущество или выполнить обязанность имущественного порядка.
Обязанность исполнения отказа для наследника наступает лишь в случае принятия им наследства. Если наследник, на которого возложено исполнение отказа, умирает до открытия наследства или откажется от наследства, обязанность, вытекающая из завещательного отказа, перейдет к тем наследникам, к которым поступит его доля.
Завещательный отказ подлежит исполнению после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя.
Отказополучатель может требовать исполнения обязательства в пределах трехлетнего давностного срока, считая со дня открытия наследства, то есть с того момента, когда у него возникло право требования. Он может быть лишен права на получение отказанного ему наследственного имущества, если его действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали получению отказа. Отказополучатель может отказаться от завещательного отказа, что равносильно сложению долга. Из содержания статьи 538 ГК РСФСР вытекает, что завещательный отказ может быть возложен на любого наследника по завещанию.
Завещательные отказы бывают различного содержания. В силу завещательного отказа на наследника возлагается обязанность выплатить какую-либо сумму отказополучателю, погасить его долг или передать ему вещь в собственность или пожизненное пользование, а равно совершить другие действия в пользу отказополучателя.
Так, на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязанность предоставить другому лицу (отказополучателю) пожизненное пользование домом (частью дома). Право пожизненного пользования сохраняется и в случае последующего перехода права собственности на дом или его часть.
Например, Р. и Ш. в равных долях принадлежало домовладение. Р. умерла. Принадлежащую ей 1/2 часть дома она завещала детям – Р. и Ф., возложив на них обязанность предоставить Ш. право на пожизненное проживание в части дома. Ш. обратился в суд с иском к Р. и Ф. о вселении в 1/2 часть домовладения, сославшись на то, что ответчики добровольно отказались вселить его.
Решением судебной коллегии по гражданским делам иск был удовлетворен. В кассационной жалобе ответчики просили решение отменить по тем основаниям, что по наследству они получили две небольшие комнаты, и каждый из них пользуется одной комнатой, по этой причине выполнить волю наследодателя не могут.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР решение краевого суда оставила без изменения по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 538 ГК РСФСР наследодатель Р. в порядке завещательного отказа была вправе возложить на ответчиков обязанность предоставить истцу в пользование жилое помещение, которое к ответчикам перешло по праву наследования по завещанию.
То обстоятельство, что часть дома, составляющая наследство, небольшая по размеру, не может служить основанием к отказу во вселение отказополучателя в спорную часть дома.
Завещатель может предусмотреть в завещании и такое распоряжение, которое обязывает наследников совершить какое-либо определенное действие, направленное к общеполезной цели, например, разрешить пользоваться своей библиотекой или собранием картин для организации выставок и другое. Такое распоряжение называется возложением.
Возложение не создает гражданско-правового обязательства между наследником и конкретным лицом, а обязывает наследника использовать полученное им имущество для достижения общеполезной цели.
В отличие от завещательного отказа завещатель может возложить на наследника исполнение действий как имущественного, так и неимущественного характера, в частности о назначении исполнителя завещания, об определении порядка погребения, о выборе опекуна детям и тому подобное.
Например, нотариусом 1-й Нефтеюганской госнотконторы удостоверено завещание от имени М., которая все свое имущество завещала гр. К., но оговорила, что К. должен за свой счет похоронить ее на выбранном завещателем кладбище и установить на могиле гранитный памятник.[1]
Исполнения возложенных на наследника действий могут требовать прокуратура, заинтересованные в осуществлении общеполезной цели соответствующие государственные и общественные организации, а также исполнитель завещания, обязанностью которого является точное исполнение воли завещателя.
“Исполнение завещания представляет собой ряд действий, совершаемых с целью реализации воли завещателя, выраженной в завещании. Исполнение завещания возлагается на назначенных в нем наследников или особых лиц, указанных в завещании – исполнителей.
На исполнителе лежит обязанность раздела и передачи наследникам имущества (в соответствии с завещанием), продажа в случае надобности наследственного имущества и раздела денег между наследниками и тому подобное. Исполнитель завещания может быть истцом или ответчиком по спорам, вытекающим из управления наследственным имуществом. В случае несогласия наследников с действиями исполнителя они могут оспорить их в судебном порядке и просить об отстранении исполнителя завещания”.[1]
Если исполнить возложение для осуществления той цели, которую имел в виду завещатель, было невозможно, имущество может быть использовано с другой, близкой к ней, общеполезной целью.
В случае смерти наследника, который по завещанию должен был выполнить общеполезные действия, обязанность исполнения возложения переходит к другим наследникам, получающим наследство или его соответствующую часть.
Таким образом, завещательный отказ и возложение призваны обеспечивать реализацию воли наследодателя, изложенной в завещательном распоряжении, неисполнение которой влечет защиту нарушенных прав заинтересованными лицами в судебном порядке.
4.3. Изменение и отмена завещания
Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с другими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и оговорка о неотменяемости завещания.
Завещатель всегда будет вправе аннулировать свое завещание, если даже отмена завещания будет кому-либо не выгодна.
Изменение и отмена завещания могут быть осуществлены только самим завещателем. Изменяется завещание путем подачи соответствующего письменного заявления в нотариальную контору (или частному нотариусу) по месту удостоверения завещания (Приложение 4), либо составлением нового завещания, в котором указывается, какие изменения вносятся в первоначальное завещание.
Например, нотариусом 1-й Нефтеюганской госнотконторы 1 апреля 1995 года было составлено завещание от имени К. на все принадлежащее ему имущество в пользу жены. 23 мая 1997 года К. составил новое завещание, в котором принадлежащую ему дачу он завещал сыну.[1] При таком распоряжении первое завещание действует в отношении остального имущества, кроме дачи, но оказалось измененным вторым завещанием.
В том же случае, если последующее завещание охватывает все имущественные распоряжения первого завещания, первое завещание оказывается отмененным последним завещанием.
Отмена завещания может быть произведена не только составлением нового завещания, но и путем подачи в нотариальную контору, удостоверившую первое завещание, заявления с заверенной нотариусом подписью завещателя о том, что он просит аннулировать его первое завещание. Такая оговорка об аннулировании первого завещания может содержаться также в его последнем завещании.
Например, нотариусом 1-й Нефтеюганской госнотконторы 13 марта 1997 года от имени П. было удостоверено завещание, в котором указывалось: “все принадлежащее мне имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось – я завещаю гр. Махееву Валентину Николаевичу. Завещание, ранее удостоверенное от моего имени 1-й Нефтеюганской госнотконторой 25 апреля 1996 года по реестру 4-458, отменяю полностью”.[1]
Таким образом, завещание, составленное позднее отменяет ранее составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее (ст. 543 ГК РСФСР).
Ранее удостоверенное завещание сохраняет силу, если позднее составленное завещание признано судом недействительным.
Например, от имени гр-на М. в 1995 году было удостоверено завещание на все имущество в пользу племянника. В 1996 году завещатель составил новое завещание, по которому все имущество, в том числе и дом, завещал государству. Завещание от 1996 года по своему содержанию отменяло предыдущее. В 1998 году завещатель М. умер. Его дочь обратилась в суд с иском о признании завещания в пользу государства недействительным.
Суд, с учетом того, что в момент удостоверения завещания завещатель М. был болен и не мог отдавать отчета своим действиям, признал последнее завещание недействительным. В связи с этим возник вопрос, следует ли считать действительным завещание в пользу племянника.
Поскольку позднее составленное завещание признано судом недействительным, оно не должно отменять ранее составленное завещание. Поэтому завещание гр-на М. в пользу племянника сохраняет силу.
Следует отметить, что завещания, удостоверяемые нотариусом, могут отменяться и завещаниями, приравненными к нотариальным. Завещания, приравненные к нотариальным, поступают на хранение в нотариальную контору по постоянному месту жительства завещателя, туда же подается и заявление о его отмене.
В случае получения заявления об отмене ранее сделанного завещания, либо получения нового завещания, отменяющего или изменяющего предыдущее, нотариусы делают отметку об этом на экземпляре завещания, хранящегося в нотариальной конторе, и в алфавитной книге завещаний.
В случае утраты удостоверенного завещания по письменному заявлению заинтересованного лица выдается дубликат утраченного документа. По юридическому значению дубликат приравнен к подлинному завещанию. Копии с завещаний и дубликатов свидетельствуются только по предъявлении копии свидетельства о смерти завещателя. Таким образом, гарантируется обеспечение тайны завещания.
Таким образом, изменение и отмена завещания не подчиняются ничьим требованиям, кроме волеизъявления самого наследодателя (при условии его дееспособности), который не может быть ограничен в праве завещать свое имущество, как родственникам, так и посторонним лицам, а также изменять и отменять завещательное распоряжение по своему усмотрению.
4.4. Обязательная доля и порядок ее исчисления
При всей свободе воли завещательного распоряжения завещатель не имеет права лишать наследства тех наследников, которых закон обеспечивает обязательной наследственной долей (так называемые необходимые наследники).
Согласно ст. 535 ГК РСФСР, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третьих доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю это правило и отметить в завещании, что оно разъяснено.
Уменьшить обязательную долю наследства наследодатель не вправе. По своей инициативе он может завещать лицу, входящему в круг обязательных наследников, более 2/3 долей наследства, но нотариус не вправе выдать указанным наследникам более 2/3 доли даже в том случае, когда на это есть согласие других наследников.
Обязательная доля представляет собой часть всего наследственного, а не только завещательного имущества. Если завещатель распорядился своим имуществом, соблюдая норму об обязательной доле в наследстве, то нет оснований выделять обязательную долю из завещанной части имущества и тем самым ограничивать в большей степени, чем установлено законом, свободу завещания. Поэтому, прежде чем определить границы завещательного распоряжения, сделанного в отношении части имущества, следует определить стоимость наследственной массы в целом, стоимость завещанного имущества и проверить возможность выделения обязательной доли из не завещанной части имущества.
В том случае, если при открытии наследства окажется, что интересы необходимых наследников ущемлены завещателем, каждый из них вправе требовать в установленном порядке 2/3 законной доли от наследников по завещанию, к которым перешло наследственное имущество. Завещание в этой части должно быть признано недействительным.
Если завещана часть имущества, обязательная доля исчисляется со стоимости всего наследственного имущества, как завещанного, так и не завещанного. Эта доля должна быть выплачена обязательному наследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а
если данного имущества недостаточно, то недостающие суммы могут быть удержаны из завещательной части имущества.
Если помимо наследников по завещанию имеются наследники по закону, в том числе такие, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, то, прежде всего, определяется доля обязательного наследника. Она выделяется из имущества, оставшегося вне завещания, а остальная часть имущества делится поровну между наследниками по закону.
“Например, народным судом Советского района Москвы 24 апреля 1970 года рассматривалось дело по иску П. о признании завещания недействительным. Отец истца не выделил ему обязательной доли в наследстве, хотя П. был нетрудоспособным. При рассмотрении данного дела суд не учел всех наследников первой очереди на день открытия наследства и признал за истцом право на 2/3 доли в наследстве. Завещание же признал недействительным. Между тем суду следовало бы учесть второго наследника – жену наследодателя, в пользу которой было составлено завещание, признать завещание недействительным в части, нарушающей права обязательного наследника, и выделить истцу 2/3 доли от 1/2 доли наследства, то есть 1/3 долю. При новом рассмотрении дела такое решение было принято”.[1]
“По действующему законодательству несовершеннолетние внуки обязательными наследниками не являются, если их родители (мать или отец) умерли до открытия наследства”.[1]
Пунктом 1 статьи 1193 Проекта предусмотрено, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособный супруг и родители наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет невозможность исполнить завещание в отношении имущества, которым наследник, имеющий это право, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения и степени нуждаемости в завещанном имуществе нетрудоспособных наследников, в том числе нетрудоспособных иждивенцев, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1193 Проекта).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при всей свободе волеизъявления завещателя законодательством защищаются права нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев наследодателя, которым предусмотрена возможность выдела обязательной доли из завещанного имущества, что является необходимой гарантией обеспечения полноценной жизни необходимых наследников.
ГЛАВА V
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
5.1. Понятие и виды наследственного имущества.
Наследство – это имущество, имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к наследникам на основании норм наследственного права.
В действующем до настоящего времени разделе VII “Наследственное право” ГК РСФСР 1964 года нормы, содержащей понятие наследственного имущества, нет. В ГК РФ лишь в ст. 18 “Содержание правоспособности граждан” указано, что граждане могут наследовать и завещать имущество, а в п. 2 ст. 218 в качестве основания приобретения права собственности предусмотрено, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам.
В наследственное имущество могут входить: право личной собственности на различные вещи, например, на жилой дом, автомобиль, мебель и т.д.; залоговое право и залоговое обременение; право требования, вытекающее из договора, и обязательство по договору; право требования возмещения вреда, причиненного имуществу (кроме права на возмещение вреда, связанного с повреждением здоровья).
Не все, что принадлежало наследодателю при жизни, может после его смерти быть передано по наследству. Некоторые из имущественных прав прекращаются со смертью наследодателя, другие хотя и переходят к правопреемнику, но не в составе наследства и не по правилам о наследовании.
Во многих случаях непередаваемость по наследству известных прав и обязанностей находит себе объяснение в тесной неразрывной связи этих прав и обязанностей с личностью умершего гражданина, а также не переходят по наследству такие имущественные права, которые он при жизни также никому не мог передать. Не могут перейти по наследству личные права автора и изобретателя, как, например, право выпускать произведение под своим именем, под псевдонимом или без подписи (анонимно). Не могут быть переданы по наследству права трудящегося по договору трудового найма, жилищного найма; наследники могут получать по наследству лишь ту заработную плату, которая причиталась наследодателю при жизни и не была им получена.
Ниже приводится перечень некоторых видов имущества, переходящего по нормам наследственного права к наследникам.
Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую, отдельную часть наследства.
Согласно статьи 533 ГК РСФСР, предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону независимо от их очереди и наследственной доли, проживавшим совместно с наследодателем не менее одного года до дня его смерти.
К принятию вещей из обычной обстановки и обихода призываются те наследники по закону, которые проживали совместно с наследодателем, например братья и сестры, а не сын умершего, не проживавший вместе с ним, хотя он и является наследником первой очереди. Если никто из наследников не проживал совместно с умершим, то предметы домашней обстановки и обихода переходят к наследникам на общих основаниях.
Установление годичного срока совместного проживания с наследодателем для получения предметов домашней обстановки и обихода в порядке наследования положило конец недобросовестным действиям наследников, которые ранее не поддерживали никакой связи с наследодателем и переезжали к последнему незадолго до его смерти с целью получить сверх причитающейся им наследственной доли его домашнюю обстановку и предметы обихода.
По смыслу закона под совместно проживающими с наследодателем здесь имеются ввиду те наследники, которые проживали совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.
Факт совместного проживания должен тщательно проверяться нотариусом.
Например, по наследственному делу Ч. в 1-ю Нефтеюганскую госнотконтору поступило письмо главного врача психиатрической больницы, в котором сообщалось, что недееспособная сестра умершей – В. совместно проживала с наследодателем, следовательно, все имущество, описанное в квартире умершей, в том числе предметы домашней обстановки и обихода, должны быть переданы ей. Проверкой установлено, что недееспособная В. более 20 лет была лишь прописана на площади наследодателя, но совместно с ней не проживала, так как находилась в психиатрической больнице, поэтому указанное имущество в порядке наследования было передано в равных долях двум другим сестрам умершей Ч.[1]
Нотариальная практика к вещам обычной домашней обстановки и обихода, как правило, относит: мебель, постельные принадлежности, кухонную утварь и посуду, телевизоры, радиоприемники, художественную литературу и тому подобное. Не признаются предметами обычной домашней обстановки и обихода жилые строения, скот и птица, транспортные средства, вещи личного пользования (одежда, обувь и так далее) или вещи, предназначенные для занятия профессиональной деятельностью, ценные произведения искусства, предметы роскоши.
Нотариальная практика относит к предметам роскоши изделия из драгоценных металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, антикварные предметы, картины в подлиннике, дорогостоящие ковры, а также редкие сервизы, хрусталь, специальные собрания уникальных книг, ценные коллекции и так далее.
Вещи, относящиеся к домашней обстановке и обиходу, могут быть предметом завещания, составленного в пользу любого лица, в том числе и не проживавшего совместно с наследодателем.
Согласно ст. 535 ГК РСФСР, если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, совместно проживал с наследодателем, стоимость предметов домашней обстановки и обихода зачисляется ему в обязательную долю. Наследник, имеющий право на обязательную долю, не проживавший совместно с наследодателем, по смыслу закона, также вправе требовать обязательную долю из стоимости этого имущества.
Денежные вклады в отделениях, филиалах и Сбербанках. Вклады -это денежные суммы, вносимые гражданами в сберегательные кассы и банки, и подлежащие возврату вкладчикам по их требованию.
После смерти вкладчика денежный вклад, находящийся в сберегательной кассе или банке, выдается лицам, являющимся его правопреемниками. По действующему законодательству, после смерти вкладчиков вклады переходят другим лицам:
1) на основании специальных указаний вкладчиков сберегательной кассе или банку, именуемых завещательными распоряжениями;
2) по правилам действующего гражданского законодательства о наследовании.
Авторское право. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следуемого за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока (ст. 27 Закона РФ № 5351-1 от 9.07.93г. “Об авторском праве и смежных правах”). Авторское право переходит по наследству, за исключением права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав (ст. 29).
Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану права авторства, права на имя и права на защиту своей репутации после своей жизни. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний охрана права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его смерти осуществляется его наследниками или специально уполномоченным органом РФ, который осуществляет такую охрану, если наследников нет или их авторское право прекратилось.
Таким образом, авторское право переходит по наследству не в полном объеме – переходят право на опубликование, воспроизведение и распространение произведения и право на вознаграждение.
Право на открытие. Согласно ст. 518 ГК РСФСР, право получить диплом на открытие после смерти автора, в том числе вознаграждение за открытие, переходит по наследству в установленном законом порядке. Право наследников получить диплом умершего автора не означает перехода к ним права авторства. Наследники получают его как материальный объект в память об авторе. Они приобретают также право подачи заявки на выдачу этого диплома.
Право на изобретение и рационализаторское предложение. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству (ст. 10 Закона №3517-1 от 23.09.92г. “Патентный Закон РФ”). Право получить авторское свидетельство, патент на изобретение или удостоверение на рационализаторское предложение означает возможность подачи заявки на предложение (изобретение), которое ко дню смерти автора не было им заявлено.
Недвижимое имущество, автотранспортные средства. К недвижимому имуществу относятся: жилой дом или часть жилого дома, квартира или часть квартиры, земельный участок, гараж, садовый (дачный) домик, принадлежащие наследодателю на праве частной собственности. Для получения свидетельства о праве на наследство должны быть представлены правоустанавливающие документы и справки БТИ, если это имущество относится к ведению БТИ, либо справки с Комитета по земельным ресурсам и землеустройству.
К правоустанавливающим документам на строения относятся: свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию, договоры купли-продажи, дарения, приватизации (передачи квартиры в собственность граждан), регистрационные удостоверения, решения суда, договоры о предоставлении земельного участка под строительство жилого дома. На землю может быть представлен либо Государственный акт на землю, либо Свидетельство.
Не должно быть расхождения в долях, указанных в справке БТИ и правоустанавливающем документе. В случаях, когда из справки БТИ видно, что наследодателем произведены к дому пристройки, возведены дополнительные строения без разрешения местной администрации, в свидетельстве о праве на наследство указываются только законно приобретенные или выстроенные строения.
Принадлежащие наследодателю автомашины, мотоциклы, мотороллеры, прицепы, моторные лодки, катера парусные и моторные яхты, которые числятся за ним по техническим паспортам, судовым билетам или приписным свидетельствам, входят в состав наследственного имущества.
Доля в уставном капитале, доля в складочном капитале, вклад в складочный капитал – новые виды наследственного имущества, которые появились в последние годы в России. В подтверждение своих прав на это имущество наследникам необходимо получить в нотариальной конторе по месту открытия наследства свидетельство о праве на наследство. Получение свидетельства на указанные виды имущества обязательно в связи с тем, что выбытие умершего учредителя (участника) хозяйственного товарищества или общества и переход его прав, существование которых не прекращается смертью, к его наследникам, влечет необходимость внесения изменений в учредительные документы и последующей их государственной регистрации.
Определяя состав наследственного имущества после умершего участника хозяйственного товарищества или общества, необходимо учитывать следующее. При образовании хозяйственных товариществ и обществ его учредители (участники) вносят свой вклад в имущество этих коммерческих организаций. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные или иные права, имеющие денежную оценку. Имущество, созданное за счет вкладов участников, принадлежит на праве собственности хозяйственным товариществам и обществам.
Для определения размера доли наследодателя в уставном (складочном) капитале нотариус истребует от наследников тот учредительный документ (учредительный договор или устав), в котором содержатся сведения о размере уставного капитала и о размере доли каждого из участников хозяйственного товарищества или общества в уставном капитале. Также наследниками представляются документы, подтверждающие действительную стоимость доли наследодателя в уставном (складочном) капитале на день открытия наследства.
Наследники акционеров акционерных обществ наследуют доли уставного капитала, выраженного акциями. При выдаче свидетельств о наследовании нотариус истребует от наследников документы, подтверждающие принадлежность акций наследодателю, их количество и номинальную стоимость, виды и категорию (типы), сумму дивидендов, причитавшихся акционеру и неполученных им в связи со смертью. При этом право умершего акционера на “бездокументарные акции” может подтверждаться приходным кассовым ордером, справкой о наличии записи в памяти ЭВМ на специальных счетах, выпиской из реестра акционеров, сертификатом акций или иным свидетельством.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с появлением в последние годы в России новых видов наследственного имущества, переход прав на которые в порядке наследования законодательно не урегулирован, наиболее актуальным является введение в часть третью ГК РФ положений об особенностях наследования отдельных видов имущества, предусмотренных Проектом. Таких, например, как наследование права на стоимость доли в хозяйственном товариществе и на стоимость пая в производственном кооперативе (ст. 1217 Проекта); наследование доли (пая) вкладчика в товариществе на вере, участника (акционера) хозяйственного общества и члена потребительского кооператива (ст. 1218 Проекта); наследование вещей, ограниченно оборотоспособных (ст. 1219 Проекта); наследование имущества, предоставленного государством или муниципальным образованием безвозмездно или на льготных условиях (ст. 1221 Проекта); наследование государственных наград и почетных знаков (ст. 1222 Проекта).
5.2. Ответственность наследников по долгам наследодателя
Согласно ст. 553 ГК РСФСР, наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. На таких же основаниях отвечает государство, к которому поступило имущество в порядке ст. 552 ГК РСФСР.
Это: 1) обязанности перед кредиторами наследодателя;
2) обязанности перед отказополучателями, назначенными в завещании.
Обязательства, связанные с похоронами наследодателя, отличны от обязательства перед его кредиторами в том отношении, что основания этих обязательств возникают после смерти наследодателя. Однако по порядку распределения этих расходов различия нет. Ни один из наследников не вправе уклониться от участия в необходимых расходах по похоронам наследодателя.
Кредиторы наследодателя вправе в течение шести месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии принявшим наследство наследникам или исполнителю завещания, или нотариальной конторе по месту открытия наследства, либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу (ч. 1 ст. 554 ГК РСФСР).
В случае если наследники добровольно удовлетворят претензии кредитора, нотариус выдает им свидетельство о праве на наследство на остальное имущество.
Если кредитор наследодателя не знает и не может узнать, кто является наследником умершего должника и к кому именно надлежит предъявить требования, он должен руководствоваться правилом, установленным в ГПК РСФСР. Иски должны предъявляться к наследственному имуществу по месту нахождения наследственного имущества или большей части его.
В необходимых случаях нотариусы до принятия наследства наследниками или до получения ими свидетельства о праве на наследство дают распоряжение о выдаче из наследственного имущества (вкладов, наличных денег или имущества) денежных сумм на покрытие расходов, перечисленных в ст. 549 ГК РСФСР.
Такое распоряжение может быть дано нотариальной конторой, если к ней поступило заявление от лица, понесшего расходы на похороны наследодателя. Под расходами на похороны надо понимать только те расходы, которые связаны с установленным порядком захоронения тела.
Что же касается расходов, связанных с оплатой религиозных обрядов, устройством поминок, установлением памятников и оград, то они не относятся к затратам, предусмотренным ст. 549 ГК РСФСР.
Если наследство принято наследниками, возмещение таких расходов может производиться в пользу посторонних лиц с согласия этих наследников. В случае если наследники не дают согласия на возмещение расходов, заявителю разъясняется судебный порядок удовлетворения претензии.
Другие претензии кредиторов ранее шести месяцев не удовлетворяются.
Реальное удовлетворение претензий производится только через суд в случае отказа наследников от возмещения долгов наследодателя.
Таким образом, переход права собственности на имущество в порядке наследования не освобождает наследников от уплаты долгов и выполнения других обязательств, что влечет защиту и охрану имущественных прав кредиторов наследодателя и других, заинтересованных в выполнении обязательств, лиц.
5.3. Меры охраны наследственного имущества
Между днем смерти наследодателя и днем, когда будет установлено, кто именно стал наследником, проходит некоторое время, поэтому иногда возникает необходимость в принятии мер, направленных на обеспечение сохранности наследственного имущества и устранение возможности его порчи, гибели и расхищения.
Согласно статье 555 ГК РСФСР совершение таких действий возлагается на нотариусов по месту открытия наследства, а в местностях, где нет нотариальных контор – на должностных лиц местной администрации.
Меры охраны наследственного имущества принимаются в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.
Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не принято – до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Если в течение оставшейся части срока для принятия наследства, составляющей менее трех месяцев, в нотариальную контору поступит заявление о принятии наследства от лиц, для которых право на наследование возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, охрана наследственного имущества может продолжаться и после истечения шести месяцев со дня открытия наследства. В этом случае оставшаяся часть срока продлевается до трех месяцев.
Предварительные меры охраны наследственного имущества заключаются также в опечатывании квартиры или иных помещений, где находится имущество наследодателя.
Если наследственное имущество или часть его находятся не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу или должностному лицу местной администрации поручение о принятии мер к его охране.
В акт описи включается все имущество, находящееся в квартире умершего, дается подробная характеристика и указывается стоимость каждой вещи.
Заявление соседей и других лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.
Описанные вещи и предметы, перечисленные в акте описи, оцениваются по розничным ценам (с учетом процента износа). Вещи и предметы, на которые не существует розничных цен, оцениваются специалистом-оценщиком. В случае несогласия с оценкой имущества наследники вправе пригласить специалиста-оценщика. Его труд оплачивается наследниками.
Оружие, кроме охотничьего, и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества, сдаются в органы внутренних дел по особой описи.
Ценные рукописи, литературные труды, письма, имеющие историческое и научное значение, включаются в отдельные описи и сдаются на ответственное хранение наследникам или соответствующим организациям. В случае необходимости, например при отсутствии наследников, нотариус опечатывает документы или хранилище с документами и ценными вещами.
По просьбе наследников нотариус запрашивает сберегательные банки о наличии на хранении вкладов наследодателя. В случае получения нотариусом сведений о завещанных вкладах, об этом может быть сообщено только лицу, в пользу которого сделано завещательное распоряжение. Если предполагается выдача свидетельства о праве на наследство государству, нотариус по своей инициативе запрашивает кредитные учреждения о вкладах наследодателя.
В случаях, предусмотренных статьей 556 ГК РСФСР, нотариальная контора назначает хранителей имущества, о чем выносит постановление, подписываемое нотариусом. Хранители, опекуны и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об уголовной ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и материальной ответственности за причиненные убытки. Указанные лица дают расписку о передачи им имущества на хранение и о том, что они предупреждены о соответствующей уголовной и материальной ответственности. Расписка может быть изложена на акте описи наследственного имущества или на постановлении нотариальной конторы о назначении хранителя наследственного имущества.
О прекращении принятия мер к охране наследственного имущества нотариальная контора обязана предварительно уведомлять наследников. Если имущество по праву наследования переходит государству, то следует известить соответствующий финансовый орган.
Наследники, объявившиеся после того, как была произведена опись имущества и назначен его хранитель, и пожелавшие принять имущество на хранение, могут подать об этом заявление в нотариальную контору. Нотариус принимает от наследников заявление о передаче им имущества на хранение и предупреждает об ответственности за его сохранность. Первоначальный хранитель, согласно письменному распоряжению нотариуса, передает имущество по описи новому хранителю.
За принятие мер охраны наследственного имущества с наследников взыскивается пошлина. В случае выдачи свидетельства о праве на наследство пошлина за охрану имущества не взыскивается.
Если имел место самовольный вывоз имущества лицами, не призванными к наследованию, нотариус составляет акт и направляет материалы дела в органы прокуратуры и районный финансовый отдел (если имущество должно перейти по праву наследования государству).
Таким образом, законодательством возложено на нотариусов осуществление действий по охране имущества, переходящего в порядке наследования. Тем самым гарантируется защита имущественных прав наследников, отказополучателей, кредиторов или государства, претендующих на получение причитающейся им доли нуждающегося в охране наследственного имущества.
5.4. Порядок оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан
В связи с отсутствием в действующем законодательстве четкого механизма правового регулирования оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан, в случае смерти одного из них, у нотариусов возникают затруднения при определении долей в общей собственности, переходящих в порядке наследования.
Общая долевая и общая совместная собственность, являясь подвидами общей собственности, отличается друг от друга тем, что при общей долевой собственности доля собственника в общей собственности определена законом или договором. При общей совместной собственности доли собственниками не определены, но могут быть определены в любое время и предполагается, что каждому сособственнику принадлежит равное право на общее имущество, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников. Одним словом, и при общей совместной собственности на квартиру сособственники тоже имеют право на определение долей, но размер их в общем, имуществе не определен. Они определяются лишь при прекращении отношений общей собственности или при выделе участника.
В случае смерти одного из сособственников квартиры, приватизированной в общую совместную собственность, происходит наследование “права в общей совместной собственности на квартиру”, но поскольку наследник не может стать сособственником в праве общей совместной собственности в силу закона, поэтому необходимо определение доли умершего в общем, имуществе.
Для обеспечения единообразной правоприменительной практики нотариусов до решения указанных вопросов в законодательном порядке, а также до формирования судебной практики нотариусам рекомендуйся, на основании статей 253 и 254 ГК РСФСР, руководствоваться следующим.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В случае смерти сособственника квартиры, находящейся в общей собственности, по заявлению наследников умершего заводится наследственное дело.
При отсутствии спора между сособственниками квартиры и наследниками умершего, заключается соглашение об определении долей всех сособственников в праве общей собственности на квартиру (за исключением случаев, когда переживший сособственник является единственным наследником).
Соглашение удостоверяется нотариусом (желательно по месту открытия наследства), то есть после полного выяснения нотариусом круга лиц, призванных к наследованию, при предоставлении правоустанавливающих документов на квартиру (такое соглашение может быть удостоверено и нотариусом, занимающимся частной практикой, при наличии справки из государственной нотариальной конторы о круге наследников, принявших наследство).
Соглашение удостоверяется не менее чем в трех экземплярах, один из которых остается в делах нотариальной конторы (в наряде сделок), а два выдаются участникам соглашения.
Соглашения подлежат регистрации в органах государственной регистрации недвижимого имущества.
В обязательном порядке на договоре приватизации (или. ином правоустанавливающем документе на квартиру), а также на свидетельстве о государственной регистрации, нотариус делает отметку об удостоверении соглашения и оставляет копии правоустанавливающих документов в делах нотариуса.
В каждом конкретном случае нотариус должен определить количество удостоверяемых экземпляров.
Например, в квартире, принадлежащей по праву совместной собственности мужу, жене и дочери, умерла жена, у которой имеются кроме указанных наследников (являющихся одновременно и сособственниками) еще наследник – сын.
В этом случае соглашение будет удостоверено в 4-х экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса.
Или, в квартире, принадлежащей по праву совместной собственности отцу и дочери, умер отец, у которого имеются дополнительно наследники – трое сыновей от первого брака. В этом случае соглашение будет удостоверено в 3-х экземплярах, в которых уже указываются конкретные доли квартиры.
На основании нотариально удостоверенного и зарегистрированного в органах государственной регистрации соглашения, первичных правоустанавливающих документов на квартиру и других документов, подтверждающих право на наследование имущества умершего, нотариус выдает наследникам свидетельство о праве на наследство.
Однако, непредставление сособственниками подлинных правоустанавливающих документов на этом этапе не является основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство. Предельные сроки для выдачи свидетельства законом не установлены. Наследник, принявший наследство, может получить свидетельство в любое время.
Если переживший сособствённик или наследник является несовершеннолетним или недееспособным, то за них действуют их законные представители (опекуны) в соответствии с гражданским и семейным законодательством. При наличии среди сособственников квартиры несовершеннолетнего, для удостоверения соглашения об определении долей в этой квартире в соответствии со статьей 37 ГК РФ требуется решение органов опеки. Если несовершеннолетний участвует в сделке как наследник (а не сособственник), такого разрешения не требуется.
В случаях, когда переживший сособственник является единственным наследником (или все другие наследники отказались от наследства в его пользу), действует иной порядок оформления наследства. Соглашение об определении долей не заключается. Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления о принятии наследства с отметкой о соглашении считать доли в общей собственности с умершим равными (ст. ст. 253-254 ГК РФ).
Если переживший сособственник является супругом умершего, и квартира приобретена супругами во время брака за счет общих средств, 1/2 доля квартиры умершего супруга (сособственника) определяется в порядке статьи 75 Основ законодательства о нотариате путем оформления свидетельства о праве собственности, с указанием в данном свидетельстве доли пережившего супруга в общей совместной собственности по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга.
В связи с ожидаемым увеличением обращений наследников для оформления своих наследственных прав на долю в квартире, принадлежащей по праву общей совместной собственности с наследодателями, умершими в 1993, 1994, 1995 годах, нотариусы руководствуются статьей 546 ГК РСФСР и рекомендуют наследникам представить документы о фактическом вступлении во владение наследственным имуществом. Доказательством вступления во владение наследственным имуществом может служить, например, справка из жилищного органа о совместном проживании наследника с наследодателем или о том, что наследником было взято имущество наследодателя, или о подтверждении любых других действий наследников по управлению и распоряжению имуществом (уплата налогов и иных платежей)
Для наследников по закону и по завещанию на все имущество фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства.
Варианты:
1. Если квартира находилась в собственности трех или более сособственников, один из которых умер и у него имеются наследники, то пережившие сособственники вправе с наследниками умершего (после подачи ими заявления в нотариальную контору о принятии наследства), составить соглашение об определении долей квартиры переживших и умершего сособственника.
Таким образом, сторонами в соглашении будут являться пережившие сособственники и принявшие в установленном порядке наследство наследники умершего (независимо от того проживали они с наследодателем или отдельно).
При этом доля умершего сособственника и доли переживших сособственников признаются равными на основании статей 253-254 ГК РФ.
Для удостоверения соглашения нотариусу должны быть представлены правоустанавливающие документы на квартиру, зарегистрированные в установленном порядке. После регистрации соглашения в органах государственной регистрации, наследники вправе получить свидетельство о праве на наследство на долю умершего в праве собственности на указанную квартиру, определенную соглашением. В этом случае нотариус указывает в свидетельстве о праве на наследство, что доля квартиры, определенная соглашением, принадлежит наследодателю на основании первичного правоустанавливающего документа и соглашения об определении долей. В конце текста документа делается отметка, что другая доля квартиры сохраняется по праву собственности за пережившим сособственником.
На руки наследнику выдается свидетельство о праве на наследство. Подлинный экземпляр соглашения об определении долей, зарегистрированный в органах государственной регистрации, остается в наследственном деле. У переживших сособственников, не являющихся наследниками, на руках остаются первичные правоустанавливающие документы с отметками об удостоверении соглашения и выданном свидетельстве о праве на наследство, а также и экземпляры соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности на квартиру.
Если в квартире проживает и пользуется жилым помещением член семьи сособственника (ст. 292 ГК РФ) об этом указывается в соглашении и в свидетельстве.
2. Когда переживший супруг является единственным наследником, он подает в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии наследства, в котором дает свое согласие о выделении 1/2 доли умершему сособственнику квартиры, принадлежащей ему (пережившему сособственнику) и умершему сособственнику по праву общей совместной собственности и разъяснении ему ст. 253-254 ГК РФ.
Если переживший сособственник является супругом умершего сособственника и его единственным наследником, дополнительно разъясняется ст. 256 ГК РФ и статьи 34-38 Семейного кодекса РФ.
В свидетельстве о праве на наследство в составе наследственного имущества нотариус в этом случае указывает, что 1/2 доля квартиры принадлежит умершему на основании правоустанавливающего документа и с согласия наследников в порядке ст. ст. 253-254 ГК РФ, в конце текста свидетельства делает в обязательном порядке отметку, что оставшаяся 1/2 доля квартиры сохраняется по праву собственности за пережившим сособственником.
3. В случае, когда переживший сособственник является супругом умершего при наличии других наследников, 1/2 доля квартиры умершего супруга может быть оформлена в порядке статьи 75 Основ законодательства о нотариате, а также путем заключения соглашения.
4. Если у умершего сособственника нет наследников ни по закону, ни по завещанию удостоверение соглашения об определении долей возможно только с участием компетентных органов, являющихся представителями государства (налоговые инспекции), оповещение которых является обязанностью нотариуса.
Свидетельство о праве на наследство к имуществу умершего выдается государству и регистрируется в органах государственной регистрации. На государство не распространяются правила о праве наследников отказаться от наследства.
5. Если квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они умерли, соглашение об определении долей заключается между их наследниками.
6. Если квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они являлись наследниками по отношению друг к другу, в этом случае заводится наследственное дело после последнего наследодателя и по заявлению наследника определяются доли всех умерших сособственников.
При наличии других наследников заводятся наследственные дела после каждого наследодателя и заключаются соглашения об определении идеальных долей между наследниками каждого сособственника.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что не урегулированный законодательством порядок перехода права собственности в порядке наследования на долю квартиры, находящейся в общей совместной собственности влечет большое количество судебных исков по данному спору между наследниками и нотариусами, отказывающими в выдаче свидетельства о праве на наследство без определения долей в квартире.
Поэтому автором настоящей дипломной работы предлагается разработать и ввести в часть третью ГК РФ положения, регулирующие порядок оформления нотариальными конторами наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан.
5.5. Порядок раздела наследственного имущества в случае возникновения спора
В случае возникновения спора раздел наследственного имущества производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися им долями. При не достижении соглашения раздел производится в судебном порядке. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника наследники вправе произвести раздел наследственного имущества только с выделом причитающейся ему наследственной доли. Для охраны интересов не родившегося наследника к участию в разделе должен быть приглашен представитель органа опеки и попечительства (ст. 559 ГК РСФСР).
Статьей 1208 Проекта предусмотрено, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть произведен лишь после рождения такого наследника.
Предварительная выдача свидетельства о праве на наследство либо выдача справок о том, что заявитель является наследником, нотариусом не производится, и неправильным в этом случае является требование некоторых судов от наследников таких документов, если возник спор о разделе наследственного имущества.
Наследники в этом случае доказывают свое право на наследственное имущество в судебном порядке. Суду же они представляют также доказательства родственных и брачных отношений.
В соответствии с п. 13 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий совершение нотариальных действий может быть отложено в случае получения нотариальной конторой сообщения судебного органа о поступлении в суд заявления заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении которых просит другое заинтересованное лицо. В этом случае совершение нотариальных действий откладывается до разрешения дела судом.
Таким образом, российское законодательство не ограничивает права наследников и других заинтересованных лиц на судебное разрешение споров по вопросу раздела наследственного имущества.
5.6. Право пережившего супруга на долю в совместно нажитом имуществе.
Рассматривая наследственное имущество, представляется необходимым обратить внимание в данной главе на право пережившего супруга на долю в совместно нажитом с наследодателем имуществе во время брака. Режим совместно нажитого имущества регулируется нормами Семейного права, и распространяется он только на браки, зарегистрированы в установленном порядке.
По общему правилу презюмируется совместная (бездолевая) собственность, которая на основании брачного договора (контракта) может быть заменена на долевую или раздельную собственность. При отсутствии брачного контракта на имущество супругов распространяется режим общей совместной собственности в следующих случаях:
– доходы, а также имущество, приобретенное на эти доходы, получены одним или обоими супругами во время брака (при этом в состав доходов не включаются суммы материальной помощи и целевые выплаты в порядке компенсации за вред, нанесенный здоровью одного из супругов);
– в период брака стоимость одного из супругов значительно возросла благодаря его улучшению трудом, имуществом другого супруга либо за счет совместного имущества супругов (к числу таких улучшений относят переоборудование, капитальный ремонт, реконструкцию недвижимости);
-супруги являются членами крестьянского (фермерского) хозяйства.
Независимо от того, кто из супругов во время брака приобрел вещь, она становится объектом их общей совместной собственности.
При определении наследственной массы доля пережившего супруга в общем имуществе может быть выделена. Для этого переживший супруг подает в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Согласие на это наследников не требуется, они только извещаются нотариусом о выдаче свидетельства пережившему супругу. При несогласии с выдачей свидетельства наследники могут обратиться в суд.
В случае, если переживший супруг не подал заявление о выдаче свидетельства о праве собственности, то причитающаяся ему доля в совместно нажитом имуществе поступает в общую наследственную массу и переходит к наследникам в общем порядке.
С таким же заявлением к нотариусу могут обратиться и бывшие супруги, с которыми был официально оформлен развод.
Если же свидетельство о праве на наследство уже выдано наследникам, то супруги и бывшие супруги вправе предъявить свои претензии наследникам и признать за собой право собственности на половину совместно нажитого имущества.
Нотариус фиксирует заявление гражданина, который просит приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство наследникам в связи с тем, что он обращается в суд и будет требовать свою супружескую долю.
Итак, выделение доли пережившего супруга в совместно нажитом имуществе является необходимым и, по мнению автора настоящей дипломной работы, очень справедливым положением наследственного права в отношении пережившего супруга.
ГЛАВА VI
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО –
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
6.1. Общие положения о порядке выдаче свидетельства
Свидетельство о праве на наследство – это документ, подтверждающий переход имущественных прав от наследодателя к наследникам. Именно этот документ будут впоследствии предъявлять наследники в подтверждение своего права собственности на полученное имущество.
В свидетельстве указывается, какое имущество, к кому и от кого перешло, время и место открытия наследства, а также другие необходимые реквизиты: дата выдачи свидетельства, место жительства наследников, их доли в наследственном имуществе, сумма уплаченной госпошлины или тарифа, фамилия нотариуса, выдавшего свидетельства.
Различается два вида свидетельств о праве на наследство:
* свидетельство о праве на наследство при наследовании по закону (Приложение 5),
* свидетельство о праве на наследство при наследовании по завещанию (Приложение 6).
Нотариус не вправе аннулировать ранее выданное свидетельство о праве на наследство. Признать его недействительным может только суд.
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При наследовании, как по закону, так и по завещанию свидетельство может быть выдано ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если в нотариальной конторе имеются сведения о том, что кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет.
На практике нотариусы крайне редко выдают свидетельство о праве на наследство ранее истечения шести месяцев – ведь невозможно подтвердить справкой, что у наследодателя нет наследника по завещанию, что нет более позднего завещания, что впоследствии не будет обнаружен другой наследник.
Свидетельство о праве государства на наследство выдается не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fzgk3.html&s=260001762” \l “t558” ст. 558 ГК РСФСР).
Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников, принявших наследство ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fnotariat.html&s=260001762” \l “t071” ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате). Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам вместе или каждому в отдельности в зависимости от их желания ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fnotariat.html&s=260001762” \l “t070” ст. 70-71 Основ законодательства РФ о нотариате).
При переходе имущества по праву наследования к государству свидетельство о праве на наследство выдается соответствующему государственному органу.
Личная явка наследника для получения свидетельства не обязательна, по просьбе наследника свидетельство может быть выслано ему по почте.
При наличии несовершеннолетних или недееспособных наследников нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника органам опеки и попечительства по месту жительства наследника, для охраны его имущественных интересов ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fnotariat.html&s=260001762” \l “t071” ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате).
Если спустя какое-то время, порою весьма продолжительное, после выдачи свидетельства о праве на наследство выясняется, что есть и другое наследственное имущество, не включенное в свидетельство, то наследникам выдаются последующие свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве.
При этом в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство на другое имущество и явки наследников, которые не были включены в ранее выданное свидетельство, они также могут быть включены в свидетельство о праве на наследство на дополнительное имущество с письменного согласия всех наследников, принявших наследство.
6.2. Выдача свидетельства при наследовании по закону
Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет:
— факт смерти наследодателя,
— время и место открытия наследства,
— наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство,
— состав и место нахождения наследственного имущества.
Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fnotariat.html&s=260001763” \l “t072” ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате).
Это согласие наследников оформляется в виде письменного заявления, подлинность их подписи на котором должна быть засвидетельствована нотариусом.
6.3.Выдача свидетельства при наследовании по завещанию
Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств проверяет ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fnotariat.html&s=260001764” \l “t073” ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате):
— факт смерти наследодателя,
— наличие завещания,
— время и место открытия наследства,
— состав и место нахождения наследственного имущества,
— а также выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
— Если в свидетельстве о праве на наследство по завещанию указываются (по желанию наследников) родственные или иные отношения наследников с наследодателем, нотариус истребует документы, подтверждающие эти отношения
Наследник для получения свидетельства о праве на наследство представляет завещание с отметкой нотариуса или нотариальной конторы, где оно было удостоверено, о том, что это завещание не изменялось и не отменялось. Если у наследников нет экземпляра завещания, то они просят нотариуса по месту открытия наследства запросить нотариуса или нотариальную контору, где удостоверялось завещание.
6.4. Свидетельство о праве на наследство обязательной доли
Свидетельство о праве на наследство обязательной доли может быть выдано нотариусом без предварительного признания судом частично недействительным завещания.
При возникновении спора выдача свидетельства на обязательную долю откладывается на срок до 10 дней. Если в течение этого срока наследники по завещанию не обратятся в суд, свидетельство должно быть выдано. В случае поступления в суд такого заявления выдача свидетельства приостанавливается до решения суда ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fnotariat.html&s=260001764” \l “t041” ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате).
6.5. Госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство
За выдачу свидетельств о праве на наследство взимается пошлина ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fzposhlin.html&s=260001765” \l “t004p004” пп.19 п.4 ст.4 Закона РФ “О государственной пошлине”):
— наследникам первой очереди – в размере 1 % от стоимости наследуемого имущества;
— другим наследникам – в размере 2% от стоимости наследуемого имущества.
Если имущество находится за границей, то обычно стоимость наследуемого имущества затруднительно определить заранее, поэтому при выдаче свидетельства о праве на наследство взимается пошлина – в размере 1 минимального размера оплаты труда, а при окончательном определении стоимости наследственного имущества, подлежащей выплате на территории РФ – взимается пошлина в процентах от стоимости этого имущества.
Освобождаются от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство ( HYPERLINK “http://info-win.rambler.ru/db/law/vp.html?ei=via%2Flibrary%2Fzposhlin.html&s=260001765” \l “t005p005” пп.6 п.5 ст.5 Закона РФ “О государственной пошлине”):
— наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства,
— а также лица, страдающие психическим расстройством, над которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека;
— граждане – за выдачу свидетельств о праве на наследство на жилой дом, квартиру, если эти граждане проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, в этой квартире после его смерти;
— граждане – за выдачу свидетельств о праве на наследство имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям;
— граждане – за выдачу свидетельств о праве на наследство вкладов в банках, страховых сумм по договорам личного и имущественного страхования, сумм оплаты труда, сумм оплаты авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности.
Итак, свидетельство о праве на наследство является итоговым документом, выдаваемым нотариусом при соблюдении всех необходимых требований, установленных российским законодательством, при оформлении наследственных прав и влекущим переход права собственности на наследственное имущество. В тоже время получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Оно лишь подтверждает уже имеющиеся у наследника права.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей дипломной работе рассмотрены вопросы перехода имущественных и неимущественных прав и обязанностей от наследодателя к наследникам, а также оформление прав собственности на наследственное имущество в процессе деятельности нотариальных контор. Акцентировано внимание на предложениях, содержащихся в Проекте части третьей ГК РФ, направленных на устранение пробелов в гражданском законодательстве.
Институт наследственного права имеет свои тонкости, достоинства и недостатки.
Анализ практических материалов в соотношении с действующим законодательством позволяет выделить наиболее проблемные участки.
Так, время и место открытия наследства, строго определенный законодательством порядок принятия наследства, отказ от наследства, продление срока на принятие наследства имеют существенное значение для законного получения свидетельства о праве на наследство и связанного с этим перехода прав на наследуемое имущество. На момент открытия наследства определяется объем наследственного имущества, начало течение сроков на принятие наследства и отказ от него, размер доли каждого из наследников. Устанавливается, имеются ли у наследодателя наследники, и кто из них призывается к наследованию. Точное определение места открытия наследства исключает заведение двойных наследственных дел и выдачи двойных свидетельств о праве на наследство в различных нотариальных конторах после смерти одного и того же наследодателя на одно и тоже наследственное имущество.
Представляется целесообразным ввести в часть третью ГК РФ такие нововведения, разработанные в Проекте части третьей ГК РФ, как признание судом наследника, пропустившего шестимесячный срок на принятие наследства по уважительным причинам, аннулирование нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство, и то, что суд может (при признании свидетельства о праве на наследство недействительным) в судебном решении определить права других наследников на наследуемое имущество. Таким образом, судебное решение в данном случае равноценно свидетельству о праве на наследство, выдаваемому нотариусом, что позволит сэкономить время наследников, пропустивших установленный законом срок для принятия наследства.
При раскрытии таких понятий как наследственная трансмиссия, недостойные наследники, приращение наследственных долей можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации гарантируется право наследования всем законным субъектам наследственных правоотношений и, одновременно, исключается возможность наследования имущества недостойными наследниками, которые умышленно своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию.
Следует отметить, что Проектом части третьей ГК значительно расширен перечень оснований для отстранения от наследства недостойных наследников (умышленное лишение жизни наследодателя или совершение покушения на его жизнь без корыстных побуждений), что является необходимым дополнением.
Что касается наследования по закону, то ни для кого не секрет, что довольно ограниченный круг наследников по закону лишает возможности получить в собственность наследственное имущество других родственников наследодателя, кроме как по завещанию. А если завещания составлено не было, например, при скоропостижной смерти или смерти в результате несчастного случая, то при отсутствии наследников первой и второй очереди, а также иждивенцев наследственное имущество неизбежно переходит в доход государства, чего наследодатель, если бы имел возможность предугадать момент своей смерти, вряд ли бы хотел допустить путем составления завещания в пользу кого-либо из своих знакомых или родственников.
Поэтому представляется целесообразным максимально расширить круг наследников по закону, включая третью, четвертую очередь, а также с первой по шестую степень последующих очередей, разработанных и предложенных в Проекте.
При наследовании по завещанию актуальным является потребность действующего законодательства в таких нововведениях, как завещание, заключенное в простой письменной или устной форме в чрезвычайных обстоятельствах и при обязательном присутствии двух свидетелей, а также совершение закрытого завещания, исключающего возможность ознакомится с его содержанием кого-либо, включая нотариуса.
Важными моментами являются также завещательный отказ и возложение, особенностью которых является то, что наследодатель в своем завещании вправе предусмотреть не только переход наследственных прав на указанного им наследника, но и обязанностей, таких как совершение определенных действий в пользу отказополучателя или действий, направленных к общеполезной цели. Таким образом, завещательный отказ и возложение призваны обеспечить реализацию воли наследодателя, изложенной в завещательном распоряжении, неисполнение которой влечет защиту нарушенных прав заинтересованными лицами в судебном порядке.
Не остается без внимания и порядок исчисления обязательной доли из наследственного имущества, направленный на защиту и охрану имущественных прав таких социально не защищенных категорий, как несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники и иждивенцы наследодателя. Следует отметить, что Проектом части третьей ГК уменьшена обязательная доля с 2/3 до 1/2 от доли наследства, которая причиталась бы вышеперечисленным наследникам при наследовании по закону, что, по мнению автора настоящей дипломной работы, является ущемлением интересов этих наследников.
При рассмотрении наследственного имущества, его состава, важным является следующее:
— в связи с появлением в последние годы в России новых видов наследственного имущества, переход прав на эти виды в порядке наследования законодательно не урегулирован. В связи с чем, наиболее актуальным является введение в часть третью ГК РФ положений, разработанных Проектом, об особенностях наследования отдельных видов имущества. Таких, например, как наследование права на стоимость доли в хозяйственном товариществе и на стоимость пая в производственном кооперативе; наследование доли (пая) вкладчика в товариществе на вере, участника (акционера) хозяйственного общества и члена потребительского кооператива; наследование вещей, ограничено оборотоспособных; наследование имущества, предоставленного государством или муниципальным образованием безвозмездно или на льготных условиях; наследование невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, пособий и платежей в возмещение вреда; наследование государственных наград и почетных знаков;
— не выработан четкий перечень предметов обычной домашней обстановки и обихода или хотя бы критериев, по которым ту или иную вещь следовало бы относить к предметам роскоши (наследуемым в обычном порядке) или же к предметам обычной обстановки. Таким критерием должно быть потребительское назначение вещи. Другими словами, если та или иная вещь служила удовлетворению повседневных потребностей, как наследодателя, так и совместно с ним проживающих наследников, то она должна быть отнесена к этой особой категории имущества. Представляется, что этот критерий является единственно допустимым. Нельзя согласиться с позицией тех авторов, которые считают важнейшим критерием (или хотя бы вообще придают какое – либо значение) стоимость вещи. В литературе по наследственному праву встречаются высказывания, согласно которым не относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода мебель из особо ценных пород древесины (например, карельской березы), картины и другие произведения искусства[1], дорогие ковры, уникальные вещи[1]. Руководствуясь критерием потребительского назначения предметов домашней обстановки и обихода, следует признать то, что роскошью не является то, что есть у очень многих. Весьма спорным остается утверждение, что картины и другие предметы искусства всегда относятся к категории особо ценных вещей и не наследуются в порядке, предусмотренном для предметов домашней обстановки и обихода. Действительно, картины кисти известных мастеров, иные авторские произведения искусства следует считать имуществом, не относящимся к “обычному”. Однако большое количество квартир украшено различного рода произведениями искусства: чеканка, гравюры, литографии, ковры ручной работы, художественные изделия народных промыслов и т.д. Эти вещи нельзя однозначно причислять к предметам роскоши. Не менее важен вопрос о порядке наследования домашних библиотек.
— не все юристы одобряют существующий особый правовой режим вкладов. Действительно, чем можно объяснить, например, что обязательная доля выделяется из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а из “завещанных” вкладов нет? Или еще: представим себе ситуацию, когда гражданин, взяв в долг у приятеля деньги на приобретение автомобиля, внес их на свой вклад, ранее “завещанный” кому-то, и неожиданно скончался. Никакого наследственного имущества после смерти не оказалось. Только этот вклад. Казалось бы, очевидным, по крайней мере, с позиции здравого смысла, что приятель умершего, давший в долг деньги, имеет право их получить за счет этого вклада. Но нет! Действующий особый правовой режим вкладов, в отношении которых имеется завещательное распоряжение вкладчика, лишает его такой возможности.
Очень спорный и на мой взгляд непродуманный вопрос, который имеет место при наследовании по закону, когда наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Почему несовершеннолетний ребенок или же иное лицо, относящееся к категории необходимых наследников, ничего не получает по наследству, если наследственная масса состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода и имеется другой наследник, проживающий в отличие от данного лица совместно с наследодателем!? На этот вопрос трудно дать ответ. А ведь именно такое положение, основанное на правилах ст. 533 ГК РСФСР, и приводит к указанной коллизии при наследовании
Нередко сложности в процессе деятельности нотариусов вызывает также неурегулированный законодательством порядок оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан. Методики, разработанные Московской и Санкт-Петербургской нотариальными палатами, которыми руководствуются нотариусы, не спасают от судебных исков недовольных наследников, которые отказываются от заключения соглашения об определении долей оставшихся сособственников и умершего сособственника, считая это лишней тратой денег и времени.
Следует отметить, что Проектом части третьей ГК РФ также не разработаны пути решения данной проблемы, поэтому представляется необходимым и наиболее актуальным ввести в часть третью ГК РФ применяемый в процессе деятельности нотариусов порядок оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности, который чаще всего включает в себя нотариальное заключение соглашения об определении долей всех сособственников квартиры, регистрацию данного соглашения в органах государственной регистрации, выдачу свидетельства о праве на наследство на определенную соглашением долю наследодателя, регистрацию такого свидетельства в органах государственной регистрации.
Надо полагать, что существенно возрастет роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы. У многих появилась дорогостоящая собственность – прежде всего приватизационные земельные участки и квартиры, многим принадлежат ценные бумаги – акции, облигации и т.п. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным. По-видимому, уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.).
Все вышесказанное подтверждает актуальность рассмотренной темы.
Основываясь на анализе действующего законодательства, регулирующего наследственные правоотношения, и нотариальной практики в сравнении с потребностями нашего времени, можно сделать вывод, который сводится к следующему:
наследственное право представляет собой обширную, довольно сложную и вместе с тем часто применимую на практике отрасль Гражданского права;
институт наследования решает определенные задачи: во-первых, стимулирует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своей семьи; родственникам, любым другим лицам; в-четвертых, предусматривает возможность передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.
Но при всем этом достаточно большой объем вопросов наследственного права законодательно не урегулирован. Поэтому скорейшее принятие части третьей ГК РФ, с учетом предложений, изложенных в настоящей дипломной работе, позволит разрешить проблемы, возникающие в профессиональной деятельности нотариусов, исключить рост судебных исков недовольных граждан, а также выработать на основе законодательства единый для всей страны порядок оформления прав на наследственное имущество.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации. // М.: Юридическая литература, 1993.
2. Семейный кодекс РФ // Екатеринбург: Уральское юридическое издательство, 1996.
3. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР // М.: Издательство “Спарк”, 1996.
4. Гражданский кодекс РСФСР // М.: ИНФРА-М, 1993.
5. Гражданский кодекс РФ, часть первая // М.: Юридическая литература, 1994.
6. Закон РФ от 09 июля 1993 г. Об авторском праве и смежных правах, № 5351-1.
7. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. Патентный закон РФ, № 3517-1.
8. Закон РФ от 25 июня 1993 г. О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ, 5242-1.
9. Указ Президиума Верховного Совета от 08 июля 1944 г.// Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1974, № 9.
10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993г.
11. Инструкция Министерства юстиции РСФСР от 06 января 1987 г. О порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР // М., 1987, №01/16-01.
II. Специальная литература :
1. Аргунов В. Правовые основы нотариальной деятельности / Издательство БЕК,1994г.
2. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. 1955г.
3. Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление / Юридическая литература, 1971г.
4. Вергасова Р.И. Права наследников участников хозяйственных товариществ и обществ / Нотариус, 1998г. №1 (9).
5. Методика оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности. / Нотариальный вестник,1997г, №4.
6. Решение суда, об отказе в удовлетворении иска о признании права собственности на наследственное имущество отменено в связи с нотариальным толкованием судом норм материального права / Нотариус, 1998г. №2 (10).
7. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права / 1953г.
8. Треушников М.К. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Издательство СПАРК,1996г.
9. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию / Юридическая литература, 1985г.
10. Проект части третьей ГК РФ группой специалистов Исследовательского центра частного права при Президенте РФ от 29 января 1997г. / Нотариальный вестник, 1997г, №1.
III. Материалы практики:
1. Наследственное дело № 3/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
2. Наследственное дело № 201/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы
г. Нефтеюганска.
3. Наследственное дело № 13/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы
г. Нефтеюганска.
4. Наследственное дело № 115/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы
г. Нефтеюганска
5. Наследственное дело № 45/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска
6. Наследственное дело № 51/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска
7. Наследственное дело № 105/96 1-й Нефтеюганской госнотконторы г.Нефтеюганска.
8. Наследственное дело № 398/96 1-й Нефтеюганской госнотконторы г.Нефтеюганска.
9. Наследственное дело № 197/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г.Нефтеюганска
10. Наследственное дело № 145/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г.Нефтеюганска.
11. Наследственное дело № 133/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г.Нефтеюганска
12. Наследственное дело № 130/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г.Нефтеюганска.
13. Наследственное дело № 43/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявление о принятии наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство
В 1-ю Нефтеюганскую государственную
нотариальную контору
от гр. Петрова Виктора Сергеевича,
проживающего: г. Нефтеюганск,
14 мкр. 3 дом, 16 кв.
Заявление
Ставлю в известность нотариальную контору, что я принимаю наследство после умершего двадцать четвертого декабря тысяча девятьсот девяносто восьмого года Петрова Сергея Ивановича.
Наследственное имущество: автомашина марки ВАЗ-212; квартира, находящаяся по адресу: г. Нефтеюганск, 2 мкр., 12 дом, 1 кв.
Прошу выдать свидетельство о праве на наследство; других наследников, прелусмотренных ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР, кроме меня, НЕ ИМЕЕТСЯ.
Семнадцатое января одна тысяча девятьсот девяносто девятого года.
Подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Заявление об отказе от наследства
В 1-ю Нефтеюганскую государственную
нотариальную контору
от гр. Матвеевой Клары Потаповны,
проживающей: г. Нефтеюганск,
11 мкр. 41 дом, 21 кв.
Заявление
Я, Матвеева Клара Потаповна, отказываюсь от причитающейся мне доли на наследство после умершей одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года, апреля месяца, 20 дня, мой матери Ивановой Марии Васильевны в пользу ее мужа Иванова Потапа Семеновича.
Город Нефтеюганск, одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года, июня месяца двадцать первого дня.
Подпись
Удостоверительная надпись нотариальной конторы
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Завещание
Город Нефтеюганск,
Тысяча девятьсот _ года.
Я, ,
Проживающ в
_
настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе:
я завещаю: _
2. Содержание ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР мне нотариусом разъяснено.
3. Экземпляр завещания хранится в делах нотариуса по адресу:
И экземпляр выдается завещателю _
_199 года настоящее завещание удостоверено мной _
нотариусом г. Нефтеюганска.
Завещание подписано гр.
в моем присутствии. Личность завещателя установлена, дееспособность его проверена.
Зарегистрировано в реестре за № _
Взыскано _
Нотариус:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Заявление об отмене завещания
В 1-ю Нефтеюганскую государственную
нотариальную контору
от гр. Иванова Сергея Сергеевича,
проживающего: г. Нефтеюганск,
4 мкр., 17 дом, 6 кв.
Заявление
Удостоверенное 7 февраля 1995 года по реестру 2Д-385 в вашей нотариальной конторе от моего имени завещание настоящим заявлением отменяю.
Город Нефтеюганск, семнадцатого июля одна тысяча девятьсот девяносто девятого года.
Подпись
Удостоверительная надпись нотариальной конторы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О праве на наследство по закону
Город Нефтеюганск, пятого августа тысяча девятьсот девяносто девятого года.
Я, Федорова Ф.Ф., государственный нотариус 1-й Нефтеюганской госнотконторы, удостоверяю, что на основании ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР наследника гражданина Макарова Николая Ивановича, умершего 4 февраля 1999 г., являются в одной второй доле каждый: жена – Макарова Наталья Сергеевна, проживающая: г. Нефтеюганск, 16 мкр., 32 дом, 14 кв.; сын – Макаров Сергей Николаевич, проживающий там же.
Наследственное имущество, на которое в указанных долях выдано настоящее свидетельство, состоит из одной второй доли автомашины марки ВАЗ 21099, выпуска 1995 года, двигатель №245678, шасси № 354876, кузов № 987345, государственный номерной знак О454ВН86, по оценке сорок пять тысяч, принадлежащей наследодателю по техническому паспорту АП № 256789, выданному УВД ГАИ г. Нефтеюганска 12 декабря 1995 года.
На одну вторую долю автомашины выдается свидетельство о праве собственности жене.
Настоящее свидетельство подлежит регистрации в ГИБДД .
№ 2345/99 (номер наследственного дела)
зарегистрировано в реестре за № 18Н-728
Гербовая Взыскано государственной пошлины
печать _ руб. по квитанции
№ 30148 от 05.08.99 г.
Государственный нотариус: подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О праве на наследство по завещанию
Город Нефтеюганск, восьмого января тысяча девятьсот девяносто девятого года.
Я, Федорова Ф.Ф., государственный нотариус 1-й Нефтеюганской госнотконторы, удостоверяю, что на основании завещания, удостоверенного 1-й Нефтеюганской госнотконторой 3 июля 1998 года и зарегистрированного в реестре за № 2д-1456, наследником указанного в завещании имущества гр. Киселева Сергея Ивановича, умершего седьмого июля 1998г., является на четыре пятых доли гр-ка Петрова Екатерина Сергеевна, проживающая: г. Нефтеюганск, 5 мкр., 7 дом, 64 кв.
Наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из квартиры по адресу: г. Нефтеюганск, 7 мкр., 18 дом, 33 кв. по оценке пятьдесят пять тысяч рублей, согласно справке БТИ от 08.08.98г. за № 34.
Квартира состоит из двух комнат общей площадью пятьдесят кв. м, в том числе жилой площади сорок кв. м.
На одну пятую долю квартиры выдается свидетельство о праве на наследство по закону в порядке статьи 535 ГК РСФСР.
Настоящее свидетельство подлежит регистрации в Регистрационной Палате.
№ 4322/99 (номер наследственного дела)
зарегистрировано в реестре за №18Н-131
Гербовая Взыскано государственной пошлины
печать _ руб. по
квитанции (№ и дата)
Государственный нотариус: подпись
Аргунов В. Правовые основы нотариальной деятельности // М.: издательство БЕК , 1994. С.187.
Аргунов В. Правовые основы нотариальной деятельности // М.: издательство БЕК , 1994. С.189.
Антимонов Б.С., Граве К.Е. Советское наследственное право // М.: 1955, С. 46-47.
Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление // М.: Юридическая литература, 1971, С. 8.
Наследственное дело № 3/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление // М.: Юридическая литература, 1971, С. 10-11.
Наследственное дело № 201/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Треушников М.К. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР // М.: Изд. “Спарк”, 1996, С. 363.
Наследственное дело № 105/96 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Наследственное дело № 398/96 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска
Наследственное дело № 197/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление // М.: Юридическая литература, 1971, С. 13.
Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление // М.: Юридическая литература, 1971, С. 13-14.
Решение суда об отказе в удовлетворении иска о признании права собственности на наследственное имущество отменено в связи с неправильным толкованием судом норм материального права // Нотариус, 1998. № 2 (10). С. 55.
Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление // М.: Юридическая литература. 1971, С. 15-16.
Наследственное дело № 115/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска
Инструкция Министерства юстиции РСФСР от 6 января 1987 г. О порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР// М., 1987. № 01\16-01, С.34
Наследственное дело № 145/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Наследственное дело № 133/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Указ Президиума Верховного Совета от 8.07.44г.// Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1974, №9, С.11-12
Семейный кодекс РФ // Екатеринбург: Уральское юридическое издательство, 1996, С.10.
Семейный кодекс РФ // Екатеринбург: Уральское юридическое издательство, 1996, С. 20.
Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // М. 1953, С. 18-19.
Наследственное дело № 13/98 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Аргунов В. Правовые основы нотариальной деятельности // М.: Издательство БЕК, 1994, С.191
Наследственное дело № 45/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Инструкция Министерства юстиции от 6 января 1987г. О порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР // М., 1987, № 01/16-011, С. 15
Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление // М.: Юридическая литература, 1971, С. 29-31.
Наследственное дело № 130/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Аргунов В. Правовые основы нотариальной деятельности // М.: Издательство БЕК, 1994, С.193-194
Наряд завещаний 1997 года 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Наследственное дело № 51/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Наряд завещаний 1997 года 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска
Аргунов В. Правовые основы нотариальной деятельности // М.: Издательство БЕК, 1994, С.198.
Наряд завещаний 1997 года 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска
Наряд завещаний 1997 года 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска
Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию // М.: Юридическая литература, 1985, С. 23.
Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление // М.: Юридическая литература, 1971, С.64.
Наследственное дело № 43/97 1-й Нефтеюганской госнотконторы г. Нефтеюганска.
Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию в СССР., Москва, 1972 г. с. 19.
Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Наследственное имущество. Соц. Законность, 1972 г., № 2, с. 44.