Содержание
Введение
Глава 1. Правовая природа институтанаследования
1.1 Правовые основания открытиянаследства
1.2 Правоотношения и правопреемствопри наследовании
1.3 Правовые способы принятиянаследства
Глава 2. Приобретение правасобственности по наследству
2.1 Взаимосвязь институтовнаследования и права собственности
2.2 Субъекты наследственногоправопреемства
2.3 Правовая характеристикаприобретения права собственности
Заключение
Литература
Введение
Материальные условияжизни общества обуславливают и содержание наследственного права. Иными словами,право наследования тесно связано с развитием и укреплением частнойсобственности граждан. Основу же частной собственности составляют трудовые инекоторые другие отношения, о которых, в конечном счете, идет речь и принаследовании.
Расцвет частнойсобственности приводит к тому, что предметом наследования постепенно становитсявсе, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самыхразличных потребностей людей.
Реализация права наследованияи заключается в том, чтобы каждый член общества мог выполнять свои трудовые исоциальные функции с осознанием того факта, что после его ухода из жизни все егонажитое имущество будет передано согласно его воле и по закону родным и близкимему людям.
И лишь в случаях, прямопредусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым инравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, всоответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и небыть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересыкак самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которыхсмерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.
Актуальность темы нашейработы обусловлена тем, что вопросы наследственного права, как общие, так ичастные, в настоящее время занимают значительно место в юридической практике.
Законодательство,регулирующее наследственные отношения, сложилось в условиях отсутствия в странерыночных отношений и не могло адекватно отражать реалии сегодняшнего дня.Появились новые виды имущества, новые виды имущественных прав. Это объясняетсяв первую очередь тем, что в результате становления рыночных отношений,закрепления за гражданами права частной собственности на имущество кругобъектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства,значительно расширился. В связи с этим нормы наследственного права (донедавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность. 26 ноября 2001 года была принята третья часть Гражданского кодекса РФ,кардинальным образом изменившая нормы наследственного права. С 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса РФ, котораяпосвящена вопросам интеллектуальной собственности. Новейшее законодательствотребует всестороннего изучения и осмысления.
Объектом нашего изученияв данной работе является изучение и анализ законодательства, регулирующегоотношения по наследованию отдельных видов имущества, правовое положениесубъектов наследственного права, а также некоторые общие положениянаследования.
Предметом исследованияявляется особенности правоотношений, возникающих при наследовании отдельныхвидов имущества.
Целью нашей работыявляется рассмотрение прав и свобод гражданина в рациональном применении нормнаследственного права как одного из инструментов приобретения правасобственности.
Исходя из поставленнойцели, мы ставим перед собой следующие задачи:
1. Исследовать нормы действующегозаконодательства, регулирующего наследственное правопреемство.
2. Изучить основныеправовые способы принятия наследства.
3. Рассмотреть субъектныйсостав наследственных правоотношений.
4. Выявить взаимосвязьинститутов наследования и права собственности.
5. Дать правовуюхарактеристику приобретению права собственности.
Теоретической основойисследования являются положения, содержащиеся в трудах ученых-юристов,занимавшихся исследованиями в области гражданского права, и, особенно, вобласти наследственного права (Т.Н. Амфитеатров, Б.С. Антимонов, С.Н. Братусь,Д.М. Генкин, М.В. Гордон, К.А. Граве, В.П. Грибанов, Н.М. Ершова, О.С. Иоффе,А.Ю. Кабалкин, О.А. Красавичков, Д.И. Мейер А.Л. Маковский, В.П. Мозолин, A.M.Немков, П.С. Никитюк, И.Б. Новицкий, У.А. Омарова, П.Е. Орловский, В.А.Рясенцев, А.А. Рубанов, О.Н. Садиков, В.И. Серебровский, Е.А. Суханов, Т.А.Тархов, Ю.К. Толстой, Е.А. Флейшиц, P.O. Халфина, Т.Д. Чепига, Г.Ф. ШершеневичЭ.Б. Эйдинова, К.Б. Ярошенко и др.)
Институт наследования был предметом, как диссертационных исследований, так и отдельных работ, связанных с институтомнаследования. Однако не все проблемыудалось разрешить как в теоретическом, так и законодательном аспектах.
Были исследованы объекты наследственного преемства в условияхэкономических преобразований (Л.И. Корчевская. 1997 г.), проблемы наследованияв условиях проведения правовой реформы в России (В.Н. Гаврилов. 1999 г.),особенности наследования отдельных видов имущества и имущественных прав (М.С.Амиров. 2002 г.), наследование по праву представления (А.А. Дружнев. 2003 г.),исторический аспект возникновения и развития института наследования вгражданском праве России (А.С. Михайлова. 2003 г.). Отдельные положениянаследственных правоотношений затрагивались в исследованиях В.И. Арчиновой («Способыприобретения права собственности». 2003 г.) и И.С. Тарарышкиной («Основанияприобретения права собственности гражданами». 2005 г.)
Теоретическая значимость работысостоит в том, чтопроведенное исследование проблем возникновения права собственности пооснованиям наследования послужит дальнейшему развитию научных исследований, атакже обоснованию предложений по совершенствованию гражданскогозаконодательства в области наследственных правоотношений.
Практическая значимость исследованиязаключается в том, что результатыисследования могут быть использованы как методологическая основа дальнейшихразработок, связанных с правовым регулированием отношений при наследовании, приподготовке учебной и методической литературы по гражданскому праву.
Глава1. Правовая природа института наследования
1.1 Правовые основанияоткрытия наследства
Процесс открытиянаследства регулируется определенными правовыми нормами, которые основываютсяна принципах наследственного права, представляющих собой основные идеи,основные начала, наиболее общие правоприменительные положения системы права,имеющие в силу законодательного закрепления общеобязательный характер. Основныеначала присущи как правовой системе в целом, так и отдельным правовым институтам,подотраслям и отдельным правовым отраслям.
Принципы наследственногоправа характеризуют особенности правового регулирования наследственныхотношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании.
В юридической литературевопрос о принципах наследственного права рассматривается учеными по-разному,при этом существуют различные подходы к выделению принципов.
Толстой Ю.К. к принципамнаследственного права относит:
• принцип универсальностинаследственного правопреемства;
• принцип свободы завещания;
• принцип обеспеченияправ и интересов необходимых наследников;
• принцип учетадействительной и предполагаемой воли наследодателя;
• принцип свободы выборау наследников, призванных к наследованию;
• принцип охраны основправопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иныхфизических и юридических лиц в отношениях по наследованию;
• принцип охранынаследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственныхпосягательств.
Корнеева И.Л.подчеркивает применимость и уместность принципов, выделенных Толстым Ю.К.
Гришаев С.П. отмечает,что наследственное право базируется на сочетании двух основополагающихпринципов: свободы наследования и охраны интересов семьи и обязательныхнаследников, которые «пронизывают» все наследственное право, на ихоснове происходит построение норм указанного института. В качестведополнительных Гришаев С.П. выделяет такие принципы наследственного права, какпринцип универсальности наследственного правопреемства, принцип свободы выборау наследников принять наследство либо отказаться от него, принцип охранынаследства от противоправных посягательств.
Таким образом, внаследственном праве необходимо выделять следующие принципы:
• универсальностинаследственного правопреемства;
• свободы наследования;
• свободы завещания;
• тайны завещания;
• обеспечение прав иинтересов обязательных наследников;
• охраны наследства;
• охраны наследственныхправ.
Таким образом, применениепринципов наследственного права, как справедливо отмечает Булаевский Б.А.,позволяет не только познавать смысл самого регулирования отношений,опосредующих переход имущества умершего гражданина к другим лицам, но иправильно толковать и применять конкретные правовые нормы, а в необходимыхслучаях и совершенствовать их. Являясь подотраслевыми, такие принципыбазируются на фундаментальных отраслевых принципах гражданского права ипредставляют собой их конкретное выражение в сфере наследственного права.
Подавляющую часть норм,из которых состоит наследственное право, составляют гражданско-правовые посвоей юридической природе нормы. В то же время среди норм наследственного прававстречаются и нормы иной отраслевой принадлежности, в том числе нормыпроцессуального права. К тому же юридическая природа норм далеко не всегдаопределяется их местом в системе нормативных актов. Так, нормы, определяющиепорядок и форму совершения завещаний, могут быть отнесены к нормам какматериального, так и процессуального права.
Отметим также, чтоприменение норм наследственного права зачастую имеет место задолго до того, какоткрывается наследство. Гражданин может отправиться к нотариусу для составлениязавещания задолго до того, как придет его смертный час. К тому же он в любоймомент может это завещание изменить, а то и вовсе отменить, составив новоезавещание либо не составляя никакого другого. Во всех этих случаях до открытиянаследства может быть еще очень далеко, но нормы наследственного права ужеприведены в движение.
Наследование относится кчислу производных, т. е. основанных на правопреемстве, способов приобретенияправ и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностейумершего лица, т. е. прав и обязанностей, которые принадлежали ему при жизни, кдругим лицам. В п. 1 ст. 1110 ГК РФ речь идет о наследовании имуществаумершего, т. е. имущественных прав и обязанностей, принадлежавших ему прижизни. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядкеуниверсального правопреемства.
Согласно ст. 1111 ГК РФвыделяют два основания наследования: наследование по завещанию и наследованиепо закону. В ранее действовавшем законодательстве на первом месте былонаследование по закону, а затем – наследование по завещанию. В части третьей ГКоснования наследования не претерпели изменений, однако они поменялись местами.Если раньше на первом месте находилось наследование по закону и лишь на втором- наследование по завещанию (см. ч. 1 ст. 527 ГК 1964 г.), то ныне всоответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивностигражданско-правового регулирования, которые в наследственном праве получаютразвитие и конкретизацию в принципе свободы завещания, первое место занимаетнаследование по завещанию и второе — наследование по закону. Этот подходсказался и на построении раздела «Наследственное право» в целом.
Раздел состоит из пятиглав. Вслед за главой «Общие положения» расположены главы «Наследованиепо завещанию», «Наследование по закону», «Приобретениенаследства», «Наследование отдельных видов имущества». И здесьглава «Наследование по завещанию» опережает главу «Наследованиепо закону». В ГК 1964 г. раздел «Наследственное право» вообще небыл разбит на главы, да и число статей, помещенных в этот раздел, было в два слишним раза меньше (35 статей против нынешних 76). Все это позволило придатьправовому регулированию отношений по наследованию большую стройность илогическую определенность, чего ГК 1964 г. явно недоставало.
Как мы отметили выше,согласно абзацу 1 ст. 1111 наследование осуществляется по завещанию и позакону. Это положение не следует понимать в том смысле, будто для наследованияпо завещанию необходим такой юридический факт, как наличие завещания, в товремя как наследование по закону осуществляется непосредственно из закона.Начать с того, что для наследования, по каким бы основаниям оно ни осуществлялось,во всех случаях необходимо наступление такого юридического факта, как открытиенаследства. Кроме того, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо,призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, чтобы оноотносилось к той очереди наследников по закону, которая призывается кнаследованию, и т.д.
Словом, как длянаследования по завещанию, так и для наследования по закону необходим целыйнабор предусмотренных законом юридических фактов, причем отсутствие хотя быодного из них исключает призвание наследника к наследованию по крайней мере потому основанию, по которому он был бы призван к наследованию, если бы весь этотнабор был налицо.
Статья 1111, неограничиваясь закреплением положения, которое было в законодательстве и ранее(см. абз. 2 ст. 527 ГК 1964 г.; п. 1 ст. 153 Основ гражданскогозаконодательства 1991 г.): наследование по закону имеет место, когда ипоскольку оно не изменено завещанием, содержит дополнение к нему: «а такжев иных случаях, установленных настоящим Кодексом».
К иным случаям относятсятакие, как признание завещания недействительным, признание наследника позавещанию не имеющим права наследовать, отказ наследника по завещанию отнаследства в пользу наследника по закону, приращение наследственных долей и т.п.
Таким образом,наследование по закону имеет место не только тогда, когда и поскольку оно неизменено завещанием, но и в иных, предусмотренных ГК, случаях.
Кроме двухоснований указанных в законе некоторые ученые выделяют и другие видынаследования.О.С. Иоффе выделяет третьейвид наследования:наследование по основанию выморочности наследственного имущества. В.К. Дронников выделяетсамостоятельный вид наследования «право на обязательную долю» необходимых наследников. Они классифицировали двапервых вида наследования по субъекту воли, устанавливающей право на наследование, а третий вид ониопределяют по субъекту наследования. Но и у одного и у другого третий вид являетсянаследованием по закону, то есть поглощается вторым элементом классификации наследования.
Наследованиевыморочного имущества относится к основанию наследования по закону (ст.1151 ГК РФ), как и право наобязательную долю. Наследованиепо закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также виных случаях, установленных ГК РФ. Так, наследование по закону будет иметьместо в следующих случаях:
• если наследодатель несоставил завещания;
• если завещание былосоставлено, но признано полностью недействительным в судебном порядке;
• если завещание былосоставлено, но признано недействительным в отдельной части;
• если наследодательзавещал только часть наследства (например, завещано только движимое имущество,а недвижимое будет унаследовано по закону);
• если наследник позавещанию отказался от наследства;
• если наследник позавещанию не принял наследство;
• если наследник позавещанию умер раньше завещателя;
• если наследник позавещанию – юридическое лицо, которое было ликвидировано.
Время открытия наследстваявляется юридическим фактом и играет важную роль в развитии наследственныхправоотношений, так как на момент открытия наследства устанавливаетсяприменимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых к наследству,состав наследственного имущества, порядок и сроки его принятия, основанияпризвания к наследованию, а также решаются другие важные вопросы.
В соответствии со ст.1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. День смерти может бытьопределен на основании медицинского заключения или судебным решением по делу обустановлении факта смерти.
Объявление судомгражданина умершим влечет за собой те же последствия, что и смерть гражданина.Наследство может также открываться в день вступления в законную силу решениясуда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина,пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающихоснование предполагать его гибель от определенного несчастного случая, судможет признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п.3 ст. 45 ГК РФ).
Кроме того, всоответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ в случае открытия наследства в деньпредполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шестимесяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении егоумершим.
Граждане, умершие в одини тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершимиодновременно и не наследуют друг после друга. Такие лица в гражданском правеименуются коммориентами (commorientes – умершие одновременно). В ранеедействовавшем законодательстве не содержались правила о лицах, считавшихсяумершими одновременно, но соответствующие рекомендации были разработанысудебной практикой по наследственным делам.
При возникновенииситуации с коммориентами наследственное имущество определяется после каждого изумерших и к наследованию обособленно призываются наследники каждого из них.
Вместе с тем, какотмечает Булаевский Б.А., приведенное правило имеет отдельные исключения.
Во-первых, долянаследника по закону, умершего одновременно с наследодателем, переходит поправу представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренныхп. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между нимипоровну (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).
Во-вторых, еслиодновременно с наследодателем умирает наследник, которому подназначен другой наследник,имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику (п. 2 ст. 1121ГК РФ).
Если же завещатель неподназначил наследника, то действует общее правило о наследовании послекоммориентов.
Определение местаоткрытия наследства имеет ключевое значение для решения практических вопросов,связанных с наследованием. В частности, с учетом места и времени открытиянаследства устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, и применимоезаконодательство; по месту открытия наследства подаются заявления наследников опринятии наследства, об отказе от наследства; кредиторы наследодателяпредъявляют требования к наследникам, принявшим наследство; подаются заявленияо принятии мер охраны наследства; наследники обращаются за выдачей свидетельство праве на наследство, а также совершаются иные юридические действия.
Местом открытиянаследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ).
Местом жительствапризнается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Приэтом во внимание принимается только регистрация по постоянному местужительства, а не по месту временного пребывания.
Местом жительстванесовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, или граждан,находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей– родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ).
Правила определения местаоткрытия наследства по месту нахождения имущества могут быть сформулированы ввиде следующих положений:
— если все наследственноеимущество сосредоточено в одном месте, то местом открытия наследства будетсоответствующее место нахождения имущества;
— если имуществонаходится в разных местах и в его составе есть недвижимость, то местом открытиянаследства будет место нахождения недвижимости;
— если объектынедвижимости рассредоточены, то местом открытия наследства будет местонахождения наиболее ценных объектов недвижимости;
— если в составенаследства объектов недвижимости нет, а движимое имущество расположено в разныхместах, то местом открытия наследства также будет место нахождения наиболееценной части наследства.
Место нахождениянаследуемого имущества признается местом открытия наследства в том случае,когда последнее место нахождения и проживания жительства наследодателя,неизвестно или находится за пределами Российской Федерации.
При нахождениинаследуемого имущества в различных местах, местом открытия наследства являетсяместо нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболееценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества –место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.
Ценность имуществаопределяется исходя из его рыночной стоимости. В данном случае ценностьнаследственного имущества определяется на момент открытия наследства исходя изсуммарной рыночной стоимости наследственного имущества и подтверждаетсясоответствующими актами либо справками об оценке, выданными профессиональнымиоценщиками либо государственными и иными уполномоченными органами иорганизациями (бюро технической инвентаризации, Земельной кадастровой палатой ит. д.).
Если последнее местожительства гражданина или место нахождения его имущества неизвестны, местооткрытия наследства устанавливается в судебном порядке в соответствии справилами гл. 28 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ).
В данном случае в суднаследниками подается заявление об установлении места открытия наследства,которое рассматривается судом в порядке особого производства.
Таким образом, правовыеоснования открытия наследства предназначены для локализации наследственныхправоотношений, обеспечивая их территориальную привязку к определённомунотариальному округу в целях юридической целостности наследственного имущества,для дальнейшего оформления и осуществления наследственных прав наследников ивозмещения кредиторам долгов наследодателя.
1.2 Правоотношения иправопреемство при наследовании
В рамкахроссийского законодательства предусмотрены нормативная реализация правнаследования и их юридические гарантии. Это обеспечивается такими нормами, которыерегулируют наследственные правоотношения, под которыми мы будем пониматьобщественные правовые отношения, связанные с наследованием после ухода из жизнигражданина находившихся в ранее в его правообладании вещей, имущества, а также различныхправ и обязанностей, одним из его наследников. Отметим, что сфера применения наследственногоправа гораздо шире сферы применения и действия наследственных отношений, таккак эти правоотношения выступают зависимой частью и наследственного, игражданского права. Они представляют собой предмет наследственного права какподотрасли российского гражданского права. Регулирующие их нормы закреплены вГражданском кодексе РФ (раздел V «Наследственное право»). Порядокюридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основахзаконодательства Российской Федерации о нотариате. Кроме того, крассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса РФ иГражданского процессуального кодекса РФ, в частности при разрешении споров,связанных с правом наследования.
Своеобразиеоснований возникновения наследственных прав заключается в том, что они всегдавыступают не как единичный юридический факт, а как сложный фактический состав.Входящие в него отдельные юридические факты в зависимости от наличия в нихпроявления воли распадаются на юридические события и юридические действия. Всюсовокупность юридических фактов, последовательное накопление которых ведет квозникновению наследственного правоотношения, можно условно разделить на двеосновные группы.
1. К первойгруппе относятся юридические факты, названные в литературе «предпосылкамивозникновения права наследования». Они должны иметь место ко времениоткрытия наследства. От этих фактов зависит прежде всего состав правопреемниковнаследодателя.
2. Ко второйгруппе юридических фактов, ведущих к возникновению наследственного правовогоотношения, относятся: а) смерть гражданина (событие); б) объявление безвестноотсутствующего гражданина умершим в судебном порядке (действие). Средиперечисленных видов юридических фактов для возникновения наследственногоправоотношения необходимым и достаточным является только один: смерть (либообъявление умершим) наследодателя. Наступление ко времени открытия наследстваиных юридических фактов, в том числе упомянутых юридических состояний, неявляется обязательным для того, чтобы правовое отношение возникло. При ихотсутствии наследство в порядке универсального правопреемства переходит кгосударству. Наступление такого состава юридических фактов, который приводит квозникновению наследственного правоотношения, является открытием наследства.Можно сказать, что открытие наследства и есть «самое возникновениенаследственного правоотношения»
Наследственноеправоотношение не возникнет вообще, если для этого не существует «повода»,«цели». Такой целью является переход прав и обязанностейнаследодателя к наследникам. Соответственно, если не существует имуществанаследодателя, которое может в соответствии с законом переходить по наследству,правоотношения наследования не появится. Применительно к рассматриваемомувопросу Д.И. Мейер писал: «Не надо думать… что смерть каждого лицарождает право наследования: в действительности о праве наследования идет речьтолько тогда, когда имущественные отношения наследодателя представляют болееили менее значительный интерес; если же они ничтожны, то о наследстве посленего нет и речи — и так умирают тысячи людей!»
ПобедоносцевК.П. среди «поводов к открытию наследства» помимо смертинаследодателя и других условий «осуществления идеи о наследстве»выделял, в частности, наличие имущества, составляющего предмет наследования.Некоторые современные исследователи также отмечают, что «смерть не каждогогражданина порождает наследственные правоотношения, а только тех из них,которые обладали наследственным имуществом».
Длявозникновения наследственного правоотношения недостаточно только того, чтобынаследственную массу составляли такие права (имущественный «актив») иобязанности (имущественный «пассив») наследодателя, которые всоответствии с действующим законом могут перейти по наследству. На практикеможет сложиться ситуация, когда имущество умершего состоит исключительно изодних долгов (пассива) или когда оплатить все имеющиеся долги из составанаследственного имущества не представляется возможным.
В настоящеевремя каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределахстоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Как отмечалось влитературе, «предел ответственности наследника — это та денежная сумма, вкоторую наследство оценивается на момент открытия». Следовательно, в томслучае, если имущество умершего состоит только из одних долгов, правоотношениянаследования не возникает и наследственного преемства не наступает.Наследственное преемство не наступает и в той части пассива наследственногоимущества, которая превышает действительную стоимость его актива. Однако в томслучае, когда в составе наследственной массы имеется актив (имущественные праванаследодателя) и даже если существующий пассив (долги наследодателя) «обременяет»этот актив в пределах всей его стоимости, возникает наследственноеправоотношение.
Если мыобратимся непосредственно к содержанию правоотношений в сфере наследования, тосможем отметить, что получение наследства представляет собой нормативный вправовом и законодательном отношении процесс передачи после смерти гражданина(наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей и т.д.Приведенное нами определение права наследования как нормативного института нетолько отражает элементы, закрепленные в ст. 1110 ГК РФ, но и не противоречит сложившемусяв сфере гражданского права термину «наследование». Так, В.И.Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников вотношении имущества умершего собственника (наследодателя). Более широкоеопределение права наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательноеопределение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта иустановление лица, которое вправе вступить в эти отношения. Очевидно, чтоданная дефиниция объединяет правопреемство наследников в отношении какимущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смертиимущественных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненнымиобязательств.
Ученый-юристН. В. Чельцова в рассуждениях идет дальше Мейера, предлагая более широкоеюридическое определение наследственных правоотношений: «Имущественные инекоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие изюридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с егосмертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том же объеме икачестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Тоесть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такоеположение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его.Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило,одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что вюридической литературе считается общим или универсальным правопреемством.Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав иобязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит кнаследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц».
В цивилистике также выделяют частное или сингулярноеправопреемство.
Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одноправо или группу прав. Некоторые правила раздела V ГК РФ «Наследственноеправо» предусматривают в виде исключения, что правопреемство принаследовании может быть и сингулярным. В этих случаях «к другим лицам»переходит отдельное имущественное право. Правило о переходе права на принятиенаследства установлено для случая, когда наследник умер после открытиянаследства, не успев его принять в установленный срок. Предусматривается, чтоего право на принятие причитавшегося ему наследства переходят к егонаследникам, так как это не универсальное, а сингулярное правопреемство. ГК РФустанавливает, что право на принятие наследства при этом «не входит всостав наследства, открывшегося после смерти такого наследника» (п.1 ст.1156 ГК РФ).
Юридическиправопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимостьправ и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника.К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех,переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законамилибо противоречит самой гражданско-правовой природе этих прав и обязанностей.По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателюпринадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами ихобеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследствараспространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы нинаходилось. Наследник может даже не знать, что именно входит в составнаследства. Принятие наследства под условиями или с оговорками не допускается.Акту принятия наследства придается обратная сила. Если наследник принимаетнаследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующейчасти, если наследников несколько) уже с момента открытия наследства.
По общемуправилу, наследство переходит к наследникам в порядке универсальногоправопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент,если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. В наследственное имуществомогут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частнойсобственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которыеследуют из договора и обязательства по договору, исключительные права нарезультаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) ит.п.
Следуетоднако отметить, что не все юристы считают, что при наследовании имеет местоуниверсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностяхнаследодателя. Например, Н.Д. Егоров считал, что при наследовании речь должнаидти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектахэтих прав. Автор выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющиенаследство). Он придерживался позиции, высказанной В.И. Серебровским: «Долгиявляются … только „обременением“ наследства, но не его составнойчастью. Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), дажеполностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят.Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак немогли бы „обременять“ его». Однако эта точка зрения широкойподдержки в российской юриспруденции не получила. В настоящей работе будемисходить из понятия, что при наследовании переход прав и обязанностейнаследодателя к его наследникам переходит в порядке правопреемства.
В правовойлитературе высказывалось мнение о том, что с принятием наследства осуществленпереход наследственной массы от наследодателя к его правопреемнику,соответственно цель наследственного правового отношения с этого момента можносчитать достигнутой. В частности, Эндель Лаасик отмечает: «С принятиемнаследства наследственное правоотношение прекращается и наследник становитсяправопреемником наследодателя, носителем тех прав и обязанностей, которые ранеепринадлежали наследодателю». С этой позицией вряд ли можно согласиться: смомента принятия наследства наследником в рамках наследственного правоотношениямогут произойти существенные изменения. Правовое отношение наследованияпродолжает свое развитие до истечения установленного законом срока на принятиенаследства.
В литературетакже указывается: «В результате принятия наследства у наследникавозникает право на наследство, которое в зависимости оттого, что входит всостав наследства, в свою очередь, распадается на ряд прав (правомочий)».Перешедшие к наследнику права соответственно могут быть как абсолютными, так иотносительными. Так, к нему может перейти право собственности (вещное право) и(или) право требования (обязательственное право). Положение о том, что право нанаследство «распадается» на ряд прав, принадлежавших наследодателю,по нашему мнению, является не совсем точным. Нельзя не учитывать, что данныеправа выступают в качестве составной части материального объектанаследственного правоотношения (наследства). Следовательно, если признаватьсуществование этого правоотношения на втором этапе его развития (то есть послепринятия наследства наследником), было бы не вполне логичным совмещать егоюридическое содержание (в состав элементов которого входит право наследника нанаследство) с материальным объектом (права, принадлежавшие наследодателю).Кроме того, в состав наследства входят и обязанности наследодателя. При такомподходе не вполне понятно, какова их роль в наследственном правоотношении наданном этапе. Поэтому следует, на наш взгляд, различать право на наследство каксоставную часть элементов наследственного правоотношения, которое является абсолютным(«поскольку против притязаний любого и каждого, оспаривающего егоправомочия на приобретенное наследственное имущество, наследник можетзащищаться ссылкой на наследственное правоотношение как на основаниивозникновения своих наследственных прав»), а также те конкретные права иобязанности, которые переходят к наследнику и составляют содержание других,самостоятельных, правоотношений, как абсолютных, так и относительных.Правильным представляется мнение С.С. Алексеева, согласно которому «междуправом на принятие наследства и „материальными“ правами нет прямойсвязи: между ними расположено право на наследство», являющееся «правовойступенькой к преобразованию права собственности и других „материальных“прав умершего лица».
Содержаниеперешедших к наследнику прав и обязанностей на втором этапе развитиянаследственного правоотношения не является полностью тождественным содержаниютех прав (и обязанностей), носителем которых был наследодатель. Например,наследодателю принадлежало право собственности на жилой дом. Содержание данногоправа составляли правомочия наследодателя по владению, пользованию ираспоряжению жилым домом по своему усмотрению. Кроме того, собственник былвправе устранять вмешательство всех третьих лиц в ту сферу хозяйственногогосподства, которую за ним закрепил закон. Приняв наследство, в состав котороговходит право собственности, наследник становится субъектом правоотношениясобственности, но объем его правомочий до конца не определен. Он пока не вправепродать, подарить, иным образом распорядиться домом. Наследник может владеть ипользоваться имуществом, но границы и этих правомочий до определенного моментане конкретизированы. Это связано с тем, что наследственное имущество (по общемуправилу) переходит в общую долевую собственность наследников, а владение,пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей долевойсобственности, осуществляются по соглашению всех ее участников. Таким образом,не зная на данном этапе, сколько наследников примет в конечном счете наследствои окажется в числе собственников, наследник в рассматриваемом примере неосведомлен относительно границ принадлежащего ему права собственности. До концане определен его общий тип поведения (вправе ли он владеть, пользоваться,распоряжаться всем жилым домом или только отдельной долей в праве собственностина него). Так, если принявший наследство наследник продаст жилой дом,принадлежавший по праву собственности наследодателю, то при «появлении»в дальнейшем других наследников будет считаться, что он вышел за пределы границдозволенного ему общего типа поведения.
Особенностинаследственных правоотношений на второй стадии их развития обусловлены преждевсего тем, что не все наследники еще осуществили свое право на принятиенаследства (во всяком случае, об отсутствии таких наследников либо об ихнежелании принять наследство в данный период не может быть известно).Наследник, не принявший наследство, не состоит в правовых отношениях снаследником, принявшим наследство, а также с иными участниками наследственногоправоотношения на второй стадии его развития, но принадлежащее ему право напринятие наследства оказывает определенное влияние на это правоотношение.Наследник, принявший наследство, не знает границ своих прав (обязанностей) и неможет всецело их реализовать именно потому, что он связан возможностью других «потенциальных»наследников принять наследство (отказаться от него), связан возможностью ихвыбора. В зависимости от их выбора сложившийся субъектный составнаследственного правоотношения может измениться. Он может как увеличиться, таки уменьшиться (например, в случае, если наследство примет наследник позавещанию, которому завещано все имущество). В этом смысле право наследника напринятие наследства можно считать принадлежащим к правам особой категории.
Наследственноеправоотношение прекращается по истечении срока на принятие наследства. К этомумоменту определен весь круг правопреемников наследодателя, установлен точныйобъем правомочий каждого наследника в отношении наследственного имущества. Вседальнейшие действия наследников производятся за рамками наследственногоправоотношения: правоотношения, возникающие по поводу раздела наследства,оплаты долгов кредиторам наследодателя и т.п., частично урегулированы нормаминаследственного права, но не являются собственно наследственными. «Трансформация»правовых отношений, участником которых был наследодатель, к этому временисчитается завершенной. «Появление законченного результата правоотношениявлечет за собой прекращение данного правоотношения, поскольку цель последнегодостигнута».
1.3 Правовые способыпринятия наследства
Для приобретениянаследства наследник должен его принять.
Принятие наследства — этоодностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленноена приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленномпорядке в сроки и способами, определенными законодательством.
Наследство может бытьпринято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) позакону. Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в ст. 1116 ГКРФ. Принятие наследства — это право наследника. Наследник также вправе непринимать наследство или отказаться от него.
Лицо, принявшеенаследство, приобретает соответствующие права и обязанности в отношенииунаследованного имущества.
Для приобретениявыморочного имущества принятия наследства не требуется (ст. 1151 и п. 1 ст.1152 ГК РФ). Отказ от наследства при наследовании выморочного имущества недопускается.
Принятое наследствопризнается принадлежащим наследнику со дня принятия им наследства (п. 4 ст.1152 ГК РФ).
Принять наследство могуттолько лица, являющиеся наследниками по завещанию и (или) по закону (главы 62,63 ГК РФ).
Самостоятельно принятьнаследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме (ст. ст.21, 27 ГК РФ). Таковыми являются:
— лица, достигшиевосемнадцатилетнего возраста;
— лица, вступившие в бракдо достижения восемнадцати лет;
— эмансипированныенесовершеннолетние.
Несовершеннолетние лица ввозрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия своихзаконных представителей — родителей, усыновителей или попечителя (ст. 26 ГКРФ).
Лица, ограниченные судомв дееспособности, принимают наследство с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ).
От именинесовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних) граждан и граждан,признанных судом недееспособными, наследство принимают их законныепредставители:
— от имени малолетних — их родители, усыновители или опекуны (ст. ст. 28 и 32 ГК РФ);
— от имени граждан,признанных судом недееспособными, — их опекуны (ст. ст. 29 и 32 ГК РФ).
На принятие наследстванесовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет; гражданами, ограниченными судомв дееспособности; законными представителями малолетних и граждан, признанныхсудом недееспособными, предварительное разрешение органов опеки ипопечительства не требуется (ст. 37 ГК РФ), поскольку принятие наследства невлечет уменьшение имущества подопечного.
При наличии зачатого прижизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка (ст. 1116 ГК РФ) заявление опринятии наследства может быть принято нотариусом от законного представителятакого наследника только после рождения ребенка живым. Еще не родившийсяребенок является лишь потенциальным наследником, поскольку правоспособность еговозникает только в момент рождения живым (п. 2 ст. 17 ГК РФ).
Нотариус по местуоткрытия наследства при приеме заявлений от наследников уведомляет их о том,что при наличии сведений о зачатом при жизни наследодателя, но еще неродившемся наследнике выдача принявшим наследство наследникам свидетельства оправе на наследство будет приостановлена (ч. 3 ст. 1163 ГК РФ).
Иностранные граждане илица без гражданства при наследовании по праву Российской Федерации (ст. 1224ГК РФ) принимают наследство в общем порядке.
Принятие наследникомчасти наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чембы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абзац 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ),в том числе и имущества, которое обнаружится после принятия наследства. Если всоставе наследства имеется различное имущество (дом, машина, квартира и т.п.),наследнику для принятия причитающегося ему наследства достаточно совершитьдействие, направленное на принятие какого-либо одного из указанного имущества(например, машины).
Принятие частинаследства, причитающегося наследнику по одному из оснований наследования, неозначает отказа от остального наследственного имущества, причитающегося ему поэтому основанию. Принцип универсальности правопреемства и единстванаследственного имущества (ст. 1110 ГК РФ) действует в пределах любогоотдельного основания наследования, по которому наследник принял наследство. Аименно: наследник в пределах любого основания наследования (по закону или позавещанию) не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества(п. 3 ст. 1158 ГК РФ).
Например, если наследникнаследует по завещанию имущество, состоящее из квартиры, дачи, гаража, то он невправе принять только квартиру, гараж и не принять дачу. Если наследникнаследует по закону имущество, состоящее из различных видов имущества, он невправе принять только один вид имущества и отказаться от принятия остальногоимущества, входящего в состав этого основания наследования.
Если наследникпризывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещаниюи по закону или в порядке наследственной трансмиссии и т.п.), он может принятьнаследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из нихили по всем основаниям (абзац 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). То есть лицо, являющеесяодновременно наследником по завещанию и по закону, вправе принять наследство ипо завещанию, и по закону, а также принять наследство по одному из основанийнаследования, не принимая наследство по другим основаниям.
Например, у наследодателядвое детей: сын и дочь, оба являются наследниками первой очереди по закону,состав наследства — квартира и автомобиль, квартира завещана дочери, автомобильникому не завещан.
Дочь может принять позавещанию квартиру и отказаться от наследования по закону — от причитающейся ейдоли в праве на автомобиль, в этом случае сын наследует автомобиль. Если дочьпримет наследство и по завещанию, и по закону, в этом случае она получаетквартиру по завещанию и по закону в размере 1/2 доли в праве на автомобиль, асын только в размере 1/2 доли в праве собственности на автомобиль.
Вышеуказанное правило овыборе оснований наследования применимо и в случае, когда единственныйнаследник является наследником по завещанию и по закону.
Например, отец завещалсыну все имущество. Сын, единственный наследник по закону, отказывается отнаследования по завещанию, но принимает наследство отца по закону.
Принятие наследства поодному из оснований в пределах указанного срока нельзя автоматическирасценивать как отказ от наследства по другим основаниям. Этим правилом следуетруководствоваться и в случаях, когда имело место фактическое принятиенаследства.
Исходя из особенностейправового регулирования принятия наследства при наличии разных основанийнаследования, нотариус разъясняет наследнику, чтобы в заявлении о принятиинаследства он указал, что принимает наследство по всем основаниям, по которымпризывается к наследованию, если его воля не направлена на иное.
Если наследственноеимущество причитается наследнику по нескольким завещаниям (завещание на дом,завещательное распоряжение на вклад и пр.) и наследник выражает волю принятьпричитающееся ему наследственное имущество по всем завещаниям, он указывает взаявлении о принятии наследства по каждому завещанию.
Когда наследникпризывается к наследованию в порядке наследственной трансмиссии в связи сосмертью наследника, не успевшего принять наследство, нотариус в этом случаеразъясняет наследнику, что принятие им наследства в порядке наследственнойтрансмиссии не означает принятия им также наследства, принадлежавшего умершемунаследнику, открывшегося после его смерти. Поскольку это разные наследственныедела, действия наследника должны оцениваться отдельно по отношению к каждому изнаследственных дел и заявления о принятии наследства подаются в отношениикаждого указанного наследства.
Принятие наследства неявляется бесповоротным. Приняв наследство, наследник вправе в течение срока,установленного для принятия наследства, изменить свое намерение и принятьнаследство, причитающееся ему по другому основанию, по нескольким основаниямили по всем основаниям, по которым он призывается к наследованию, либоотказаться от наследства (ст. ст. 1153 — 1159 ГК РФ).
Принятие наследства подусловием или с оговорками не допускается (п. 2 ст. 1158 ГК РФ).
Наследник вправе выбратьпо своему усмотрению любой из способов принятия наследства: путем подачисоответствующего заявления нотариусу либо путем фактического принятиянаследства (ст. 1153 ГК РФ).
По желанию наследникможет подать нотариусу заявление о принятии наследства, даже если он уже принялнаследство фактически.
Принятие наследникомнаследства путем подачи заявления по месту открытия наследства.
Заявление наследника опринятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследствоподается по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному всоответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследстводолжностному лицу (далее — нотариус). Допускается подача заявления о принятиинаследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Подача нотариусузаявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также считаетсяпринятием наследства, даже если заявление непосредственно о принятии наследстване подавалось (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Заявление о принятиинаследства должно быть подано в письменной форме (ст. 62 Основ законодательстваРоссийской Федерации о нотариате, далее — Основ).
Подача заявлениянаследником непосредственно нотариусу
При подаче наследникомзаявления о принятии наследства непосредственно нотариусу по месту открытиянаследства заявление может быть составлено самим наследником в присутствиинотариуса, а при необходимости нотариус оказывает содействие в составлениитекста заявления в соответствии с высказанным волеизъявлением наследника.
При передаче наследникомзаявления о принятии им наследства непосредственно нотариусу по месту открытиянаследства нотариального свидетельствования подлинности его подписи назаявлении не требуется. В этом случае нотариус по общим правилам устанавливаетличность наследника.
Нотариус разъясняетнаследнику, принимающему наследство, его права и обязанности, возникающие всвязи с принятием наследства, иные вопросы, касающиеся правового регулированияоформления его наследственных прав, а также следующее:
— не допускается принятиенаследства под условием или с оговорками (абзац 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ);
— принятие наследстваодним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальныминаследниками (п. 4 ст. 1152 ГК РФ);
— при призваниинаследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник можетпринять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, понескольким из них или по всем основаниям (абзац 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ);
— принятие наследникомчасти наследства по одному из оснований означает принятие всего причитающегосяему наследства по этому основанию, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно нинаходилось;
— принятое наследствопризнается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо отвремени его фактического принятия, что означает, в частности, что с этогомомента, в том числе за период, предшествующий фактическому переходунаследственного имущества в собственность наследника, на него возлагается бремясодержания наследственного имущества: уплата долгов наследодателя, уплатакоммунальных платежей, налогов и т.п. (п. 4 ст. 1152) и что с этого времени унаследника возникает право пользования наследственным имуществом, на получениеот него доходов, других поступлений (ст. 136 ГК РФ);
— права наследника наунаследованное имущество подтверждаются свидетельством о праве на наследство,которое выдается нотариусом по просьбе наследника по истечении срока,установленного для принятия наследства (ст. ст. 1162, 1163 ГК РФ);
— в пределах срока,установленного для принятия наследства, наследник, несмотря на принятиенаследства, вправе в установленном порядке отказаться от наследства.
Отправление заявлениянотариусу по месту открытия наследства по почте.
Фактическое принятиенаследства свидетельствуется такими действиями наследника, из которыхусматривается, что наследник не отказывается от наследства, а выражает волюприобрести его.
Действия по фактическомупринятию наследства могут быть совершены как самим наследником, так и инымилицами по его поручению, при этом из характера таких действий должно вытекать,что именно наследник намерен принять наследство.
Если наследником былисовершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то вэтом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником опринятии наследства. Однако следует иметь в виду, что действия по фактическомупринятию наследства должны быть совершены наследником в пределах срока,установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).
Срок обращения заполучением свидетельства о праве на наследство наследником, фактическипринявшим наследство, как и наследником, принявшим наследство по заявлению,законом не ограничен.
О фактическом принятиинаследства свидетельствуют следующие действия наследника (п. 2 ст. 1153 ГК РФ):
1) вступление во владениеили в управление наследственным имуществом
Под владением понимаетсяфизическое обладание имуществом, в том числе и возможное пользование им.Вступлением во владение наследством признается, например, проживание вквартире, доме, принадлежащем наследодателю, или вселение в такое жилоепомещение после смерти наследодателя в течение срока, установленного дляпринятия наследства, пользование любыми вещами, принадлежавшими наследодателю,в том числе его личными вещами.
Фактическое вступление вовладение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается какфактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно низаключалось и где бы оно ни находилось.
Совместное проживаниенаследника с наследодателем предполагает фактическое принятие им наследства,даже если такое жилое помещение не является собственностью наследодателя и невходит в состав наследства (например, неприватизированная квартира), посколькув квартире имеется имущество (предметы домашней обстановки и обихода), которое,как правило, находится в общем пользовании наследодателя и совместнопроживающего с ним наследника и принадлежит в том числе и наследодателю.
Фактическое принятиенаследства наследником имеет место и в случаях, когда наследник не проживалсовместно с наследодателем, однако у него имеется в совместной или долевойсобственности с наследодателем наследуемое имущество, то есть когданаследственное имущество находится в общей собственности наследника инаследодателя, поскольку, исходя из норм ст. ст. 244 — 249, 253, 255, 256 и др.ГК РФ, участники общей собственности (в т.ч. долевой) сообща владеют ипользуются общим имуществом. Наследник после смерти наследодателя сохраняет теже права сособственника в отношении наследуемого имущества, находившегося в ихобщей собственности.
Подтверждением фактическогопринятия наследства наследником могут быть признаны действия наследника,обоснованные в совокупности доказательств, свидетельствующих о направленностиволи участника общей долевой или совместной собственности на принятиенаследства.
Управление предполагаетдействия, направленные на сохранение наследственного имущества и обеспечивающиеего нормальное использование, а также на защиту его от посягательств илипритязаний третьих лиц. В частности, перенесение наследником какого-либоимущества из квартиры наследодателя в свою квартиру, передача или принятиенаследником имущества наследодателя на хранение, установка дополнительныхзапоров в помещении, в котором находится имущество наследодателя, и т.п.
Управление наследственнымимуществом может осуществляться как при владении им, так и без владения ипользования им, но осуществляя на него определенное воздействие. Например,осуществление ремонта, сдача в аренду какого-либо имущества наследодателя,уплата долгов наследодателя, тем самым предотвращая обращение взыскания нанаследственное имущество и пр.;
2) принятие мер посохранению наследственного имущества, защите его от посягательств илипритязаний третьих лиц
К указанным мерам можноотнести, например:
— установку замка илиоборудование квартиры наследодателя охранной сигнализацией;
— перенесениеопределенных вещей из квартиры наследодателя к себе в целях их сохранения;
— обращение к нотариусуили иному должностному лицу с заявлением о принятии мер к охраненаследственного имущества;
— предъявление наследникомиска к лицам, неосновательно завладевшим наследством, и др.;
3) оплата наследником изсвоих средств расходов на содержание наследственного имущества
Предполагается оплатанаследником налогов на наследуемое имущество, коммунальных платежей, страховыхпремий, закупка корма для домашних животных, оплата ремонта автомобилянаследодателя, оплата ремонта квартиры, дачи и пр.
4) оплата наследником засвой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихсянаследодателю денежных средств
Для подтверждения такихдействий наследником должны быть представлены нотариусу соответствующиедокументы.
Документами,свидетельствующими о фактическом принятии наследства, признаются:
— справкижилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления,органов внутренних дел о совместном проживании наследника с наследодателем надень смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении;
— справки органовместного самоуправления, органов управления жилищных, дачных, гаражных кооперативовоб использовании наследником имущества, входящего в состав наследства(например, о пользовании гаражом, об обработке земельного участка, о ремонтедачи и т.п.);
— квитанции об оплатеналогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в кооперативы и другихплатежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствующихорганов, содержащие сведения о получении данными органами денежных средств отнаследника;
— договоры с юридическимилицами о проведении ремонта наследуемого имущества, о сдаче имущества в аренду,установке охранной сигнализации и т.п.;
— квитанции о возвратекредита, полученного наследодателем, или иного долга наследодателя, выданныебанком или другой организацией;
— копия исковогозаявления наследника к лицам, неосновательно завладевшим наследственнымимуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела кпроизводству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о правена наследство;
— другие документы осовершении наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства.
Документы и справкидолжны подтверждать, что действия по фактическому принятию наследникомнаследства были совершены наследником в течение срока, установленного дляпринятия наследства.
Действия по принятиюнаследства совершаются в установленные законом сроки, течение срока дляпринятия наследства начинается со дня, указанного в законе.
Законом установлен общийсрок принятия наследства, а также специальные удлиненные сроки принятиянаследства (ст. 1154 ГК РФ).
По общему правилунаследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытиянаследства (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Днем открытия наследстваявляется день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днемоткрытия наследства является день вступления в силу решения суда об объявлениигражданина умершим. В случае предполагаемой гибели гражданина днем смертипризнается день, указанный в решении суда (ст. 1114 ГК РФ), а значит, являетсяднем открытия наследства, однако исчисление шестимесячного срока в этом случаеначинается со дня вступления в силу решения суда (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Следуетполагать, что в этом случае законом установлен особый подход для исчисленияшестимесячного срока.
Решить судьбу своего имущество на случай смерти можно путемсовершения завещания.
Завещание — законное объявление воли собственника о порядкераспоряжения принадлежащим ему имуществом после его смерти.
Завещание – это односторонняя сделка, которая создает права иобязанности в отношении имущества умершего, после открытия наследства.
Смысл завещания как односторонней сделки сводится к выражению волитолько одной стороны — завещателя.
Завещание должно быть совершено гражданином, обладающим в моментего совершения дееспособностью в полном объеме. Дееспособность гражданина — этоесть способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданскиеправа, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, возникает вполном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижениивосемнадцати лет.
Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания черезпредставителя не допускается. Личностный характер завещания подразумеваетсовершение его в индивидуальном порядке. Таким образом, завещатель по своемуусмотрению определяет правовую судьбу принадлежащего ему имущества. В завещаниимогут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещаниядвумя или более гражданами не допускается. Это значит, что формирование волизавещателя выражается в составлении единого акта. Свобода завещанияопределяется усмотрением завещателя завещать имущество любым лицам, любымобразом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного илинескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, атакже включить в завещание иные распоряжения предусмотренные нормамиГражданского законодательства о наследовании, отменить или изменить совершенноезавещание.
Таким образом, завещатель вправе совершить завещание, содержащеераспоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрестив будущем. Завещатель вправе указать в завещании родственную связь с тем, комузавещает имущество (например, если родитель завещает своё имущество ребёнку, тов этом случае, после смерти родителя ему придется доказывать свое родство сним, предъявив Свидетельство о рождении, подтверждающие родственную связь).Можно также в завещании указать только ФИО, год рождения лица, которомузавещается имущество. В этом случае никакого родства доказывать не надо,достаточно предъявить паспорт, подтверждающий, что именно данному лицу завещаноимущество. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указанийих долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследствавещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещаннымнаследникам в равных долях.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле внаследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, егонетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, котораяпричиталась бы каждому из них при наследовании по закону — обязательная доля(ст. 1149 Гражданского кодекса РФ). Нетрудоспособность – невозможностьосуществлять трудовую деятельность по причинам, не зависящим от человека.Нетрудоспособность может быть связана с возрастом и с состоянием здоровья.
Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик,исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещаниевместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения,относящиеся к содержанию завещания, его совершения.
Обязанность по соблюдению тайны завещания распространяется нетолько на факт его совершения, но и на содержание, изменение или отмену вплотьдо его открытия. В случае, если тайна завещания будет нарушена, завещательвправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоватьсядругими способами защиты гражданских прав, предусмотренными Гражданскимзаконодательством.
Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверенонотариусом. Несоблюдение установленных Гражданским кодексом РФ правил описьменной форме завещания и его удостоверении влечет за собойнедействительность завещания. Составление завещания в простой письменной формедопускается только в виде исключения в случаях, когда гражданин, которыйнаходится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихсячрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание, можетизложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменнойформе. Изложение гражданином последней воли в простой письменной формепризнается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелейсобственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует,что он представляет собой завещание.
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачиваетсилу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств невоспользуется возможностью совершить завещание в установленной Гражданскимкодексом форме. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежитисполнению только при условии подтверждения судом по требованиюзаинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленногодля принятия наследства.
На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения,за исключением случая, составления закрытого завещания.
Нотариально удостоверенное завещание должно быть написанозавещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записизавещания могут быть использованы технические средства. Завещание, записанноенотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностьюпрочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состояниилично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем назавещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которымзавещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание обязательно должно быть собственноручно подписанозавещателем, это дополнительно доказывает осознанность и добровольность еговолеизъявления. Имеются из этого правила исключения, когда завещатель в силуфизических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не можетсобственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписанодругим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаныпричины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, атакже фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшегозавещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющимличность этого гражданина.
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателюсодержание статьи 1149 Гражданского Кодекса, в которой говорится о праве наобязательную долю и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
При оформлении наследства по завещанию наследники предоставляютвсе документы, необходимые для удостоверения места и времени открытиянаследства, а также для подтверждения факта наличия наследственного имущества.В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель илиисполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание,с заявлением о выдаче дубликата завещания. К такому заявлению прилагается копиясвидетельства о смерти. Однако на практике наследники чаще подают нотариусузаявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство с указаниемнаследственного имущества, его описанием и оценкой, а также с указанием другихнаследников. Поскольку в этом заявлении выражено желание быть наследником,нотариусу не нужно требовать отдельного заявления о принятии наследства.
Глава 2. Приобретениеправа собственности по наследству
2.1 Взаимосвязьинститутов наследования и права собственности
Правособственности является основополагающей основой наследственного права. Согласност. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равнымобразом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом всеграждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного праванезависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественногои должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Взаимодействиеинститута наследования с институтом собственности очевидна: наследственное право сообщает правусобственности его «конечный смысл» и его преемственность, а также оно определяет те рамки, в которых собственник имеет неограниченно распоряжаться своим имуществом. Наследование– это отношение с экономическимсодержанием, по сути дела одна сторонасобственности, ее производная. Категория собственностиуказывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования – напринадлежность его в будущем, после смерти собственника.
Институт наследования в системе гражданского правапредставляется независимым, отдельно стоящим, не связанным с другими видамиимущественных прав. Он не является каким-либо видом обязательственных прав и невходит в систему вещных прав, но очень тесно связан с ними. После смертиопределенного лица остается имущество, основу которого составляют правособственности и другие вещные права. Они являются объектом перехода понаследству после смерти их собственника. С другой стороны, наследование — одиниз способов приобретения имущественных прав, что приближает его кобязательственному праву.
В силу этих обстоятельств институтнаследования в системе гражданского права является одним из важнейших. Егозначимость обусловлена также тем, что объект наследования преимущественносоставляет право собственности. Проблемы наследственного права с древнейшихвремен и до настоящего времени остаются в центре внимания общества игосударства, законодателя и исследователей, каждого человека, поскольку в тойили иной мере касаются и его интересов.
В развитии наследственного праваопределяющую роль играет институт собственности, отражающийсоциально-экономическое положение общества. Как правовой институт, наследованиенеразрывно связано с правом собственности.
При первобытнообщинном строе, т. е.до разделения общества на классы и возникновения государства и права,существовали родовые обычаи, по которым вещи умершего члена рода поступали кдругим членам того же рода, но не было наследственного права.
Решающую роль в эволюцииимущественных отношений сыграл переход от общинной к частной формесобственности, который произошел в эпоху неолитической революции (VII–V тысячелетия до н. э.). Наследование является одним изважнейших производных способов приобретения права собственности. В юридическойлитературе не раз отмечалось, что наследование — это проявление, одна из сторонсобственности, ее производная.
Взаимодействие института наследованияс институтом собственности очевидна: наследственное право сообщает праву собственности«конечный смысл» и преемственность, определяет те рамки, в которыхсобственник имеет право неограниченно распоряжаться своим имуществом. Теснаясвязь наследственного права с правом собственности так или иначе отмечаласьвсеми правовыми и экономическими школами и течениями. В период развитиясоветской власти вопросы взаимосвязи института наследования и отношенийсобственности имели место в отечественной юридической литературе в основном впослереволюционный период и во время НЭПа.
Сущность наследования впервые былараскрыта К. Марксом. В своем докладе К. Маркс писал: «Право наследованияимеет социальное значение лишь постольку, поскольку оно оставляет занаследником то право, которым покойный обладал при жизни, а именно право припомощи своей собственности присваивать продукты чужого труда… Как и всегражданское право, вообще, законы о наследовании являются не причиной, аследствием, юридическим выводом из существующей экономической организацииобщества, которая основана на частной собственности на средства производства,то есть на землю, сырье, машины и пр.». Таким образом, из рассуждения К.Маркса следует, что не отмена права наследования может стать причинойуничтожения частной собственности, а наоборот, лишь уничтожение частнойсобственности приведет к отмене буржуазного права наследования. Но, />тем не менее, К. Маркс и Ф. Энгельс выдвинули в «МанифестеКоммунистической партии» в качестве одного из важнейших мероприятий,которые должна провести победоносная пролетарская революция, отмену «праванаследования».
Один из декретов Октября и носил «гордое»название — «Декрет об отмене права наследования», но идею полногоотказа от наследования даже в нем не удалось провести. Он резко ограничилвозможность перехода имущества по наследству и свел функции наследования ксоциально-обеспечительным. Некоторые авторы рассматривали указанный декрет какрешительный отказ Советской власти от института наследования, в том числе отнаследования трудовой собственности. Другие авторы не отрицали того, что ст. 9Декрета допускала наследование трудовой собственности. Наследование по этомудекрету рассматривалось ими не как форма преемства имущественных прав, а какчастноправовая форма социального обеспечения.
Наследственное право исследовалисоветские юристы, в основном начиная с работы Ф. Энгельса «Происхождениесемьи, частной собственности и государства», чрезвычайно ярко показавшейнеразрывную связь развития наследования с развитием собственности, и заканчиваяразвенчиванием эксплуататорского характера наследственного права. Признавалось,что, в отличие от буржуазного, социалистическое наследственное право, связанноес «новым экономическим явлением, возникшим лишь в социалистическомобществе, — правом личной собственности», имело иные цели и задачи:содействие укреплению личной собственности граждан и способствование тем самымукреплению общественной собственности. Например, С.Н. Братусь рассматривалправо наследования как зависимое и производное от права собственности,разделяющее историческую судьбу собственности: “…возможность передачисобственности по наследству создает материальные стимулы труда и выполняетобеспечительную роль в интересах родных и близких наследодателя”. Егонаучная позиция отводит наследованию обособленное место в системе регулируемыхгражданским правом имущественных отношений.
В.Ф. Яковлев иначе подошел к вопросуо сущности института наследования, его позицию отличает понимание наследованияв единстве экономических и юридических свойств: «Отношения наследованияопределяются как отношения собственности на определенной стадии ихдинамического развития (или состояния), вызванной особым обстоятельством —смертью собственника, при этом не отрицаются функции материальногостимулирования труда и обеспечительная функция наследования».
Наследственное право, по мнению В.П.Грибанова, определяется производным характером от права собственности граждан,вспомогательной ролью наследства как дополнительного средства материальногообеспечения наследников, особенно несовершеннолетних и нетрудоспособных.
Наследственное право, как и право вцелом, имеет специфические закономерности, характеризующие его возникновение,развитие и функционирование. Развитие правовой системы, ее институтов и нормнаходится в зависимости от развития экономических отношений. Ю.К. Толстой,основываясь на сущности и истории развития частной собственности, рассматриваетнаследование как сохранение правопорядка. Он полагает, что наследованиеобеспечивает устойчивость и преемственность сложившихся в обществе отношенийсобственности, но и не отрицает значения наследования как факторастимулирования трудовой и деловой активности и материального обеспечениянаследников.
Многие ученые отметили тесную связьинститута наследования с правом собственности, а также связь и зависимостьправового регулированиянаследования от допускаемых видов собственности граждан. По мнению А.Ю.Кабалкина, любое имущество, составляющее личную собственность, может бытьобъектом права наследования; к такому имуществу граждан на праве личнойсобственности могут относиться трудовые сбережения, жилой дом, легковыеавтомобили, предельное количество скота и т. д.
Институт наследования в отечественномзаконодательстве проходит путь, аналогичный тому, какой прошел институт частнойсобственности: от полной отмены права наследования в одном из первых декретовСоветской власти до установления гарантий права наследования законом высшейюридической силы — Конституцией РФ 1993 г. (ст. 35) и установлением механизма их реализации в Гражданском кодексе.
Новые исторические условия жизнироссийского общества потребовали реформы наследственного права. С принятиемтретьей части Гражданского кодекса Российской Федерации появилась новая системанорм и институтов наследственного права. Реформа наследственного права, являющаясяодной из предпосылок постепенного становления гражданского общества в России,опирается на признание и охрану прав и свобод человека, неприкосновенность иполноту осуществления частной собственности, свободу экономической и инойсамостоятельной деятельности человека, уважение частных интересов не в ущербпубличным интересам на основе, принципах и в рамках частного права.
Наследственное право сложилось какважнейший правовой и социально-экономический институт в ходе длительногоисторического развития государства и общества. Частная собственность, другоечастное имущественное и неимущественное состояние физического лица,признаваемого правовой личностью, не могло быть отделено от его практическойдеятельности. Институт наследования поддерживает частные стремления кматериальной самостоятельности и правовую преемственную связьиндивидуально-личностного состояния человека с его предками и потомками, атакже с другими лицами на основе комплекса социальных ценностей семьи,собственности, справедливости и свободы.
Влияние реформ и революций наинститут наследования подтверждает возможность использования наследственногоправа как инструмента регулирования отношений собственности и достижения темсамым определенных экономических и политических целей. Производный от правасобственности и более консервативный институт наследования может бытьиспользован как средство для корректировки отношений собственности в обществе.
Итак, можно сделать вывод:наследование — это отношение с экономическим содержанием, одна из сторонсобственности, ее производная. Категория собственности указывает напринадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования — напринадлежность его в будущем, после смерти собственника. Институт наследованиянеобходим любому обществу, независимо от социально-экономических условий, вкоторых это общество существует. Он позволяет человеку определить судьбу егоимущества после смерти и в то же время охраняет интересы близких людей,способствует развитию общества.
2.2 Субъектынаследственного правопреемства
В общей теории правасубъектами признаются участники правоотношений, обладающие по законуправоспособностью, т. е. способностью иметь гражданские права и нести обязанности,хотя общего мнения по этому вопросу в юридической науке нет.
Действующеероссийское законодательство определяет субъектами наследственных правоотношенийнаследодателя (завещателя) и его наследников, призываемых к наследованию в силузакона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариусили иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия(ст. 1127 ГК РФ, ст. 37 и 38 Основ законодательства о нотариате),отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.
Сухановотмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являютсянаследодатель и наследники». Сергеев и Толстой считают, что наследодательсубъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойникисубъектами правоотношений быть не могут». Юридически грамотнее будетопределение, что наследодатель — это живой гражданин, после смерти которого егоправа и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другимлицам (наследственное правопреемство) Право на наследство не зависит отгражданства наследника. Им может быть любой гражданин Российской Федерации, втом числе недееспособные и ограниченно дееспособные лица, иностранный гражданинили физическое лицо, не имеющее гражданства. Недееспособные или ограниченнодееспособные граждане могут быть наследодателями постольку, посколькуоснованием наследования является не факт осознания и осмысления человеком техили иных событий, умение правильно руководствоваться своей волей и т. п., алишь такое событие, как смерть человека или приравненное к ней объявлениеумершим.
Наследникиприобретают право наследования с момента открытия наследства. Для принятиянаследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятиенаследства под условием или с оговорками. Российское законодательствопредусматривает и такой распространенный в римском праве способ принятиянаследства, как фактическое вступление во владение наследственным имуществом.Указанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дняоткрытия наследства. В соответствии с частью 3 статьи 1154 ГК РФ лица, для которыхправо наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другиминаследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в теченииоставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трехмесяцев, то она удлиняется до трех месяцев.
Кругнаследников в ст. 1116 ГК очерчен в полном соответствии с принципом равенстваучастников гражданских правоотношений (ст. 1 ГК). Отметим, что равенствосубъектов гражданских правоотношений – это не имущественное равенство, неравенство их правоспособности, не «уравниловка», а равенство пообладанию самостоятельной волей, так как в обществе равенство существует тольков правовой форме.
Правонаследования входит в содержание гражданской правоспособности. С моментарождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Важно,что правом наследования по закону также обладают лица, находящиеся в местахлишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевнойболезни или слабоумия. Наряду с этим закон (статья 1116 ГК РФ) признаетнаследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицамипри наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни иродившиеся после его смерти.
Таким образом, субъектаминаследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник(наследники).
Гражданский кодекс РФ незакрепляет понятия «наследодатель». Поэтому под наследодателемпонимается умерший человек, обладавший на момент смерти определенным имуществом(наследством), которое в соответствии с законом может быть унаследованонаследником (наследниками) либо по завещанию, либо по закону.
Наследодателями как позавещанию, так и по закону могут быть только граждане (физические лица).
По нормам российскогонаследственного права и в силу ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, гарантирующейсоблюдение права наследования, наследодателем в нашей стране может быть любоелицо, являющееся собственником того или иного имущества. Определенныеограничения в действующем законодательстве устанавливаются лишь для лиц,пожелавших составить завещание. Так, дееспособность наследодателя будет иметьзначение только при составлении завещания, так как от дееспособности завещателябудет зависеть и действительность завещания как гражданско-правовой сделки. Принаследовании по закону дееспособность наследодателя не имеет значения, так какнаследство открывается в силу такого события, как смерть гражданина.
Наследниками признаютсялица, которые в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ могут бытьпризваны к наследованию. В качестве наследников могут выступать физические лица(российские и иностранные граждане, лица без гражданства), юридические лица(коммерческие и некоммерческие организации), публично-правовые образования(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации (далее – субъекты РФ),муниципальные образования, иностранные организации и международныеорганизации).
Часть 3Гражданского Кодекса РФ ст. 1142-1145 значительно расширила круг возможныхнаследников по закону, предусматривая восемь очередностей наследования.Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследниковпредшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тетинаследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по правупредставления). Причем в основу очередности положена степень родства, котораяопределяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Статья1145 ГК РФ предусматривает в качестве родственников и двоюродных праправнуков,и троюродных внуков, и троюродных братьев и сестер. Все призываемые кнаследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Статьей1147 ГК РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению)приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель иего родственники, с другой стороны.
Граждане (физическиелица) могут призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону, еслиони находятся в живых в день открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственногоправопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этомк наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).Граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытиянаследства (насцитурусы – от лат. nasciturus) также призываются к наследованию.Однако необходимо учитывать, что до рождения наследника приостанавливаетсявыдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК РФ) и не можетбыть осуществлен раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ). Такимобразом, законодатель охраняет интересы потенциальных субъектов права. Так,ребенок умершего, зачатый при его жизни и родившийся живым после открытиянаследства, учитывается при распределении наследства. В случае, если ребенокродится мертвым, он не учитывается при распределении наследства.
Юридические лицанезависимо от их организационно-правовой формы и формы собственности могутпризываться только по одному основанию – наследованию по завещанию, но приусловии, что они существуют на день открытия наследства.
Следовательно, на моментоткрытия наследства юридическое лицо должно существовать как субъект права.Юридическое лицо может быть наследником, если на момент открытия наследства ононе исключено из единого государственного реестра юридических лиц.
В случае, когдаюридическое лицо прекратило свое существование в день, когда открылосьнаследство, оно не может быть призвано к наследованию по завещанию.
Если юридическое лицобыло реорганизовано в результате присоединения к нему другого юридическоголица, указанного в завещании в качестве наследника, и процедура реорганизациина день открытия наследства была завершена, то оно не может быть призвано кнаследованию по завещанию, так как присоединенное юридическое лицо, указанное взавещании, считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записиоб этом в государственный реестр юридических лиц (п. 4 ст. 57 ГК РФ).
Иностранные юридическиелица также могут быть наследниками по завещанию.
Публично-правовые образования(Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранныегосударства и международные организации) могут наследовать не только позавещанию, но и по закону. Исключение из этого правила установлено в отношениииностранных организаций и международных организаций, которые могут бытьпризваны к наследованию только по завещанию.
Государство (РоссийскаяФедерация, субъекты РФ и муниципальные образования) могут быть призваны кнаследованию по закону согласно части третьей ГК РФ в одном лишь случае – привыморочности имущества. Согласно действующему законодательству о наследованиигосударство призывается к наследованию в следующих случаях – если:
• нет наследников ни позакону, ни по завещанию (ст. 1151 ГК РФ);
• никто из наследников неимеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117ГК РФ);
• никто из наследников непринял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никтоиз них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГКРФ);
• все наследники позакону лишены завещателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а наследники позавещанию либо отсутствуют, либо никто из них не вправе наследовать или непринял наследство.
Иностранные государства имеждународные организации (например, ЮНЕСКО) могут быть призваны к наследованиюпо завещанию.
Данный перечень можноразделить на 2 группы:
• лица, не имеющие праванаследовать по завещанию и по закону (п. 1 ст. 1117 ГК РФ);
• лица, которые могутбыть отстранены от наследования в судебном порядке (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).
В первую группу входятграждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленнымипротив наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществленияпоследней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либопытались способствовать:
а) призванию их самих илидругих лиц к наследованию, если это обстоятельство подтверждено в судебномпорядке;
б) увеличениюпричитающейся им или другим лицам доли наследства, если это обстоятельствоподтверждено в судебном порядке.
Для признания этих лиц вкачестве недостойных необходимо наличие следующих условий: противоправностьдействий, действия должны носить умышленный характер и должны быть направленылибо против наследодателя, либо кого-то из наследников, либо противосуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Данныеобстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке (приговор суда,решение суда).
К лицам, которые могутбыть отстранены от наследования по закону в судебном порядке, относятся:
1) родители после детей,в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав ине восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Родители, лишенныеродительских прав, могут наследовать по завещанию. Если на момент открытиянаследства родители, лишенные родительских прав, были восстановлены в этихправах, то они подлежат призванию к наследованию;
2) граждане, злостноуклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержаниюнаследодателя. Эти лица могут быть отстранены от наследования по закону судомпо требованию заинтересованного лица. Перечень лиц, обязанных в силу законасодержать наследодателя, исчерпывающим образом закреплен в семейномзаконодательстве, где, в частности, речь идет о выполнении алиментныхобязательствах следующими лицами:
• родители в отношениисвоих несовершеннолетних детей (ст. 8 Cемейного кодекса РФ (далее – СК РФ));
• трудоспособныесовершеннолетние дети в отношении своих нетрудоспособных нуждающихся родителей(ст. 87 СК РФ);
• супруги по отношениюдруг к другу (ст. 89 СК РФ);
• трудоспособныесовершеннолетние братья и сестры в отношении своих нуждающихсянесовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93СК РФ);
• дедушки и бабушки вотношении своих нуждающихся несовершеннолетних и совершеннолетнихнетрудоспособных внуков (ст. 94 СК РФ);
• трудоспособныесовершеннолетние внуки в отношении своих нетрудоспособных нуждающихся дедушек ибабушек (ст. 95 СК РФ);
• трудоспособныесовершеннолетние пасынки и падчерицы в отношении нетрудоспособных нуждающихсяотчима и мачехи (ст. 97 СК РФ).
Если же лицо не выполнялообязанностей по содержанию наследодателя в силу заключенного между нимидоговора (например, пожизненное содержание с иждивением, брачный договор), тооснований для отстранения от наследования не имеется.
Имущество, полученноенедостойным наследником по наследству, является неосновательно приобретенным. Всоответствии с п. 3 ст. 1117 ГК РФ лицо, не имеющее права наследовать илиотстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойныйнаследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК РФ всеимущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Таким образом,если недостойный наследник получил имущество из состава наследства, то онобязан вернуть его в натуре достойным наследникам, а в случае отказа наследникивправе обратиться в суд.
Правила о признаниинаследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательнуюдолю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК РФ). Данная норма является новой, так как вранее действовавшем законодательстве обязательные наследники не могли бытьотстранены от наследования как недостойные.
Кроме того, правила онедостойных наследниках применяются к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ).
В случае, когда предметомзавещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойногоотказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязанвозместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненнойдля недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги. В данномслучае стоимость может быть возмещена как в денежном выражении, так и внатуральной форме (например, передача вещи, цена которой совпадает с ценойвыполненной работы или оказанной услуги). Если недостойному отказополучателюбыло передано имущество, то оно подлежит возврату наследнику, исполнившемузавещательный отказ, либо передается подназначенному отказополучателю, либовозвращается в состав наследства по правилам (ст. 1137, 1161 ГК РФ).
2.3Правовая характеристика приобретения права собственности
Приобретение права собственности по основанию наследованиязанимает в российском законодательстве особое место. Это определяется тем исключительнымправообразующим фактом, каковым является факт смерти гражданина (наследодателя)как главный элемент возникновения наследственных правоотношений.
Право частной собственности граждан, возведенное в ранг конституционногои производное от него — право собственности по основанию наследованиягарантируется Конституцией РФ (п. 4 ст. 35), а их защита обеспечиваетсяправосудием (ст. 18 Конституции РФ). Эти конституционные положения нашлизакрепление и конкретизацию в части третьей Гражданского кодекса РФ, введеннойв действие 1 марта 2002 года.
В отечественном законодательстве институт наследования прошелпуть, близкий пути института частной собственности. Если в первые годысоветской власти право наследования было фактически отменено, то Конституцией1993 г. гарантировано в соответствии со ст. 35. Новые экономические условиявызвали необходимость серьёзных изменений в наследственном праве. В целяхуравнивания частной собственности с другими её формами появилась необходимость расширенияправ гражданина по распоряжению своей собственностью, в том числе и на, случайсмерти (свобода завещания). Отмена с началом экономических преобразованийзаконодательных запретов в отношении видов, объёма и стоимости имущества,которое может принадлежать гражданам (пункты 1 и 2 статьи 213 Гражданскогокодекса Российской Федерации), привело к тому, что в составе такого имущества(а, следовательно, и в составе наследства) оказались земельные участки,предприятия, другая недвижимость, а также многочисленные и разнообразныеимущественные права. Эти факторы предопределили необходимость дополнения идетализации механизмов перехода и распределения наследственного имущества. С 1марта 2002 года введена в действие третья часть нового Гражданского кодекса РоссийскойФедерации. Это обстоятельство знаменует собой окончание ещё одного важногоэтапа кодификации современного отечественного гражданского законодательства.Его значение определяется не только новым регулированием наследственного имеждународного частного права, составляющим предмет данного закона. Незадолгодо принятия третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации был такжеотменён «мораторий» на применение его главы 17, посвященной вещнымправам на землю и соответственно этому первая часть Кодекса стала применяться вполном объёме. В результате новый Гражданский кодекс теперь действительностановится главным гражданским законом во всех отношениях, входящих в составпредмета гражданского законодательства. В свою очередь, это позволяет считать взначительной мере завершенной кодификацию нового гражданского законодательстваРоссии. Наследственное право, затрагивающее права и интересы широкого кругаграждан, является одной из наиболее консервативных отраслей законодательства.Поэтому в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации сохраненытрадиционно устоявшиеся в отечественном законодательстве подходы к основныминститутам наследственного права. Анализ раздела 5 нового Гражданского кодексаРоссийской Федерации показывает, что основные институты наследственного права,хотя и претерпели некоторые изменения, в целом сохранены. Новый Гражданскийкодекс не отказался от таких основополагающих для наследственного правапринципов и положений как: универсальность наследственного правопреемства, наследованиепо праву представления, подназначение наследника, завещательный отказ,возложение, обязательная доля. В части третьей Гражданского кодекс заложентрадиционный для отечественного законодательства принцип универсальностинаследственного правопреемства: наследник заступает на место наследодателя нетолько во всех его имущественных правах, но и обязанностях. С этим принципомтесно связаны нормы, регламентирующие условия принятия наследства под условиемили с оговорками. Другим принципом, заложенным в законе, является принципсвободы завещания. Это означает, что завещатель может по своему выбору какраспорядится всем своим имуществом или его частью, так и не оставить никакихраспоряжений на этот счёт. Часть третья ГК Российской Федерации имеет два раздела:раздел 5 «Наследственное право» (ст. 1110-1185) и раздел 6 «Международноечастное право» (ст. 1186-1224). Пятый раздел является основным правовымактом, регулирующим наследственные отношения. В то же время, посколькуреализация большинства наследственных отношений неотделима от совершениясоответствующих нотариальных действий, его нормы рассчитаны на применениесовместно с нормами законодательства Российской Федерации о нотариате. «Этовызвано тем, что порядок совершения нотариальных действий, а также всесвязанные с ними отношения будут урегулированы непосредственно нотариальнымзаконодательством РФ либо в установленном им порядке». В части третьей ГКРоссийской Федерации сохранены традиционные для отечественного наследственногоправа основания наследования. Первым названо наследование по завещанию, авторым — по закону. Хотя в прежнем законодательстве наследование по законуимело место, лишь когда и поскольку оно не было изменено завещанием, то есть,по сути, находилось как бы на втором месте, в действительности оно былопреобладающим основанием наследования, так как завещать-то во многих случаях,кроме обычных предметов домашней обстановки и обихода, фактически было нечего.Формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямымследствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, тоесть объектов частной собственности граждан, так и возможностей распоряжениянаходящимся в частной собственности имуществом. Такой подход имеет цельюспособствовать преодолению тенденции, когда составление завещания является,скорее, исключением, чем правилом. Отражением положений действующегозаконодательства, касающихся состава участников гражданско-правовых отношений,явилось включение в число лиц, которые могут призываться к наследованию, помимограждан, также юридических лиц и государства. Гарантией защиты прав и законныхинтересов участников наследственных отношений являются правила, касающиесянедостойных наследников. В целом же, можно сделать вывод о том, что раздел третийГражданского кодекса Российской Федерации содержит весьма современное, вдостаточной мере развитое и тщательно обоснованное правовое регулированиенаследственных отношений, вполне отвечающее как нынешним потребностям, так изадачам развития отношений частной собственности. В новом законодательствесохранена преемственность принципов регулирования и конкретных норм ранеедействовавшего законодательства, подняты на законодательный уровеньопределённые положения, сформулированные судебной и нотариальной практикой. И,наконец, в нём содержатся абсолютно новые нормы. Всё это обеспечивает такойуровень регулирования наследственных отношений, который будет соответствоватьновым социально-экономическим, условиям, сложившимся в России. Кроме этого,новое законодательство отличается более подробным и детальным регулированием.Такой подход объясняется необходимостью, во-первых, сосредоточить регулированиенаследственных отношений на уровне закона, отказавшись от множества ранеепринимавшихся на различном уровне, а чаще всего на уровне ведомств правовыхактов; во-вторых, обеспечить единообразие и стабильность нотариальной исудебной практики применения норм, регулирующих наследственные отношения.Следует обратить внимание на содержание Федерального закона от 26 ноября 2001года № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодексаРоссийской Федерации». Помимо правил, непосредственно касающихся действиянорм ГК Российской Федерации о наследственном и международном частном праве, атакже связанных с этим отмен и изменений в действовавшем законодательстве, онсодержит две важные новеллы общего характера. Во-первых, им внесены измененияво вводные законы к первой и второй частям ГК Российской Федерации, позволяющиесохранить действие подзаконных актов как Российской Федерации и РСФСР, так ивременно применяемых на российской территории аналогичных актов бывшего СоюзаССР по вопросам, которые теперь, согласно положениям нового ГК РоссийскойФедерации, должны регулироваться только федеральными законами, а не подзаконнымиактами. При этом речь идёт о действующих подзаконных нормативных актах,принятых либо высшими законодательными органами государства, либоПравительством. Во-вторых, внесены изменения во вводные законы к первой ивторой частям ГК Российской Федерации, касающиеся исковой давности. Теперь насоответствующие требования прямо распространяются не только давностные сроки,предусмотренные новым ГК Российской Федерации, но и правила их исчисления,причём это касается также давностных сроков, предусмотренных правилами частивторой ГК Российской Федерации. Законодательство о наследовании можноопределить как систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иныхправовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, то естьотношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлениеми оформлением наследственных прав. Среди федеральных конституционных законовнаиболее высокой юридической силой обладает Конституция Российской Федерации. Вотношении наследования, Конституция ограничивается предельно краткимположением, что право наследования гарантируется. Указанное положение помещенов норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственностиграждан. Разумеется, приведенное выше положение Конституции Российской Федерациио праве наследования не является нормой прямого действия. Его конкретизацияпроисходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередьгражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования.Конституция Российской Федерации относит гражданское законодательство кисключительному ведению Российской Федерации. Таким образом, можно говорить отом, что нормы высшего законодательного акта России являются непосредственногарантией реализации каждым гражданином Российской Федерации своих прав в сференаследственных правоотношений и право наследования гарантируется законом.Трудно переоценить значимость первой и второй частей Гражданского кодексаРоссийской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации исходит изконституционных положений о гражданском законодательстве как о предмете веденияРоссийской Федерации, гарантируемом в России единстве экономическогопространства, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств,признании и защите равным образом частной государственной и муниципальнойсобственности. В Гражданском кодексе закреплены основные принципы регулированияотношений, составляющих предмет гражданского права, а, следовательно, иподавляющей части отношений по наследованию, в нём можно найти немало норм,прямо относящихся к наследованию.
Помимо Конституции и гражданского законодательства РФ к нормам,регулирующим наследственные отношения, относятся нормы о наследовании вхозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительскихкооперативах. Они содержатся в законодательных актах, определяющих статуссоответствующих юридических лиц. Это, в частности: ФЗ «Об акционерныхобществах», абзац 4 и 5 статьи 7 ФЗ «Об обществах с ограниченнойответственностью», пункты 7 и 8 статьи 21, пункт 5 статьи 23 ФЗ «Опроизводственных кооперативах», пункт 3 статьи 7 ФЗ «Опотребительской кооперации», пункт 7 статьи 16 пункт 9 статьи 18 ФЗ «Отовариществах собственников жилья», пункт 8 статьи 32 ФЗ «Осадоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».Значительный блок норм наследственного права представлен в законах обинтеллектуальной собственности: Закон Российской Федерации «Об авторскомправе и смежных правах», статьи 27, 29, пункт 7 статьи 43; ЗаконРоссийской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»,пункт 3 статьи 10; Патентный закон Российской Федерации, пункт 7 статьи 10,Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральныхмикросхем», пункт 2 статьи б. Важное место в регулировании отношений понаследованию отводится законодательству о нотариате. Это Основызаконодательства Российской Федерации о нотариате, инструкции о порядкесовершения нотариальных действий, о порядке удостоверения завещаний.Вышеперечисленными законами не исчерпываются нормативно правовые акты, вкоторых закреплены положения, относящиеся к наследованию. К ним также относитсяи законодательство о страховании, и транспортное, и земельное, и семейное, ицелый ряд других отраслей законодательства.
Таким образом, нормативная база, касающаяся вопросовнаследственного права, достаточно обширна.
Несмотря на указанные положительные новеллы, некоторые весьмаважные проблемы остались за пределами правового регулирования. Это касается каксубъектов наследственных прав, так и объектов наследования. Так, установив, чток наследованию могут быть призваны пасынки, падчерицы, отчимы, мачехи,законодатель не урегулировал порядок призвания их к наследованию. Это создаетсложности в реальной защите наследственных прав указанных субъектов.
В статье 1116 дано уточнение ранее действовавшей нормы, касающейсяправа наследования граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живымипосле открытия наследства. Недостаток этой нормы в том, что в ней не сказано,сколько нужно прижить ребенку, чтобы удовлетворить этому условию. Имеется ввиду, достаточно ли нескольких часов жизни после родов, что бы быть признаннымнаследником умершего?
Недоумение вызывает пункт 5 статьи 1118, в котором говориться «Завещаниеявляется односторонней сделкой, действительность которой, определяется намомент открытия наследства». Получается, если, к примеру, при составлениизавещания наследодатель обладал гражданской дееспособностью в полной мере, а впоследствии был признан судом недееспособным, то и завещание, составленное вобщем-то дееспособным гражданином, будет признано недействительным из-за того,что завещатель на момент своей смерти утратил дееспособность. В данном случаесовершенно очевидно то, что нарушаются права гражданина гарантированныенормами, прежде всего, Конституции РФ.
Некоторые законодательные пробелы можно увидеть и в статье 1129–(Завещание в чрезвычайных обстоятельствах), понятие чрезвычайных обстоятельствв законе не раскрыто. Исполнение такого завещания будет носить сложныйхарактер. И здесь все будет зависеть от наследников и от заинтересованных лицповерят ли они в то, что завещание было составлено при чрезвычайныхобстоятельствах и без всякого давления, или будут опротестовывать его. В данномслучае это будет спорный вопрос, и разрешать его будет суд, но только в томслучае, если заинтересованные лица обратятся, за судебной защитой до истечениясрока установленного для принятия наследства. В каждом конкретном случае суддолжен будет устанавливать наличие явной угрозы для жизни завещателя, и невозможностьв силу особых чрезвычайных обстоятельств составить завещание в другойустановленной законом форме. Суд, проверив все доказательства, либо подтвердитфакт написания завещания при чрезвычайных обстоятельствах, либо егоопровергнет.
Если оценивать новое законодательство в целом, то можно отметитькрайнюю детализацию норм наследственного права, тщательную урегулированностьнаследственных правоотношений, но несмотря на это законодательство во многихслучаях предусматривает дальнейшую конкретизацию своих норм актамиПравительства РФ которые должны быть приняты позже. И это представляется несамой удачной мыслью разработчиков законодательства так как процедура принятиязаконодательных актов у нас в стране очень длительна, что, конечно же,отразиться на практике применения норм III части ГК РФ, а в некоторых случаях дажесделает их применение невозможным.
Законодатель оказался не до конца последовательным и в отношении объектовнаследственных прав. Речь в данном случае идет о том, что допущены пробелы врегулировании порядка наследования таких важных объектов гражданского оборотакак: земельные участки, предприятия, акции, вещи ограниченно оборотоспособные инекоторые другие. Это также затрудняет полную реализацию наследственных прав ине способствует законному приобретению права собственности на основаниинаследования.
Неполно урегулированы также законодателем вопросы приобретения впорядке наследования выморочного имущества Субъектом наследования выморочногоимущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ является Российская Федерация.Пробелы законодательства в этом вопросе нарушают наследственные праваРоссийской Федерации.
Отмеченные проблемы, их не разработанность на теоретическом уровнезатрудняет процесс совершенствования гражданского законодательства, регулирующегонаследственные правоотношения. Такое положение отрицательно сказывается наобеспечении конституционных гарантий наследственных прав и приобретении правасобственности.
После принятия части третьей ГК РФ специальных исследований попроблемам приобретения права собственности по основаниям наследования непроводилось. Эти проблемы теории, законодательства и правоприменительнойпрактики нуждаются в их научно-теоретическом изучении и оценке для выработкисоответствующих предложений по совершенствованию правового регулированияинститута наследования в части, касающейся приобретения права собственности.
Заключение
Расцвет частнойсобственности приводит к тому, что предметом наследования постепенно становитсявсе, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самыхразличных потребностей людей.
Значение наследования исостоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможностьжить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное вматериальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдетсогласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близкимему людям.
Законодательство,регулирующее наследственные отношения, сложилось в условиях отсутствия в странерыночных отношений и не могло адекватно отражать реалии сегодняшнего дня.Появились новые виды имущества, новые виды имущественных прав. Это объясняетсяв первую очередь тем, что в результате становления рыночных отношений,закрепления за гражданами права частной собственности на имущество кругобъектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства,значительно расширился. В связи с этим нормы наследственного права (донедавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность.
Подавляющую часть норм,из которых состоит наследственное право, составляют гражданско-правовые посвоей юридической природе нормы. В то же время среди норм наследственного прававстречаются и нормы иной отраслевой принадлежности, в том числе нормыпроцессуального права. К тому же юридическая природа норм далеко не всегдаопределяется их местом в системе нормативных актов. Так, нормы, определяющиепорядок и форму совершения завещаний, могут быть отнесены к нормам какматериального, так и процессуального права.
Наследованиеотносится к числу производных, т. е. основанных на правопреемстве, способовприобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав иобязанностей умершего лица, т. е. прав и обязанностей, которые принадлежали емупри жизни, к другим лицам.
Согласно ст. 1111 ГК РФвыделяют два основания наследования: наследование по завещанию и наследованиепо закону. В ранее действовавшем законодательстве на первом месте былонаследование по закону, а затем – наследование по завещанию. В части третьей ГКоснования наследования не претерпели изменений, однако они поменялись местами.Если раньше на первом месте находилось наследование по закону и лишь на втором- наследование по завещанию (см. ч. 1 ст. 527 ГК 1964 г.), то ныне всоответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивностигражданско-правового регулирования, которые в наследственном праве получаютразвитие и конкретизацию в принципе свободы завещания, первое место занимаетнаследование по завещанию и второе — наследование по закону. Этот подходсказался и на построении раздела «Наследственное право» в целом.
Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотренынормами российского законодательства, регулирующими наследственныеправоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами праваобщественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смертигражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества,а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам(наследникам). Следует подчеркнуть, что сфера влияния самого наследственногоправа гораздо шире сферы действия наследственных отношений, посколькунаследственные правоотношения являются частью как наследственного права так игражданского права. Данные правоотношения составляют предмет наследственногоправа как подотрасли российского гражданского права. Регулирующие их нормызакреплены в Гражданском кодексе РФ (раздел V «Наследственное право»).
Наследственное правоотношение не возникнет вообще, если для этогоне существует «повода», «цели». Такой целью являетсяпереход прав и обязанностей наследодателя к наследникам. Соответственно, еслине существует имущества наследодателя, которое может в соответствии с закономпереходить по наследству, правоотношения наследования не появится.
Для приобретениянаследства наследник должен его принять.
Принятие наследства — этоодностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленноена приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленномпорядке в сроки и способами, определенными законодательством.
Наследство может бытьпринято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) позакону. Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в ст. 1116 ГКРФ. Принятие наследства — это право наследника. Наследник также вправе непринимать наследство или отказаться от него.
Взаимодействиеинститута наследования с институтом собственности очевидна: наследственное право сообщает правусобственности его «конечный смысл» и его преемственность, а также оно определяет те рамки, в которых собственник имеет неограниченно распоряжаться своим имуществом. Наследование– это отношение с экономическимсодержанием, по сути дела одна сторонасобственности, ее производная. Категория собственностиуказывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования – напринадлежность его в будущем, после смерти собственника.
Наследственноеправо, как и право в целом, имеет специфические закономерности, характеризующиеего возникновение, развитие и функционирование. Развитие правовой системы, ееинститутов и норм находится в зависимости от развития экономических отношений.
Приобретение права собственности по основанию наследованиязанимает в российском законодательстве особое место. Это определяется темисключительным правообразующим фактом, каковым является факт смерти гражданина(наследодателя) как главный элемент возникновения наследственныхправоотношений.
Право частной собственности граждан, возведенное в ранг конституционногои производное от него — право собственности по основанию наследованиягарантируется Конституцией РФ (п. 4 ст. 35), а их защита обеспечиваетсяправосудием (ст. 18 Конституции РФ). Эти конституционные положения нашлизакрепление и конкретизацию в части третьей Гражданского кодекса РФ, введеннойв действие 1 марта 2002 года.
Некоторые весьма важные проблемы остались за пределами правовогорегулирования. Это касается как субъектов наследственных прав, так и объектовнаследования.
Отмеченные проблемы, их не разработанность на теоретическом уровнезатрудняет процесс совершенствования гражданского законодательства,регулирующего наследственные правоотношения. Такое положение отрицательносказывается на обеспечении конституционных гарантий наследственных прав иприобретении права собственности.
В завершении работы хочется сказать что, в нее не вошел весьсобранный материал, не все вопросы удалось рассмотреть, так как теманаследственного права достаточно обширна, но подводя итог работе хочу сказать,что обычному гражданину не знакомому со всеми тонкостями наследственного правасоставить завещание правильно, с соблюдением всех норм законодательствадостаточно сложно. Все это говорит о необходимости, тщательного изучения даннойтемы.
Литература
наследственныйправопреемство собственность владение
1. Алексеев С.С.Предмет советского гражданского права и метод гражданско-правовогорегулирования // Антология уральской цивилистики. 1925 — 1989. — М.: Статут,2001.
2. Амфитеатров Г.П.Право наследования в СССР. — М., 1946.
3. Антимонов Б.С.,Граве К.А.Советское наследственное право. — М.: Госюридиздат,1955.
4. Братусь С.И.Предмет и система советского и гражданского права. — М., 1963.
5. Гаврилов В.О.Комментарий к разделу V части III ГК РФ «Наследственное право» — СПб:Питер, 2007.
6. Гаджиалиева Н.Ш.Конституционно-правовая природа права наследования: единство субъективного иобъективного права // Журнал российского права, N 7, 2007.
7. Гойхбарг А.Г.Хозяйственное право РСФСР. — Т. 1. (ч. 4 «Наследственное право»). —М.,1983.
8. Гражданскийкодекс РСФСР. Учебно-практическое пособие. Часть 2. — Свердловск. 1965.
9. Гражданское право/ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 3. — М., 2006.
10. Гражданскоеправо. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М., 2001.
11. Гражданскоеправо: В 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2007.
12. Гражданскоеправо: Учебник / под. ред. О.А. Красавчикова. – М.: Норма, 1999.
13. Гражданскоеправо: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009.
14. Грибанов В.П.Пределы осуществления и защиты гражданских прав. — М.,1972.
15. Гринберг К.В.Защита наследственных прав в нотариальном и судебном порядке. Диссертация насоискание ученой степени кандидата юридических наук. — Свердловск, 1990.
16. Гришаев С.П.Правовой режим недвижимого имущества. — Система ГАРАНТ, 2007.
17. Грудцына Л.Ю.Наследственное право: Краткий курс. — М.: Эксмо, 2007.
18. Грудцына Л.Ю.Справочник наследника / под ред. Ю.А. Дмитриева. — М.: Юстицинформ, 2007.
19. Грудцына Л.Ю.,Спектор А.А. Гражданское право России: Учебник для вузов. – М.: Юстицинформ,2007.
20. Гуев А.Н.Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса РоссийскойФедерации. — М.: Норма, 2002.
21. Гущин В.В.,Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебныхзаведений. 2-е изд. Перераб. и доп. / В.В. Гущин, Ю.А. Дмитриев. — М.: Изд-воЭксмо, 2005.
22. Диденко А.Приобретение наследства (о принятии и приобретении наследства) // Юрист. 2006.N 3(57).
23. Долинская В. В.Источники гражданского права // Труды Московской Государственной ЮридическойАкадемии. М., 1997, № 2.
24. Долинская В. В.Наследственное право. 2-е издание. — М., 2004.
25. Дронников В.К. Наследственное правоУкраинской ССР.- Киев: Вища школа, 1974.
26. Дутов И.С.Наследование выморочного имущества // Законы России: опыт, анализ, практика, N4, 2006.
27. Егоров Н. Д.Советское наследственное право. — М., 1965.
28. Егоров Н.Д.Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право. Вып. 3. 1988. № 6.
29. Зайцева Т.И.,Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства ипрактика его применения Издание четвертое, переработанное и дополненное. – М.:Статут, 2003.
30. Зайцева Т.И.,Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебнойпрактике. // Закон. 2006. N 10.
31. Иоффе О.С.Гражданское право. Избранные труды. — М., 2000.
32. Кабалкин А.Ю.Право личной собственности граждан. — М.: Знание, 1967.
33. Кириллова Я.С.Наследственное правоотношение: Дис.… канд. юрид. наук. — М., 2002.
34. Комментарий кГражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Изд.4-е, испр. и доп. / Под ред. О.Н. Садикова. — М., 2007.
35. Комментарий кГражданскому кодексу российской федерации, части третьей.//Под редакцией Т.Е.Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М.: Юрайт, 2004.
36. Комментарий кГражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / отв.ред. Л.П. Ануфриева. — М., 2004.
37. Комментарий кчасти третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л.Маковского, Е.А. Суханова. — М., 2006.
38. Корнеева И.Л.Наследственное право Российской Федерации: Учеб. Пособие.- М.: Юрист, 2007.
39. Красавчиков О.А.Юридические факты в советском гражданском праве. — М.: Государственное издательствоюридической литературы, 1958.
40. Леснова И.В. Иско недействительности завещания и его процессуально-правовая квалификация //Гражданин и право, N 10, октябрь 2007 г.
41. Маркс К. ДокладГенерального совета о праве наследования // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. —Т. 16. — М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1960.
42. Маркс К., ЭнгельсФ. Манифест Коммунистической партии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. — Т. 4.— М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1955.
43. Мейер Д.И.Русское гражданское право. — М., 1997.
44. Минахина И.А.Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования. — М.: Дашков и К, 2007.
45. Михалева Т.Н.Наследование по завещанию, по закону, отдельных видов имущества — М.:ГроссМедиа, 2006.
46. Наследственноеправо / Отв. ред. К.Б Ярошенко. — М., 2005.
47. Орловский П.Некоторые вопросы законодательства о наследовании // Советское государство. —1936.
48. Певзнер А.Г. Понятиегражданского правоотношения и некоторые вопросы теории субъективных гражданскихправ. Ученые записки. Вып. V. Вопросы гражданского права. — М.: ВЮЗИ, 1958..
49. Пиляева В.В.Гражданское право. Части общая и особенная: учеб. – М.; ТК Велби, 2005 г.
50. Победоносцев К.П.Курс гражданского права, вторая часть. — М.: Статут, 2003.
51. Приградов-КудринЛ. Брачное право и наследование // Еженедельник советской юстиции. — 1922.
52. Рузакова О.Наследники как субъекты авторско-правовых отношений // Интеллектуальнаясобственность. 2002. № 1.
53. Санфилиппо Ч.Курс римского частного права. – М.: БЕК, 2000.
54. Серебровский В.И.Избранные труды (Очерки советского наследственного права). — М., 1997.
55. Серебровский В.И.Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. — М.:Статут, 2003.
56. Скрипилев Е. А.Основы римского права. — М., 2001.
57. Смирнов М. М.Римское частное право. Конспект лекций. — М., 2001.
58. Соменков С.А.Общие положения о наследовании // Законы России: опыт, анализ, практика, N 4,октябрь 2006.
59. Толстой Ю.К. Гражданское право / Подред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. — М.: Проспект, 2002.
60. ТолстойЮ.К. К теории правоотношения. — Л.: Издательство Ленинградского университета,1959.
61. Толстой Ю.К.Наследственное право. — М.: Проспект, 2000.
62. Фоков А.П. Правонаследования гарантируется государством. // Российский судья. 2005. №6.
63. Чельцова Н.В.Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании.Информационная система Кодекс. 1998, Раздел Наследственное права.
64. Чепига Т.Д.Теоретическая доктрина наследственного права. Актуальные проблемы гражданскогоправа, гражданского и арбитражного процесса. В 2 ч. Ч. 1. Гражданское право: Материалы науч. конф. Воронеж, 15, 16 марта 2002 г. / Под ред. Е. Носыревой, Т.Н. Сафроновой. — Воронеж: Изд-во Воронежскогогосударственного университета, 2002.
65. Черепахин Б.Б.Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву.М.: Статут, 2001.
66. Шершеневич Г.Ф. Курсгражданского права. – Тула: Автограф, 2001.
67. Шершеневич Г.Ф.Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: СПАРК, 1995.
68. Эндель Лаасик. Советскоегражданское право / Под ред. Тынисмяэ, пер. с эстонского В. Литвинова. ЧастьОсобенная. Таллин: Валгус, 1980.
69. Яковлев В.Ф.Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. — Свердловск,1972.
70. Ярошенко К.Б.,Марышева Н.И. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации (частитретьей). – Юридическая фирма «Контракт», Издательский дом «ИНФРА-М»,2004.
71. КонституцияРоссийской Федерации 12 декабря 1993 г. М.: Известия, 1993.
72. Гражданскийкодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая с изм. идоп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 2, 21 июля 2005, 3,10 января 2006г., 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 26 июня 2007 года).
73. ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (с изменениями,внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11, от 25 октября 1996 г. № 10) // Гуев А.Н. Комментарий к постановлениямПленумов Верховного Суда РФ по гражданским делам. – М.: Экзамен, 2007.
74. ПостановлениеВерховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в практике судов приприменении норм СК, регулирующих отношения собственности» // Сборникпостановлений Пленумов ВС РФ. 2001.